Раздел 2. Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины
2.1. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса
Обучение студентов по дисциплине «Римское право» осуществляется в рамках учебного и тематического плана, на основании требований ФГОС по направлению подготовки и настоящего учебно-методического комплекса.
В связи с этим студент должен внимательно изучить требования к прохождению курса, изложенные в УМК, следовать указаниям преподавателя и методическим рекомендациям.
Особое внимание необходимо уделить самостоятельной внеаудиторной работе по поиску нового материала, выполнению творческих заданий, в том числе и реферативных выступлений, изучению латинских терминов и категорий римского права.
2.2. Рекомендации по изучению отдельных тем
Для успешной подготовки и проведения деловой игры по теме «Деятельность римских юристов» необходимо ознакомиться с ее сценарием и под руководством преподавателя обработать имеющийся нормативный и библиографический материал.
Помимо учебника при подготовке следует использовать дополнительную литературу: учебные пособия, энциклопедии, литературу и кинофильмы по истории римского государства, словари крылатых юридических изречений, категорий и терминов).
2.3. Рекомендации по работе с литературой
Подготовку к семинарскому занятию целесообразно начать с изучения учебной литературы по дисциплине «Римское право», рекомендованной к конкретной теме. Особое внимание уделяется латинской юридической терминологии, сохранившей свое значение и в настоящее время. Желательно завести тетрадь-словарик, в которую будут заноситься латинские термины и их значение.
Среди основной литературы в первую очередь студентам рекомендуется пользоваться учебниками по римскому праву таких авторов как Покровский И.А., Новицкий И.Б. Выдержки их наиболее известных источников римского права содержатся в хрестоматиях по истории государства и права зарубежных стран. Для удобства подготовки далее помещены тексты двух известных источников римского права: Законов XII таблиц и институций Гая.
Последняя стадия подготовки к семинарскому занятию включает в себя работу с первоисточниками римского права: законами XII таблиц, Институциями Гая. Их текст можно обнаружить на образовательных порталах.
Студент должен свободно и грамотно излагать изученный материал, используя правовые понятия и термины.
2.4. Разъяснения по выполнению тестовых заданий
Тестовые задания содержат один вариант правильного ответа, который студент и должен выбрать из предложенных вариантов.
Тест считается выполненным, если студент ответил верно на 60% предусмотренных тестом заданий.
2.5. Советы по подготовке к зачету
Зачет по римскому праву состоит из двух стадий:
1. Студенту индивидуально предлагается вариант, в котором имеется 10 латинских терминов (на латинском языке), значение которых следует изложить на русском языке без использования глоссария. 60% правильных ответов позволяют студенту продолжить сдачу зачета.
2. Затем студент устно отвечает преподавателю на один из вопросов, предусмотренных учебно-методическим комплексом. На этой стадии сдачи зачета следует кратко, по существу изложить содержание ответа на поставленный вопрос, показав умение увязывать его смысл с другими институтами римского права.
Раздел 3. Материалы тестовых заданий
Вариант 1.
1. «Глоссаторы» - Болонская школа, действовавшая в:
а) XII - XIII в.в.
б) VI в. . . .
в) I в.
2. Определение преторского права как права, «которое введено преторами для общественной пользы, с тем, чтобы усилить цивильное право, дополнить его или исправить», было сформулировано юристом:
а) Гай
б) Папиниан
в) Павел
3. Должность претора по делам перегринов была введена:
а) в 367 г. до н.э.
б) около 240 г. до н.э.
в) в 284 г. до н.э.
4. Полной правоспособностью в Риме наделялись физические лица:
а) совершеннолетние
б) вольноотпущенные
в) наделенные тремя статусами: свободы, гражданства, семейство
5. В римском праве дееспособность в области частного права признавалась за физическими лицами:
а) вне зависимости от обладания ими правоспособностью
б) исключительно при обладании ими правоспособностью
в) исключительно мужского пола
6. Юридическое лицо должно было включать минимально членов:
а) семерых
б) троих
в) пятерых
7. Судебный процесс эпохи квиритского права определяется как:
а) формулярный
б) экстраординарный
в) легисакционный
8. Обычными частями преторской формулы по мнению Гая были:
а) интенция, демонстрация, кондемнация, адьюдикация
б) таксация, эксцепция
в) фикция, номинация
9. Основаниями приобретения гражданства в Риме были:
а) традиция,
б) рождение у родителей - граждан, дарование рабу, отпущенному в
цивильной форме на свободу, благодеяние, натурализация
в) отпущение раба на свободу, долголетнее пребывание в Риме
10. Предварительными условиями брака были:
а) сговор родителей
б) помолвка, приданое невесты, дар жениха
в) статус свободы жениха и невесты, право вступать в брак, физическая
состоятельность, фактическое не существование другого брака, согласие
супругов и домовладык (для совершеннолетних)
11. Субъективными основаниями расторжения брака были:
а) утрата свободы, утрата гражданства
б) развод, воля домовладык супругов
в) неисполнение супружеских обязанностей
12. Кровные родственники именовались:
а) агнатами
б) патронами
в) когнатами
13. Видами права собственности в Риме были:
а) государственная, частная
б) квиритская, провинциальная, преторская
в) архаическая, классическая, постклассическая
14. Первоначальными способами приобретения собственности были:
а) завладение (захват бесхозных вещей), обнаружение клада,
приращение, слияние, смешение, речные наносы, переработка, присуждение,
б) приобретение плодов, давность владения
в) манципация, судебная уступка, оценка тяжбы, легат посредством
исправления
15. Сервитуты делились на виды:
а) цивильные, преторские, общенародные
б) сельские, городские
в) публичные, частные
16. Способом защиты сервитутов были:
а) личные иски; б) самозащита; в) вещные иски
17. Субъективными основаниями прекращения узуфрукта были:
а) уничтожение объекта прав, изменение экономического
предназначения вещи, объединении в одном лице узуфруктария и собственника в будущем, истечение срока
б) смерть узуфруктуария, изменения в статусе свободы или гражданства, отказ узуфруктуария, не использование, отказ представить гарантию соблюдения пределов своих прав
в) смерть собственника
18. Право залога прекращалось по следующим основаниям:
а) прекращение долга, прекращение требования по обязательству
б) смерть должника
в) смерть кредитора
19. Договор поклажи относился к:
а) консенсуальным контрактам
б) литтеральным контрактам
в) реальным контрактам
20. Договор купли-продажи относился к
а) безымянным контрактам
б) консенсуальным контрактам
в) реальным контрактам
21. "Лежачим " называлось наследство:
а) при отсутствии наследников
б) после составления завещания до смерти наследователя
в) в период между открытием наследства и вступления в него
22. Так называемая "Фальцидиева Четверть" была установлена:
а) в I в. до н.э.
б) в VI в. до н.э.
в) в 450г. до н.э.
23. По законам XII таблиц попечительство устанавливалось в
отношении:
а) несовершеннолетнего
б) женщины
в) умалишенного
24. Защита прав собственности осуществлялась посредством:
а) манципации
б) виндикационного и негаторного исков
в) стипуляции
Вариант 2.
