Библиотека верховного суда



бет2/18
Дата25.02.2016
өлшемі5 Mb.
#24876
түріСборник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Постановка вопроса


«Судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только Конституции и закону» – так гласит п.1 ст. 77 Конституции Республики Казахстан, также как и аналогичные нормы основных законов многих стран мира.

Та концепция, согласно которой судьи подчиняются закону, связана с именем западноевропейского просветительства. Оно заложило основу концепции разделения властей и совершенно новой иерархии источников права, которая в праве континентальной Европы является господствующей и по сей день. Во главе этой иерархии стоит закон, принятый Парламентом или в результате народного референдума. Принятие законов – это эксклюзивное право законодательной власти. В правовых государствах, в которых признается принцип разделения властей, ни один другой орган, кроме парламента, не уполномочен принять законы. Во исполнение принятых законов исполнительной власти предоставлено право издавать постановления или другие нормативные акты, которые должны полностью соответствовать законам – решениям законодательной власти.

Объязанность судей – представителей судебной власти – примененять эти законы – акты законодательной власти и принятые согласно этим законам другие нормативные акты – акты исполнительной власти. Применение законов со стороны судей выражается прежде всего в решении конкретных споров, конкретных дел на основе норм законов или нормативных актов исполнительной власти. Этот процесс правоприменения завершается изданием индивидуального судебного акта – решения суда (приговор, определение, приказ и т.д.).

Концепция разделения властей, которая внешне выражается в правомочиях издания различных правовых актов для разных органов государства, закреплена в Конституции Республики Казахстан, однако, с определенной корректурой.

Согласно п. 1 ст. 4 Конституции «Действующим правом в Республике Казахстан являются нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных актов, а также нормативных постановлений Верховного Суда Республики».

Кроме этого в Законе о нормативных правовых актах от 24 марта 1998 года нормативные постановления Верховного Суда отнесены к основным видам нормативных правовых актов (п. 2 ст. 3 Закона).

То, что предоставление Верховному Суду правомочий издания нормативных постановлений не является бесспорным, выясняется из Решения Конституционного Совета Республики Казахстан от 6 марта 1997 года № 3. Заслуживает внимания то обстоятельство, что в правомерности такого решения усомнился сам Президент страны, который 10 февраля 1997 года обратился к Конституционному Совету с требованием выяснить, «может ли Верховный Суд давать разъяснения отдельных положений Конституции по вопросам судебной практики».

В своем решении Конституционный Совет заявил следующее: «... В качестве нормативного может рассматриваться такое постановление Верховного Суда, в котором содержатся разъяснения судам по вопросам применения законодательства (его норм) и формулируются определенные правила поведения субъектов в сфере судопроизводства. Такое нормативное постановление, являющееся обязательным для всех судов республики, может издаваться только по вопросам применения в судебной практике норм законодательства, в том числе норм Конституции Республики Казахстан»

Таким образом, Конституция, законы, принятые на её основе и Конституционный Совет предоставляют Верховному Суду право принятия нормативных постановлений, хотя стараются ограничить это право «вопросами применения в судебной практике норм законодательства».

Спорные вопросы


Наделение судебной власти правомочиями издания нормативных правовых актов весма сомнительно с точки зрения разделения властей по следующим соображениям:

Во-первых, изданием нормативных актов судебная власть берет на себя правотворческие функции законодательной власти и объединяет в себе таким образом как правотворческие, так и правоприменительные правомочия, что влечет несоразмерную концентрацию власти в одном органе. Согласно действующему праву Верховный суд имеет право издать параллельные законы, назвав их «Нормативными постановлениями по применению данных законов».

Во-вторых, поскольку судьи согласно Конституции подчиняются только Конституции и закону, но не нормативным постановлениям ВС, нормативные постановления судебной власти ограничивают независимость судей. Ссылка на то, что эти постановления являются обязательными только для судей, очень опасно, поскольку в таком случае возникнут две системы права – одна для судов и другая для всех. С точки зрения правовой государственности это неприемлемо.