1. Владение защищалось посредством:
;а) преторских интердиктов
::б) вещных исков
в) личных исков
2. Договор поклажи был:
а) возмездным ,
б) безвозмездным
в) как возмездным, так и без возмездным
3. Договор товарищества прекращался по следующим основаниям:
а) истечение срока, смерть одного из членов, отказа одного или всех участников
б) утрата свободы одним из участников
в) интердикт претора.
4. Защита невладеющего вещью собственника осуществлялась:
а) виндикационным иском
б) негаторным иском
в) личным иском
5. Фактическое обладание вещью и моральное отношение к ней как к своей собственной порождало:
а) владение
б) право собственности
в) сервитут
6. Из какого имущества наследник удовлетворяет требования кредиторов наследодателя:
а) из своего имущества
б) из имущества наследодателя
в) из общей массы имущества наследодателя и наследника
7. Распоряжение наследодателя относительно определенных вещей в пользу третьих лиц называются:
а) легатами
б) фидеикомиссом
в) сингулярным правопреемством
8. Нечетко выраженная воля (волеизъявление) приводит к:
а) заблуждению
б) обману
в) бесчестию
9. Договорами строгого права признаются:
а) стипуляция (вербальный)
б) консенсуальные
в) реальные
10. Какие договоры признаются реальными:
а) хранения (поклажи)
б) купли-продажи
в) договор поручения
11. Принятие наследником всех прав и обязанностей наследодателя называется:
а) универсальное правопреемство
б) сингулярное правопреемство
в) легатом
12. Какие лица в древнем римском обществе обладали полной правосубъектностью:
а) перегрины (иностранцы)
б) вольноотпущенники
в) квириты
13. «Лежачим» называлось наследство:
а) при отсутствии наследников
б) после составления завещания до смерти наследователя
в) в период между открытием наследства и вступления в него
14. Субъектами римского права являются:
а) патриции и плебеи
б) рабы и колоны
в) вольноотпущенники и иностранцы
15. Судебный процесс эпохи квиритского права определяется как:
а) формулярный
б) экстраординарный
в) легисакционный
16. Чем определялось агнатское родство:
а) кровным родством
б) подчинением членов семьи власти домовладыки
в) подчинением власти старшего сына
17. Субъективными основаниями прекращения узуфрукта были:
а) уничтожение объекта прав, изменение экономического предназначения вещи, объединении в одном лице узуфруктуария и собственника в будущем, истечение срока
б) отказ узуфруктуария, неиспользование, отказ представить
гарантию соблюдения пределов своих прав
в) смерть собственника
18. Кому принадлежало право выносить интердикты о немедленном прекращении каких-либо действий:
а) императору
б) претору
в) судье
19. В область публичного права входят:
а) строй государственных органов, компетенция учреждений и должностных лиц, акты, выражающие властвование государства (наказание преступников, взимание налогов и т. п.);
б) семейные отношения, собственность, наследование, обязательства и т. п.;
в) имущественные отношения, основанные на административном подчинении одной стороны другой.
20. Формулировка принятых в Риме законов должна была состоять из следующих трех частей:
а) надпись, содержание самого закона, санкция
б) гипотеза, диспозиция, санкция;
в) введение, основное содержание, заключение.
21. Назовите черты легисакционного процесса:
а) формализм, точное следование букве закона, обрядность, деление процесса на две стадии, публичный характер, невозможность апелляционного обжалования вынесенного судебного решения;
б) неформальное производство, отсутствие точного следования букве закона, обрядности, одна стадия процесса, утрата публичности, возможность апелляционного обжалования вынесенного судебного решения;
в) неформальное производство, отсутствие точного следования букве закона, обрядности, деление процесса на две стадии, публичный характер, невозможность апелляционного обжалования вынесенного судебного решения.
22. Под термином capitis deminutio в римском праве понимается:
а) способность совершать действия с юридическими последствиями;
б) восстановление в правах;
в) утрата правоспособности,
23. Под римским частным правом понимаются
а) нормы, которые непосредственно охраняют интересы государства и определяют правовое положение государства и его органов;
б) нормы, имеющие безусловно обязательную силу и не могущие быть измененными путем соглашений частных лиц:
в) нормы, защищающие интересы отдельного лица в его взаимоотношениях с другими людьми.
24. В древнем Риме для принятия закона (leges) требовалось его прохождение через три органа римского государства в следующей последовательности:
а) магистрат, народное собрание сенат;
б) сенат, магистрат, народное собрание;
в) сенат, народное собрание, магистрат.
Раздел 4. Словарь основных терминов:
КРАТКИЙ ЛАТИНО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ
actio - (акцио) - иск
actio confessoria - (акцио конфессориа) - иск, защищающий сервитугное право
actio in personum - (акцио ин персонам) - личный иск
actio in rem - (акцио ин рем) - вещный иск
actio negatoria - (акцио негаториа) - негаторный иск
actio noxalis - (акцио ноксалис) - особый иск
actio vendicatio - (акцио вендикацио) - виндикационный иск
animys - (анимус) - воля владеть
capitis deminutio - (капитис деминуцио) - ограничение правового состояния,
capitis deminutio maxima - (капитис деминуцио максима) - наибольшая степень ограничения правового состояния
сapitis deminutio media - (калитис деминуцио медиа) - средняя степень ограничения правового состояния
capjtis deminutio minima - (капитис деминуцио минима) - наименьшая степень ограничения правового состояния
caput - (капут) - правоспособность
casus - (казус) - случай
causa - (кауза) - цель
causa possessionic - (кауза поссесионик) - основания получения вещи в обладание
civis Romanus - (цивис романус) - римский гражданин, квирит
соdex - кодекс
collegium - (коллегиум) - коллегия
condicio - (кондицио) - условие
condominium - (кондоминиум) - право общей собственности
consensus - (консенсус) - согласие
contractus - (крнтрактус) - контракт, договор
contractus innominati - (контрактус инноминати) - безымянные контракты, пользующиеся исковой защитой
culpa - (кульпа) - вина
culpa lata - (кульпа лата) - грубая небрежность
culpa levis - (кульпа левис) - легкая неосторожность
cum manu - (кум ману) - брак с властью мужа
dos - (дос) - приданное
delicta private - (деликта привата) - частное правонарушение
detentio - (детэнцио) - держание (вещи)
dolus - (долуc) - умышленная вина .
emancipation - (эмансипасио) - эмансипация ...
emptio-venditio - (эмцио—вендицио) – купля-продажа
error -(эррор) - заблуждение
familia - (фамилиа) - семья
furtum - (фуртум)-кража
genus - (генус) - род
hypotheca - (ипотека) - залог
institutiones - (институционес) - краткий элементарный курс какой-либо области знаний .
interdicta - (интердикта) - запрещение
interpretatio - (интэрпретицио) - интерпретация, толкование
iniuria -.(инъюриа) - личная обида
ius - (юс) - право
ius abutendi - (юс абутэнди) - право распоряжения.
ius civile - (юс цивиле) - гражданское право
ius fruendi - (юс фруэнди) — право извлечения плодов, доходов
ius gentium - (юс генциум) — право народов
ius non scriptum - (юс нон скриптум) - неписаное право
ius possedendi - (юс лоссиденди) - право владения вещью
ius privatum - (юс приватум) - частное право
ius scriptum - (юс скриптум) - писаное право
ius utendi - (юс утэнди) - право пользования вещью
jura in re aliena - (юра ин рэ апиена) - права на чужие вещи
ius vindicandi - (юс виндиканди) - виндикационный иск, истребование вещи из незаконного владения
legitimus - (легитимус) - законный
lex - (лекс) - закон
Iibertinus - (либертинус) - вольноотпущенник
litera - (литера) - буква
lucrum cessans - (лукрум кессанс) - упущенная выгода
manus - (манус) - власть
metus - (метус) - угроза
mora - (мора) - просрочка
negocium - (негоциум) - сделка, договор
noxa - (нокса) - вред
obligatio - (облигацио) - обязательство
obligationes ex delicto - (облигационес экс деликто) - обязательство из деликта
obligationes ex contractu - (облигационес экс контракту) – обязательство из
контракта
obligationes quasi ex delicto - (облигационес квази экс деликто) - обязательство
как-бы из деликта
obligationes quasi ex contractu - (облигационес квази экс контракту) обязательство как-бы из контракта
occupatio rei nullius - (оккупациo рей нуллиус) - захват вещи
pacta - (пакта) - пакт, неформальное соглашение
pater familias - (патер фамилиас) - глава семьи
peculium - (пекулиум) – пекулий
peregrini - (перегрини) - чужестранцы
persona - (персона) - лицо
plena in re potestas - (плена ин рэ потестас) - полное господство над вещью
possessio - (поссесио) - владение
proprietas - (проприэтас) - собственность
res - (рэс) - вещь
res extra commercium - (рэс экстра коммерциум) - вещи, изъятые из коммерческого оборота
res in commercium - (рэс ин коммерциум) - вещи, находящиеся в обороте
res in corporales - (рэс ин корпоралес) - вещи нетелесные
res corporales -( рэс корпоралес) - вещи телесные
res nec mancipi -(рэс нэк манципи) - вещь неманципируемая
res mancipi - ( рэс манципи) - вещь манципируемая
restitutio in integrum - (реституцио. ин интэгрум) - восстановление в первоначальное положение
servus - (сервус) - раб
servitus - (сервитус) - сервитут, повинность
sine manu -(синэ ману) - брак без власти мужа
solutio - (солюцио) - исполнение обязательства
species - (специес) - вид
status -(статус) - состояние
status civitatis - (статус цивитатис) – состояние гражданства
status familia - (статус фамилиа) - семейное положение
status libertatis - (статус либертатис) - состояние свободы
testamentum - (тэстаментум) - завещание
tradicio - (традицио) - передача имущества
usufructus - (узуфруктус) - личный сервитут
vis major - (вис майор) - непреодолимая сила.
Институции Гая
Предлагаемые «Институции» являются учебником римского права. Автор Институций – римский юрист II в.н.э. Гай. Точная дата рождения и смерти Гая, как и его полное имя, остались неизвестными.
КНИГА I
О ЛИЦАХ
1. Все народы, которые управляются законами и обычаями, пользуются частью своим собственным правом, частью общим правом всех людей: итак, то право, которое каждый народ сам для себя установил, есть его собственное право и называется правом гражданским... А право, которое между всеми людьми установил естественный разум, применяется и защищается одинаково у всех народов и называется правом общенародным (ius gentium).
Таким образом, и римский народ пользуется отчасти своим собственным правом, отчасти правом, общим всем людям.
2. Гражданское право римского народа состоит из законов, решение плебеев, постановлений сената, указов императоров, эдиктов магистратов и из ответов правоведов.
3. Закон есть то, что народ римский одобрил и постановил; плебейское решение есть то, что плебеи одобрили и постановили. Плебс же отличается от народа тем, что словом «народ» обозначаются все граждане, включая сюда и патрициев; наименованием же плебса обозначаются прочие граждане, за исключением патрициев. Вот поэтому – то патриции некогда утверждали, что постановления плебеев для них не обязательны, так как они составлены без их соизволения и участия. Но впоследствии издан был закон Гортензия, которым было определено, что постановления плебейских собраний были обязательны для всего народа.
-
Эдикты, суть постановления и предписания тех лиц, которые имеют право их издавать. Право же издавать эдикты предоставляется магистратам римского народа: самое важное значение, однако, в этом отношении имеют эдикты двух преторов – городского и перегринского, юрисдикция которых в провинциях принадлежит их наместникам...
-
Ответы правоведов – это мнение и суждения юристов, которым позволено было устанавливать и творить право...
-
Все право, которым мы пользуемся, относится или к лицам, или к вещам (объектам), или к искам. Прежде всего рассмотрим значение лиц.
-
Главное разделение в праве лиц состоит в том, что все люди – или свободные, или рабы.
-
Далее, из свободных людей одни – свободнорожденные, другие – вольноотпущенные.
-
Свободнорожденные суть те, которые родились свободными; вольноотпущенные – это те, которые отпущены на волю из законного рабства.
-
Лицо, удовлетворяющее следующим трем условиям: если оно старше тридцати лет, было собственностью господина по квиритскому праву и получило свободу вследствие законного отпущения на волю, то есть или посредством vindicta (на основании юридического акта), или вследствие занесения в цензорский список, или в силу завещания – то такое лицо признается римским гражданином. В случае, если одного из этих условий не достаточно, то он будет латином.
-
...Итак, вещи, которые отчуждаются посредством передачи, хотя и принадлежат к разряду res mancipi, но все-таки не приобретают ни в силу манципации, ни посредством мнимой виндикации, ни на основании давности, считаются только бонитарной собственностью приобретателя.
-
Не всякий желающий может отпускать раба на волю.
-
Отпущение раба на волю во вред кредиторам или патрону не имеет значения.
48. Следует другое деление в праве лиц. Именно одни лица самовластны, другие подчинены чужому праву.
49. Из подвластных одни находятся под властью отца, другие – под властью мужа. Третьи – в неограниченной власти (mancipio) от другого.
-
Сперва разберем тех, которые находятся под властью другого.
-
Итак, под властью господ состоят рабы; эта власть над рабами – есть институт общенародного права; ибо у всех вообще народов мы можем заметить, что господа имеют над рабами право жизни и смерти и что все, что приобретается рабом, приобретается господину.
-
Но в настоящее время никому из подвластных римского народа не дозволяется чрезмерно жестоко поступать со своими рабами без законной причины. Именно по постановлению императора Антонина тот, кто без причины убьет своего раба, подвергается не меньшей ответственности, чем тот, кто убил чужого раба.
-
Равным образом под нашей властью состоят наши дети, рожденные в законном браке; право – это есть особенность (исключительное достояние) римских граждан, ибо нет почти других народов, которые имели бы над детьми такую власть, какую имеем мы.
-
Римские граждане тогда вступают в законный и действительный брак и имеют над родившимися у них детьми власть, когда они женаты на римских гражданках или даже латинках и иностранках, с которыми существовало jus connubii1; а так как connubium дает право детям наследовать состояние своего отца, то они не только делаются римскими гражданами, но состоят также во власти отца.
-
Что касается лиц рабского состояния, то с ними нельзя заключить настоящего брака.
82. ... От рабыни и свободного по общенародному праву происходит раб и, наоборот, от свободного и раба рождается свободный ребенок.