В-третьих, в отличие от парламента, который избран народом и поэтому пользуется демократической легитимацией и, таким образом, правомочен издать обязательные для всех нормативные акты, у судебной власти нет такой легитимации.

В-четвертых, в отличие от парламента и исполнительной власти у судебной власти нет ни опыта законотворческой работы ни надлежащих организационных структур для такой работы: специалисты, институты, отделы по подготовке законопроектов и т.д.

В-пятых, в парламентах законы принимаются большим количеством избранных народом депутатов, а в судах разного уровня решения принимаются несколькими судьями. Правовые акты правосудия должны приниматься в результате проведения судебных процессов, согласно действующему процессуальному законодательству. С нормативными постановлениями это не так, поскольку они не являются результатом состязательного процесса.



В-шестых, признается, что правовая стабильность и предсказуемость могут быть обеспечены только тогда, когда судебные решения принимаются на основе конкретных законов, а не произвольно судебной властью.40

В-седьмых, нет правового механизма контроля над подобным правотворчеством судебной власти. Если конституционность принятых парламентом законов может быть проверена Конституционным судом, а в Казахстане – Конституционным советом, конституционность нормативных постановлений судебной власти в Казахстане не подлежит такой проверке.

В-восьмых, бесспорным свойством нормативных актов является то, что они имеют пробелы. Нормативные постановления Верховного Суда имеют своей целью восполнение этих пробелов. Однако, как практика показывает, эти постановления также содержат пробелы, что является естественным явлением для нормативных актов. Кроме этого эти нормативные постановления издаются нередко с большими задержками.

Из опыта правовых государств Запада


Следует посмотреть, как регулируются эти вопросы в правовых государствах Континентальной Европы, где принципы разделения властей и верховенства права имеют многовековые традиции. Каким образом восполняются пробелы законов без предоставления правомочий издания нормативных постановлений верховным судам, судебной власти.

Известно, что регулируемые законом отношения постоянно меняются, а законодатель не в состоянии мгновенно менять законы. Практически возникает потребность в том, чтобы закон был приведен в соответствие с измененными отношениями. Исходя из этого, возникает весьма практический вопрос: как же можно восполнить пробел закона, чтобы разрешить спор, поступивший в суд? самым примитивным решением было бы оставить спорный случай открытым, т.е. признать его неразрешенность по мотиву отсутствия правовой нормы и подождать, пока законодатель не изменит закон. Данное обстоятельство совершенно верно оценивается банкротством правопорядка.41 Правовые системы развитых стран не разрешают судьям поступать так;

  • чтобы избежать подобного банкротства правосудия необходимо предоставить судье право путем интерпретации правовых норм применять закон для всех случаев, как это прямо обязывает судей ГК Франции (статья4).

Если интерпретация закона выходит за рамки грамматической интерпретации и переходит в сферу логической интерпретации, то тогда на практике фактически мы имеем дело с созданием новой нормы. Реально это является правотворчеством. Если правовая система допускает подобное правотворчество, то следует решить вопрос, кому должно быть предоставлено такое право. И в данном случае существует несколько возможностей:

а) первая возможность – когда право толкования предоставлено специальному органу (комиссии, специальному совету, либо самому законодательному органу) – это разновидность легальной интерпретации. В Казахстане такая возможность предусмотрена;

б) вторая возможность – когда Верховному Суду страны дается право принять обязательные разъяснения для нижестоящих судов. Это является моделью, господствовавшей в Советском Союзе и сохранившейся после его распада во многих государствах СНГ; В Казахстане этот вариант также предусмотрен.