89. По естественным требованиям и соображениям решено, что если рабыня забеременеет от римского гражданина, а затем, отпущенная на волю, родит, то ребенок рождается свободным, так как зачатые незаконно приобретают состояние с того времени, когда рождаются... Но законно зачатые приобретают состояние с момента зачатия.
97. Однако же не только родные дети, согласно тому, что мы сказали, состоят во власти нашей, но и те, которых мы усыновляем.
98. Акт же усыновления совершается двумя способами: или властью народа, или властью высшего магистрата, например, претора.
104. Женщины же ни в коем случае не могут усыновлять, ибо они и родных детей не имеют в своей власти.
108. Теперь поговорим о тех лицах, которые находятся под властью мужей; это право свойственно тоже только римским гражданам.
109. Под властью отца обыкновенно бывают и мужчины, и женщины, семейной же власти мужа подчиняются только женщины.
110. Итак, некогда этот переход под властью мужа совершался тремя способами: давностью, жертвенным хлебом и куплей.
111. Посредством давностного сожительства вступала под власть мужа та женщина, которая в продолжение целого года оставалась непрерывно супругой: сделавшись вследствие как бы годового владения собственностью мужа, она вступала в его семью и занимала место дочери...
113. Что касается “купли”, то на основании ее женщины вступают во власть мужа путем манципации, то есть на основании символической продажи...
116. Остается лишь сказать о том, какие лица могут находиться в неограниченной власти, кабале (mancipio) другого.
117. Итак, все свободные лица мужского или женского пола, находящиеся под властью родителя, могут быть манципированы отцом тем же способом, которым можно манципировать рабов.
119. Манципация состоит, как мы выше сказали, в мнимой (воображаемой) продаже. Эта форма приобретения права собственности (ius proprium) свойственна римским гражданам и совершается следующим образом. Пригласив не менее пяти совершеннолетних римских граждан в качестве свидетелей и сверх еще одно лицо того же состояния, которое держало бы в руках медные весы и называющееся весовщиком, покупатель, еще держа медь, говорит так: “Утверждаю, что этот раб по праву квиритов принадлежит мне и что он должен считаться купленным мною за этот металл и посредством этих медных весов”. Затем он ударяет этим металлом об весы и передает его как покупную сумму тому, от кого приобретает вещь посредством манципации.
120. эти м способом манципируются рабы и лица свободные, а также животные, которые причисляются к res mancipi, как, например, быки, лошади, мулы, ослы; тем же самым способом обыкновенно манципируются земельные участки как сельские, так и городские...
121. Манципация поземельных участков отличается от манципации прочих вещей только тем, что рабы и свободные, а равно животные, причисляющиеся к разряду res mancipi, могут быть манципированы, только будучи налицо, причем необходимо, чтобы тот, кто приобретает (покупатель), касался собственноручно того самого предмета, который ему передается; потому-то и акт этот называется mancipatio, так как вещь берется рукой; недвижимые же имения манципируются обыкновенно при их отсутствии.
124. Рассмотрим теперь, каким способом подвластные освобождаются от этой власти.
127. Те, которые состоят под властью отца, делаются самовластными по его смерти. Но это допускает различие: именно со смертью отца сыновья или дочери во всяком случае делаются самовластными, а по смерти деда внуки или внучки не всегда делаются самовластными, но лишь в том случае, если они по смерти деда не подпадают под власть своего отца.
129. Поэтому, если восходящий попал в плен к неприятелю, то хотя он временно делается рабом, однако власть над детьми приостанавливается в силу ius postliminii, по которому возвратившиеся на родину из плена приобретают прежние права.
132. Кроме того, дети перестают быть во власти восходящих вследствие эманципации (освобождения из-под отцовской власти). Но сын – только после троекратной эманципации, прочие же дети мужского или женского пола освобождаются из-под отеческой власти после однократной эманципации.
137а. Точно также через мнимую продажу в кабалу (in manu) женщины выходят из-под власти мужа и, если они из этой манципации будут отпущены на волю, то делаются самовластными...
138. Так как те, которые манципированы, считаются как бы рабами, то они делаются самовластными после отпущения их на волю посредством суда, ценза, завещания.
142. Перейдем теперь к третьему разделению лиц. Именно из тех лиц, которые не находятся ни в родительской, ни в супружеской власти, ни в кабальной, некоторые состоят или под опекой, или под попечительством.
144. Итак, родителям (восходящим) позволено назначать по завещанию опекунов детям, которых они имеют в своей власти: мужского пола – несовершеннолетних, а женского – как несовершеннолетних, так и совершеннолетних. Ибо древние римляне желали, чтобы женщины, вследствие присущего им легкомыслия, находились под надзором, хотя бы они достигли полноты возраста.
155. Кому по завещанию опекун не назначен, для тех по Закону XII таблиц опекунами служат агнаты, которые называются законными.
156. Агнаты суть родственники, соединенные родством через лиц мужского пола, то есть как бы когнаты со стороны отца... Но те, которые соединены родством через лиц женского пола, не суть агнаты, а находятся между собой в другой родственной связи, основывающейся на естественном праве.
158. Право агнатства уничтожается переменой или умалением правоспособности; право же когнатства таким образом не изменяется, ибо гражданский закон может уничтожить гражданские права, естественных же уничтожить не может.
КНИГА II
О ВЕЩАХ
1. В предыдущей книге мы говорили о личных правах; теперь рассмотрим вещи, которые состоят или в нашей собственности, или вне нашего имущества.
11. То, что принадлежит государству или общинам, не составляет, по-видимому, ничьей частной собственности, так как государственные имущества принадлежат всему обществу граждан. Частные же имущества – это те, которые принадлежат отдельным лицам.
14а. Кроме того, существует деление вещей на два разряда: на res mancipi и res nec mancipi.
14в. К res mancipi относятся рабы, быки, лошади, ослы, мылу и земли, далее, строения на италийской земле...
17. Точно также почти все то, что относится к разряду бестелесных вещей, причисляется к res nec mancipi, за исключением сельских сервитутов, которые, как известно, считаются res mancipi, хотя принадлежат к числу вещей бестелесных.
18. Велика, однако же, разница между вещами mancipi и nec mancipi.
19. А именно res nec mancipi переходят в собственность другого лица вследствие простой передачи, если только вещи эти физические и вследствие этого допускают передачу.
22. Res mancipi – это те, которые переходят к другому лицу посредством манципации; вот почему эти вещи и названы mancipi. Какое же значение и какую силу имеет манципация, точно такую же силу имеет форма приобретения прав, называемая in iure cessio.
25. В большинстве случаев, однако, и почти всегда мы прибегаем к манципированной форме, для которой всегда легко найти между друзьями свидетелей; поэтому не нужно с целью совершать in iure cessio, обращаться к претору или наместнику провинции. Что соединено с известными трудностями.
26а. Поземельные участки, находящиеся в провинциях, не только не считаются собственностью владельцев, но там даже нет никакой свободной общины.
40. Следует заметить, что у иностранцев есть только один вид собственности, а именно – каждый будет или собственником или таковым не считается; таким же правом пользовался когда-то и римский народ, или каждый был собственником по квиритскому праву, или таковым не считался. Но впоследствии принято такое деление собственности, что один мог быть собственником по квиритскому праву, а другой – простым обладателем (in bonis habere).
41. Если вещи, принадлежащей к res mancipi, я ни манципирую, ни уступаю тебе перед судящим претором и только передаю ее тебе, то ты будешь вещью просто обладать, а я буду ее квиритским собственником до тех пор, пока ты не приобретешь собственности на основании давностного владения, ибо, раз истек срок давности, вещь становится твоей полной собственностью, не только бонитарной (in bonis esse), но и по праву квиритов (ex iure Quiritium), как если бы она была передана другому лицу манципацией или in iure cessio.
43. Впрочем, мы можем приобрести давностью вещи, переданные нам не их собственником, все равно, будут ли это вещи, принадлежащие к числу mancipi или nec mancipi, если только мы получили таковые в доброй вере, полагая, что тот, кто передавал, имел право на отчуждение вещи.
44. Это, по-видимому, введено для того, чтобы отношения собственности не оставались слишком долгое время неопределенными, так как для собственника достаточен срок приобретательной давности для того, чтобы он успел защитить свое право.
51. Также владение чужим поземельным участком может кто-либо приобрести без насилия, когда имение остается без владельца, или вследствие беспечности хозяина, или потому, что хозяин умер, не оставив наследника, или потому, что хозяин отсутствовал в течение долгого времени. Добросовестный владелец, получив во владение чужое имение, может приобрести и собственность путем давности; и хотя лицо, которое приобрело бесхозяйное имение, узнает, что оно чужое, то все-таки это нисколько не мешает добросовестному владельцу пользоваться давностью...
62. Иногда случается, что собственник вещи не может отчуждать ее и, наоборот, несобственник имеет власть отчуждать вещь.
63. В самом деле, по Юлиевому закону запрещается мужу отчуждать приданое, недвижимое имущество. Против воли жены, хотя это имущество составляет его собственность...
64. Итак, из того, что нами сказано, явствует, что одни предметы мы получаем в собственность по естественному праву, например, предметы, отчуждаемые посредством простой передачи, другие – по гражданскому праву (манципация, in iure cessionie, узукапия) – все это способы приобретения, свойственные праву римских граждан.
66. И не только то, что делается нашей собственностью посредством передачи, принадлежит нам по естественному праву, но также и то, что мы приобретаем путем завладения, так как вещи эти были бесхозяйными, как, например, те, которые захватываются на земле (дикие звери), в море (рыбы) или в воздухе (птицы).
67. И если мы поймаем дикого зверя, или птицу, или рыбу, то пойманное нами животное до тех пор признается нашим, пока мы держим его в нашей власти. Когда же оно уйдет из-под нашего надзора и получит опять естественную свободу, то снова делается собственностью первого завладевшего, так как перестало нам принадлежать...
69. По естественному праву нам принадлежит также и то, что мы захватываем у врагов.
73. ..Постройка, воздвигнутая кем-либо на нашей земле, хотя бы кто-то построил ее для себя, становится по естественному праву нашей, так как построенное на поверхности принадлежит собственнику земли.
75. То же самое получается и с хлебом, который кто-либо посеет на моей земле.
76. Но если мы виндицируем от него землю или постройку и не хотим его вознаградить за истраченное на постройку, рассадник и посев, то ему предоставляется против нас возражение злого умысла, если только он был добросовестным владельцем.
80. Теперь нам надлежит знать, что ни женщина, ни малолетний без согласия опекуна отчуждать res mancipi не может, что вещь, принадлежащую к разряду nec mancipi, женщина может отчуждать, а малолетний – не может.
83. Но, с другой стороны, все вещи, как mancipi, могут женщины и малолетние получать без разрешения опекуна, так как им предоставляется возможность без согласия опекуна улучшать свое состояние.
86. Мы приобретаем не только сами, но также и через тех, которых мы имеем в нашей отеческой и супружеской власти или кабале; мы приобретаем равным образом посредством тех рабов, которыми мы владеем на основании узуфрукта, и через свободных людей и чужих рабов, которыми добросовестно обладаем.
87. Итак, все то, что приобретают наши подвластные дети, равным образом и то, что получают в собственность наши рабы посредством манципации, передачи или каким-либо другим способом, - все это достается нам, так как находящийся в нашей власти ничего своего иметь не может...
89. Через тех, кого мы имеем во власти, приобретаем мы не только собственность, но и владение; ибо какая бы ни была вещь, владение которой они приобрели, владельцами вещи признаемся мы, следовательно, через них течет и срок давности.
99. Прежде мы поговорим о наследствах. Свойство их двоякое: наследства переходят к нам или по завещанию, или по закону.
100. Сначала поговорим о тех, которые переходят к нам по завещанию.
101. Вначале были в употреблении два рода завещаний: завещание составляли или перед лицом всего народа в куриатных собраниях... или перед выступлением в поход, то есть когда для войны брались за оружие и намеревались идти в сражение.
102. Позднее вошел в обычай третий род завещаний – посредством меди и весов. Если кто не составил завещания ни в куриатных собраниях, ни на поле сражения, то в случае, если ему неожиданно стала угрожать смерть, он передавал в манципированной форме другу (постороннему лицу) свою фамилию, то есть свое имущество, и просил его распределить это имущество согласно своей последней воле...
109. От обязанности соблюдать при составлении завещаний вышеуказанные формы освобождены императорскими указами воины по причине чрезвычайной их неопытности; поэтому их завещание считается действительным во всяком случае, хотя они и не призвали законного числа свидетелей и не продали наследственного имущества мнимым образом и не заявили бы торжественно о своей последней воле.
113. По-видимому, женщины находились в лучших условиях, чем мужчины; именно мужчина моложе 14 лет составлять завещания не может, даже при участии опекуна; женщина же – может, ибо она, достигнув 12 – летнего возраста, приобретает право составлять завещание.
115. Однако для полной действительности завещания недостаточно соблюдать то, что мы выше сказали относительно продажи наследственного имущества, о свидетелях и торжественных заявлениях последней воли.
116. Но прежде всего следует узнать, совершалось ли назначение наследника торжественным образом, ибо в противном случае, если оно сделано иначе, бесполезным будет факт продажи имущества завещателя манципационным образом...
117. Торжественное назначение наследника совершается так: «Пусть будет Тиций наследником»; принята и следующая формула назначения: «Я приказываю Тицию быть наследником»; не применялось такое назначение: «Я хочу, чтобы Тиций был наследником».
119. Претор, однако, может предоставить назначенным наследникам владение наследством согласно завещательному документу, если он будет подписан семью свидетелями и если нет наследника, к кому бы могло по закону прейти наследство, например, брата, рожденного от того же отца, или дяди по отцу, или сына от брата, то назначенные наследники могут удержать за собой наследство.
123. Равным образом тот, кто имел в своей власти сына, должен озаботиться назначить его наследником или, назвав по имени, лишить наследства. Иначе, если отец обойдет его молчанием, то завещание не будет иметь силы – так даже, что, по мнению наших учителей (сабинианцев), никто не может быть наследником по этому завещанию, даже если бы (неупомянутый) сын умирал раньше самого завещателя, потому что с самого начала этот акт не был завещанием. Но приверженцы другой школы (прокульянцы) согласны в том, что если сын жив ко времени смерти отца, то он, конечно, мешает назначенным наследникам и делается ближайшим наследником по закону; но если сын умирает раньше отца, то, как некоторые думают, можно в силу завещания принять наследство, так как сын уже не препятствует, потому что, по их мнению, вследствие выхода сына завещание не становится недействительным с самого начала.