в) третья, и самая распространенная возможность – когда судья имеет право путем предоставленной ему возможности интерпретации развить право, т.е. восполнить закон.42 «Разъяснение осуществляется судьей, а почву ему подготавливает наука. И стороны, регулируя свои отношения на основании разъяснения содержания закона, должны сформулировать собственное мнение».43

В классических странах континентального права, какими являются Франция и Германия, на протяжении XIX-XX веков суд сыграл огромную роль в развитии права, несмотря на то, что теория разделения властей Монтескье и французская революционная идеология категорически боролись с тем, чтобы судьи имели право на правотворчество. Так, при обнаружении в законе пробела кассационному суду надлежало обратиться к законодателю.44 Хотя подобные радикальные ограничения судейских прав во Франции просуществовали не долго. Ко времени вступления в силу ГК это учение уже не являлось господствующим. В этом значительную роль сыграл и Порталис, убедительно заявивший, что недопустимо считать Гражданский Кодекс законом, не имеющим недостатков, а при обнаружении в законе пробела или неясности нормы судьи не вправе отступать назад.45 Нормативным подтверждением этого являлась именно статья 4-ая ГК Франции. Очевидно, что в процессе развития права суд широко применял достижения юридической науки. Без такой возможности было бы исключительно сложно в сегодняшних условиях применение закона, принятого двести лет назад. Множество институтов вошли в современное право именно в результате судебной практики.

Проблема объективности в судейском праве


«Судья обязан все поступившие к нему спорные вопросы решать исходя из закона. Он не вправе отказаться от разрешения спора».46

Принимая решения, судья всегда подвергает оценке факты, события, отношения. Несомненно, что любая оценка наряду с объективными большей частью опирается и на субъективные факторы. Поэтому основная проблема при развитии права на основе судебной практики заключается в том, как обеспечить объективность судей.

В юридической литературе определены те условия, которые обеспечивают или должны обеспечивать объективность судейских решений и оценок:

а) после судов первой инстанции, где решения принимаются судьей единолично, все суды вышестоящих инстанций принимают решения коллегиально, т.е. с участием нескольких судей. Дискуссии между судьями, связанные с принятием конкретных решений, обеспечивают единство языкового и логического суждений;

б) коллегиальные суды, в свою очередь, всегда стараются знакомиться с опубликованной судебной практикой – с решениями, принятыми другими судами по аналогичным вопросам, дабы предусмотреть их опыт и критерии оценок. Суд, прежде всего, будет считаться с решениями вышестоящих судебных инстанций, принятых по данному вопросу, критериями их оценок. В результате опубликования решений судов всех уровней образуется огромная информация о судебной практике. Правда, данные решения не являются обязательными для других судов, однако каждый суд старается считаться с ними, поскольку они отражают современный уровень развития судебной практики;

в) кроме этого, между судами существуют постоянные связи, дающие им возможность знакомиться с опытом друг друга;

г) при разработке критериев оценок во время принятия решений правовая наука, юридическая литература на основе интерпретации законов предлагают судьям возможные варианты решения вопросов. На юридическую науку возложены и другие обязательства перед правосудием – проверить судебные решения с точки зрения соответствия их логики закону;

д) между судебной практикой и юридической наукой систематически осуществляются взаимные поправки и контроль;

е) одним из значительных средств контроля над объективностью судебной практики является общественное мнение. Оно формируется путем публикации в прессе важных судебных решений и их публичного комментирования. Судья должен быть не только справедливым, но и убедительным.47

Одним из средств обеспечения объективности судебных оценок признают то, что судья, принимая решения, должен опираться не только на закон, но и на реалии существующей правовой политики.48 В то же время при разрешении вопроса это не должно быть основным. Исходя из исторического опыта, указанное может вызвать и опасные последствия.


Пределы действия судейского права


Право, как правило, состоит из права закона и судейского права, созданного в результате толкования и развития норм закона.49 В отличие от стран общего права, судейское право в странах континентальной Европы было создано в результате развития права закона, его обслуживания. Поэтому оно принципиально отличается от судейского права, действующего в странах общего права: оно помогает, восполняет и развивает право закона.50

Действие норм судейского права в корне отличается от норм закона, имеющих всеобщую обязательную силу и сохраняющих ее до тех пор, пока закон официально не отменен. Такие нормы возникают при решении судом конкретного вопроса, когда принятое решение вступает в законную силу. А их действие «заключается в том, что другие суды при решении аналогичных случаев по мере возможности соблюдают их. Степень предусматриваемости решений может быть совершенно различной. В то же время, суд может отклониться от норм судейского права».51