124. Если же завещатель обойдет молчанием прочих детей, то завещание не теряет силы; лица, обойденные в завещании, допускаются к наследованию совместно с назначенными наследниками, каждый в одной доле, если они прямые наследники (свои); если же посторонние, то получают половину, то есть если кто, например, назначит трех сыновей наследниками, а обойдет молчанием дочь, то она получает по праву приращения четвертую часть наследства... Но если завещатель призывает к наследованию посторонних и обойдет дочь, то она по праву приращения приобретает половину наследства. То, что мы сказали о дочери, считаем сказанным и о внуке, и обо всех детях – все равно, будут ли они мужского или женского пола.
125. Итак, что это означает? Хотя вышеупомянутые лица, согласно сказанному, отнимают от назначенных наследников только половину, то претор обещает им, однако, вопреки завещательным распоряжениям, владение наследством, вследствие чего посторонние наследники устраняются от всего наследства и делаются наследниками без наследства.
127. Но если отец лишает сына наследства, то должен это сделать поименно, в противном случае сын не лишается наследства. Поименное лишение наследства имеет место в случае, если кто лишает сына такими словами: «Сын мой Тиций да не будет моим наследником».
128. Прочих же детей обоего пола можно лишать наследства посредством общей формулы следующими словами: «Все прочие да будут лишены наследства»... Так предписывает цивильное право.
129. Претор же приказывает всех детей мужского пола, то есть внуков и правнуков, лишать наследства поименно; детей же женского пола, то есть дочерей, внучек, правнучек, можно лишать наследства или поименно, или посредством общей формулы.
185. Назначать наследниками позволено как свободных людей, так и рабов, притом как собственных, так и чужих.
186. Однако нашего раба следует сделать одновременно и свободным, и наследником в следующих выражениях: «Раб мой Стих да будет свободным и да будет наследником»...
227. ...В позднейшее время был издан закон Фальцидия, по которому позволяется отказывать не более как целого имущества...; этим правом мы теперь и пользуемся.
КНИГА III
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
1. Наследства умерших без завещания принадлежат по закону XII таблиц, во-первых, «своим» наследникам (suos heredes).
2. «Своими» же наследниками считаются те дети, которые состояли под властью наследодателя (до самой его смерти), как, например, сын или дочь, внук и внучка от сына, правнук и правнучка, рожденные от ближайшего нисходящего агната по мужской линии, и безразлично, естественные ли они дети или усыновленные. Но внук или внучка, правнук или правнучка тогда только включались в число «своих» наследников, если предшествующее лицо перестанет быть во власти (агнатской) восходящего... Поэтому если сын будет во власти отца во время смерти последнего, то внук от него не может быть “своим” наследником...
3. Точно также жена, которая находится под мужней властью того, кто умирает, является «своей» наследницей, так как она занимает место дочери; равным образом и невестка, которая остается во власти сына (считается «своей» наследницей), так как она занимает место внучки...
9. Если (после умершего) не было «своих» наследников, то наследство, по тому же самому закону XII таблиц, принадлежит агнатам.
10. Агнатами называются те лица, которые соединены законным родством; законным считается то родство, которое возникает через лиц мужского пола.
Таким образом, братья, рожденные от одного и того же отца, суть агнаты по отношению друг к другу...
Точно так же дядя по отцу будет агнатом по отношению к сыну брата, и в свою очередь, последний будет агнатом по отношению к первому... Таким образом, мы могли бы насчитать много степеней агнатства.
11. Однако закон XII таблиц дает наследство не всем агнатам одновременно, а только тем, которые находятся в ближайшей степени родства...
17. Если (после умершего) не осталось ни «своих», ни агнатов, то тот же закон XII таблиц призывает к наследованию родичей (гентилов). А кто такие родичи, об этом мы сказали в первой книге. Но так как мы уже упомянули. Что все родовое (гентильное) право совершенно вышло из употребления, то мы считаем излишним в этом месте толковать о том же предмете слишком подробно.
18. В этих-то пределах заключается по закону XII таблиц права наследства после лиц, умерших без завещания. Всякий может понять, какова была строгость и сжатость этого закона.
19. Так, например, эманципированные дети по этому закону не имеют никакого права на наследство агнатских восходящих, так как они перестают быть «своими» наследниками.
25. Но эта чрезмерная строгость права была впоследствии исправлена эдиктом претора.
26. Претор призывает всех детей, не имеющих по закону XII таблиц прав наследования, совершенно как если бы они были во власти восходящего еще во время его смерти, не делая разницы, будут ли они одни или совместно со «своими» наследниками, то есть теми, которые оставались во власти отца.
34. Иногда, однако, ни ради исправления, ни ради оспаривания древнего права, а скорее для его упрочения претор обещает владение наследством; ...в том случае, если завещания нет, претор призывает к владению наследством «своих» наследников и агнатов... Впрочем, независимо от преторского порядка наследования, последним (“своим” и агнатам) принадлежит наследство по цивильному праву.
88. Теперь перейдем к обязательствам, главное деление которых распадается на два вида: каждое обязательство возникает или из договора, или из деликта.
89. Рассмотрим прежде те, которые происходят из договора; их четыре вида: именно они возникают вследствие передачи вещи или торжественными словами, или письменным образом, или простым соглашением.
90. Обязательство заключается передачей вещи, например, когда дают в заем.
92. Обязательство словами заключается посредством вопроса и ответа, например: «Обязуешься торжественно дать? Обязуюсь. Обещаешь? Обещаю. Ручаешься? Ручаюсь. Сделаешь? Сделаю».
93. Но что касается следующего вида словесного обязательства: «Обязуешься ли торжественно дать? Обязуюсь (Spondes 1 Spondeo)», то он свойственен только римским гражданам. Прочие же виды принадлежат общенародному праву и употребляются между всеми людьми – как между римскими гражданами, так и иностранцами.
97. Если то, что мы стипулируем, не может быть дано, то стипуляция будет ничтожна, например, если кто при помощи стипуляции будет требовать для себя свободного, которого считал рабом, или покойника, которого считал живым...
97а. Точно также если кто будет стипулировать, чтобы ему дали вещь, которая в действительности не существует... то стипуляция будет недействительна.
102. Кроме того, стипуляция недействительна, если кто-либо не отвечает на предложенный вопрос, или когда кто будет стипулировать, чтобы ты дал 10 сестерциев, а ты обещаешь 5 сестерциев, или я стипулирую безусловно, а ты обещаешь под условием.
104. Кроме того, ничтожна стипуляция, когда я стипулирую от подвластного мне или когда он стипулирует от меня...
106. Сумасшедший не может совершать никакого юридического акта, так как он не понимает, что делает.
107. Малолетний совершает законно всякую сделку, если только опекун принимает участие там, где утверждение опекуна необходимо...
108. То же самое правило применяется относительно женщин, находящихся под опекой.
128. Обязательство основывается на письменном документе, если, например, оно заносится в приходно-расходную книгу...
135. Обязательства возникают путем простого соглашения (между сторонами при купле-продаже, найме, товариществе, поручении).
136. Говорят, что в этих случаях возникает обязательство в силу согласия (consensus) сторон, потому что нет никакой необходимости ни в словах, ни в письме, но достаточно, чтобы те, кто заключают обязательство, пришли к соглашению. Вот почему такие сделки заключаются и между отсутствующими...
139. Купля и продажа заключается, как скоро сошлись в цене, хотя бы цена не была еще уплачена и не был дан задаток, ибо то, что дается в виде задатка, есть только доказательство заключения контракта.
142. Договор найма и купля-продажа подчинены тем же законным правилам; договор найма признается заключенным тогда, когда точно определена наемная плата.
148. Товарищество мы обыкновенно заключаем или с тем, чтобы вступить в общение со всем своим имуществом, или ради совершения какой-нибудь сделки.
149. Возник, однако, важный вопрос, можно ли заключить договор товарищества таким образом, чтобы один получил большую выгоду или понесет меньшие убытки... Сервий Сульпиций, мнение которого одержало верх, думал, что такое товарищество сможет состояться... ведь известно, что можно заключить договор товарищества и так, что один вносит деньги, другой их не вносит, а прибыль у товарищей общая, потому что часто труд одного равносилен деньгам (другого).
150. Известно и то, что если между товарищами не состоялось никакого точного соглашения на счет частой прибыли и убытков, то прибыль и убытки распределяются между ними поровну...
151. Товарищество продолжается до тех пор, пока существует взаимное соглашение членов; но если кто из товарищей выйдет из его состава, то товарищество прекращается.
152. Товарищество прекращается также вследствие смерти одного из членов, потому что тот, кто заключает договор товарищества, выбирает себе определенное лицо.
154. Товарищество прекращается также, если продается публично или приватно имущество одного из товарищей.
154а. Товарищество, о котором мы говорим, то есть то, которое заключается путем простого соглашения, принадлежит к общенародному праву, таким образом, оно применяется между всеми людьми по началам естественного разума.
168. Обязательство исполняется преимущественно платежом должного...
169. Равным образом прекращается обязательство через акцептиляцию; акцептиляция же есть воображаемая уплата. И в самом деле, если ты желаешь простить мне то, что я должен по вербальному обязательству, то можешь этого достигнуть, если позволишь мне произнести следующие определенные слова: «Получил ли ты то, что я тебе обещал?», а ты ответишь: «Получил».
173. Есть еще другая форма символической уплаты посредством меди и весов, которая была принята в определенных случаях, если, например, следует что-либо на основании юридического акта, заключенного посредством меди и весов, или если долг возник по судебному решению.
182. Перейдем теперь к обязательствам, возникающим из деликтов, если, например, кто-либо совершил воровство, разграбил имущество, причинил убыток, нанес обиду, обязательства, возникающие во всех этих случаях, относятся к одному роду...
183. По мнению Сервия Сульпиция и Масурия Сабина, воровство бывает четырех видов: manifestum, nec manifestum, conceptum и oblatum. Лабеон принимает два вида: явное (manifestum) и nec manifestum (тайное), но не соглашается признать воровством два последних вида, усматривая в них лишь виды исков о воровстве. Последнее, по-видимому, справедливо.
184. По мнению некоторых, явное (manifestum) воровство будет тогда, когда вор застигнут при совершении преступления; другие же идут далее и полагают, что явное воровство будет тогда, когда вор уличен на месте преступления... Из двух вышеперечисленных мнений и то и другое признано справедливым; большинство, однако, держится последнего.
189. Наказание за явное воровство, по законам XII таблиц, было весьма тяжелое... Но в последствии такая жестокость наказания была отвергнута, и преторским эдиктом установлен был особый иск как против свободного лица, так и против раба со штрафом, вчетверо большим цены украденной вещи.
190. За тайное воровство взыскивался по закону XII таблиц тройной штраф; этот штраф также одобрялся претором.
195. Воровство бывает не только тогда, когда кто-либо уносит чужую вещь, но и вообще, когда кто присваивает себе чужую вещь вопреки воле ее господина.
196. Таким образом, если кто пользуется вещью, отданной ему на хранение, то он совершает воровство. Если кто получит вещь для определенного пользования и обратит ее на другое употребление, то он отвечает как вор...
200. В известных случаях совершают даже воровство своей вещи, если, например, должник похитит вещь, данную верителю в залог, или если я тайком отнимаю свою вещь от добросовестного ее владельца. Поэтому решено: тот, кто скрывает, что к нему возвратился раб, которым добросовестно владел другой, совершает воровство.
202. Иногда подвергается ответственности за воровство тот, кто сам воровства не совершал, как, например, тот, при помощи или по совету которого совершено воровство.
208. Наконец, следует знать, что возник вопрос, совершает ли малолетний воровство, унося чужую вещь. Большинство решило, что так как воровство образуется из желания украсть, то малолетний только тогда отвечает за это преступление, когда он в возрасте, близком к совершеннолетию, и вследствие этого сознает свое преступление.
210. Иск о вреде, незаконно причиненном, установлен Аквилиевым законом, в первой главе которого постановлено, что, если кто незаконно убьет чужого раба или чужое четвероногое домашнее животное, тот обязывается уплатить господину высшую рыночную стоимость убитого за этот год.
211. Незаконно убивающим считается тот, по умыслу или по вине которого совершается убийство, и нет никакого другого закона, по которому должно бы взыскать штраф за убыток, причиненный не противозаконным образом; вследствие этого не подвергается наказанию тот, кто причинил вред как-нибудь случайно, без вины и умысла.
212. Да и при том не только тело убитого оценивается в иске этого закона, но если, например, кто убьет раба и собственник понесет убыток, превышающий стоимость самого раба, то и это берется во внимание, например, убили моего раба, назначенного кем-либо наследником, прежде, чем он по моему приказанию вступил торжественно во владение наследством. В этом случае берется во внимание не только стоимость его самого, но и потерянного наследства.
213. Тот, чей раб убит, волен обвинять убийцу в уголовном преступлении или отыскивать ущерб по этому закону.
220. Нарушение права совершается не только тогда, когда кто-либо кулаком или палками будет бит или даже высечен, но и тогда, когда кого-либо бесчестят...
221. По-видимому, мы терпим обиду не только нам самим нанесенную, но и нашим подвластным детям, нашим женам, хотя бы они и не находились в нашей супружеской власти...
222. Собственно говоря, лично рабу не наносится никакой обиды, но через него считается оскорбленным его господин...
224. ...Претор позволяет нам самим оценивать обиду, и судья присуждает нам такую сумму, на которую мы оценили обиду или меньше, согласно своему усмотрению. Но так как жестокую обиду обыкновенно оценивает претор и хотя судья может присудить меньшую сумму, однако в большинстве случаев он не решается уменьшить ее вследствие авторитета претора.
225. Обида считается тяжкой или по действию, если кто, например, кем-либо ранен, высечен или побит палками; или по месту, если, например, обида нанесена в театре или на площади; или по личности, если, например, претерпит обиду магистрат или когда обида будет нанесена сенатору простым человеком (низкого происхождения).
КНИГА IV
ОБ ИСКАХ
1. Нам остается поговорить об исках. Если зададимся вопросом, скольких родов бывают иски, то правильнее всего принять два рода исков: вещные и личные.
2. Личным будет тот иск, который мы заявляем против того, кто ответственен или по договору, или по деликту, то есть личный иск бывает тогда, когда мы формулируем исковое заявление таким образом, что ответчик должен или передать, или сделать, или предоставить что-либо.
3. Вещный иск имеет место тогда, когда мы заявляем и утверждаем, что телесная вещь – наша, или начинаем спор о том, что мы имеем какое-либо право... то есть право требовать от соседа, чтобы он никаким образом не мешал виду...
5. Вещные иски называются еще виндикациями, а личные иски, в которых мы выражаем требование дать что-либо или сделать что-либо, называют кондикциями.
6. Иногда мы предъявляем иски с целью получить вещь, иногда – только для преследования, наказания, в других случаях – с той и другой целью.
11. Иски, которые были в употреблении у древних, назывались leges actiones, потому ли, что были установлены законами, так как в то время не были еще в употреблении преторские эдикты, которые ввели новые иски, или потому, что в исковых формулах воспроизводились слова и выражения закона, и потому считались неизменными, подобно самим законам.
30. Все эти формы судопроизводства мало–помалу вышли из употребления, так как вследствие излишней мелочности тогдашних юристов, которые считались творцами права, дело было доведено до того, что малейшее уклонение от предписанных форм и обрядов влекло за собой проигрыш дела; поэтому законом Эбуция и двумя законами Юлия отменены были эти торжественные иски и введено судопроизводство посредством формул.
75. На случай преступления, совершенного сыновьями и рабами, если они, например, совершили кражу или нанесли обиду, установлены ноксальные1 иски, по которым отцу или господину предоставляется или принять на себя последствия совершенного преступления в виде вознаграждения, или же выдать виновного головой...
79. Когда же сын семейства отдается в кабалу за ущерб, причиненный проступком, то основатели противоположной школы полагают, что требуется троекратная манципация, так как законом XII таблиц постановлено, что сын освобождается из-под отеческой власти только после троекратной манципации. Сабин же и Кассий и прочие представители нашей школы думали, что достаточно одной манципации, и, действительно, троекратная манципация относится по закону XII таблиц к случаям добровольной манципации.
82. Теперь же мы должны сказать, что предъявлять иски мы можем или от своего собственного имени, или от чужого в качестве, например, представителя в процессе, уполномоченного, опекуна, попечителя, между тем, как во времена господства старого судопроизводства предъявлять иски от имени третьего лица не дозволялось, за исключением некоторых случаев.
103. Все суды основываются или на предписании цивильного права, или на преторской власти.
104. Цивильные (законные) суды суть те, которые происходят в самом городе Риме или пространстве тысячи шагов от Рима между римскими гражданами и при содействии одного судьи.
105. На преторской власти основываются суды, состоящие из рекуператоров, и те, которые совершаются при содействии одного судьи, когда судья или одна из тяжущихся сторон принадлежат к перегринам. В таком же положении находятся все те суды, которые происходят в городской черте Рима как между римскими гражданами, так и между перегринами. Эти суды основываются на преторской власти, потому что они имеют силу до тех пор, пока сохранял свою власть тот, кто назначил эти суды.
117. Возражения (эксцепции) имеют место также в тех исках, которые не направляются на лицо. Если ты, например, страхом или злым умыслом склонил меня дать тебе манципированным образом какую-либо вещь в собственность и будешь ее от меня требовать, то мне дается возражение, посредством которого ты устраняешься, если я докажу, что ты заставил меня согласиться под влиянием угроз или обмана.
118. Одни возражения были помещены претором в его эдикте; другие же он составляет, расследовав дело. Все эти возражения берут свое основание из законов или из других частей права, заменяющих законы, или созданы юрисдикцией претора.
139. В известных случаях претор или проконсул употребляют свою власть для прекращения споров. Это бывает преимущественно тогда, когда спор идет между сторонами о владении и как бы владении; претор приказывает или запрещает что-либо. Торжественные формулы приказания, которыми он пользуется в этом случае, называются интердиктами или декретами, или интердиктами в тесном смысле слова.
140. Декретами они называются тогда, когда претор приказывает кому-либо сделать что-либо, например, выдать захваченную вещь; интердиктами – тогда, когда приказывает воздержаться от каких-либо действий, например, когда запрещает делать насилие лицу, владеющему правильно...
141. Правильно, когда претор приказал что-либо сделать или запретил, то этим дело тотчас еще не оконченное; стороны отправлялись к судье или к рекуператорам и здесь, после представления формул, проверяли, сделано ли или не сделано по эдикту претора то. что он приказал сделать...
150. Когда делается интердикт по поводу земли или зданий, то по приказу претора одерживает верх тот, кто владел во время интердикта, если только он ни силой, ни тайно, ни прекарным образом не получал владения от противника; а, напротив, при интердикте о движимой вещи тот одерживает верх, кто владел ею в течение больше половины последнего года и то ни насильно, ни тайно, ни прекарным образом.
153. Мы владеем, по-видимому, не только, если сами владеем, но также, если кто владеет от нашего имени, хотя бы он не был нам подвластен, каковы арендатор и наниматель городской недвижимости; равным образом мы, по-видимому, владеем через тех, кому мы отдали вещь на сохранение или кому ссудили вещь безвозмездно, или предоставили бесплатное, пожизненное пользование жилищем, узуфрукт или только пользование; это и называется, как обыкновенно, мочь удерживать владение через всякого владеющего от нашего имени...
154. Для восстановления нарушенного владения обыкновенно дается интердикт в том случае, когда кто-либо потерял владение насильственно... Этим интердиктом изгнавший принуждается возвратить владение вытесненному со своего участка, если только последний не владел недвижимым имуществом изгнавшего ни насильственно, ни тайно, ни прекарным образом; однако того, кто владел моим имуществом насильственно, тайно или прекарным образом, я могу лишить владения безнаказанно.
(Гай. Институции, Варшава, 1882)
Раздел 5.Методические рекомендации по написанию контрольных работ
Контрольная работа выполняется магистрантами, если ее выполнение предусмотрено учебными планами.
Примерная тематика контрольных работ содержится в данном учебно-методическом комплексе.
Контрольная работа выполняется магистрантом по индивидуальному заданию преподавателя, в зависимости от научного интереса магистранта.
Работа выполняется в машинописной форме и должна содержать название темы, задания для выполнения работы и ответы на них, а также список использованных источников и литературы. Объем текста контрольной работы не должен превышать 10 страниц машинописного текста.
Работа должна носить творческий, самостоятельный характер и содержать ответы на поставленные вопросы.
Не зачитываются работы, не содержащие исчерпывающих ответов на одно или более заданий, выполненные с грубыми ошибками, заимствованные из сети Интернет, других источников.
Контрольная работа должна быть сдана на кафедру не позднее, чем за 10 дней до экзамена (зачета) и зарегистрирована. Магистрант, не сдавший контрольную работу в установленные сроки, к зачету не допускается.
Раздел 6. Сведения о мультимедийных лекциях.
Мультимедийные лекции по курсу «Римское право» используются по темам №2, №3, №4.
Достарыңызбен бөлісу: |