Современное учение дает судье право при интерпретации конкретных норм развивать право. В данном случае спорным является вопрос о том, насколько норма, разработанная таким образом судом, имеет юридическую силу для других судов. Странам-представителям континентальной Европы, не знакомо понятие судебного прецедента, в силу которого судебному решению придается обязательная сила для других судов. Каждый судья в праве континентальной Европы является свободным и может отклониться от прежних решений и судебной практики. Правда, предметом заботы верховных судов является обеспечение единообразного толкования и развития законов, однако его решения непосредственно не связывают нижестоящие суды.

Говорить о норме судейского права можно лишь тогда, когда указанное в решении суда правило выходит за рамки одного конкретного дела и приобретает характер правил общего поведения.

Судья не вправе отказать в осуществлении правосудия и в тех случаях, когда он знает, что норма, регулирующая конкретный вопрос, отсутствует. Он должен искать аналогичную норму. Может оказаться, что и аналогичной нормы не существует. В таком случае он должен обратиться к аналогии права. В процессе этого судья фактически создает новую норму, как это было в Германии в связи гражданско-правовой защитой личных неимущественных прав, где суд определил, что «Личное неимущественное право является абсолютным правом и оно должно быть защищено деликтным правом», хотя Гражданское Уложение Германии прямо не предусматривало этого.

Именно благодаря судебной практике стало возможным, что принятый двести лет назад Гражданский Кодекс Франции и принятое 110 лет назад Гражданское Уложение Германии и по сей день являются жизнеспособными. То же самое можно сказать и обо всех гражданских кодексах стран, нашедших свой путь самоутверждения и развития в правовых традициях континентальной Европы.

Что касается англо-американского права, то оно развивается главным образом лишь на основе судейского права: «Законы лишь корректируют это развитие».52 Иначе говоря, англо-американское частное право в целом создано блестящим искусством судей, и английские юристы с гордостью считают это своей победой.53 Но и там решения принимаются судами по отдельным и конкретным делам. Издание нормативных актов не входит в компетенцию судов.

Тот факт, что законы на многие вопросы не дают или дают совершенно неясные ответы, либо довольствуются лишь общими положениями, в современном праве считается естественным явлением.54 Более того, несовершенность законов даже считают необходимостью.55

Пробел в законе, его несовершенность в первую очередь чувствует судья, поскольку последней инстанцией решения спора является именно судья, и не имеет значения, это судья первой ли инстанции, или Верховного суда. Судья вправе поставить правовую точку над спором. В результате неоднократного чтения предложений закона судья лучше всех видит пробелы в законе.

Исходя из исключительной роли судей в развитии права нет сомнения среди юристов «по поводу того, что право, осуществленное во все времена, являлось сочетанием права закона и судебного права, и что право, осуществленное в сознании судей, никогда не было исчерпано правом, узаконенным законодателем.»56 Исходя из этого, совершенно естественными кажутся слова одного немецкого ученого в отношении Гражданского Уложения Германии: по этому закону практически невозможно получить правильное представление о гражданском праве Германии, если не принять во внимание всю судебную практику.57 В этой связи следует вспомнить известные слова Порталиса, что «судья существовал раньше, чем законы». «Создание права первоначально было его компетенцией, ограниченной лишь прерогативой законодателя, предоставленной ему в сфере законотворчества…», в действительности т.н. «пробел – это правило для судьи» – добавляет Криле в своей известной книге «Теория правоприменения».58

Несмотря на огромную роль судебной практики для развития права, ни в одной стране Континентальной Европы или в странах Евросоюза суды не принимают нормативные решения, которые были бы обязательными для судей.

Важную роль судебной практики в развитии права не отрицала и советская правовая наука.59 Напротив, подобно странам континентальной Европы, множество норм в советском гражданском праве были утверждены именно в результате разъяснений и решений Пленума Верховного суда Союза ССР. Однако для правовых государств, которые закрепляют принцип разделения властей, неприемлемо, чтобы судейское право создавалось на основании обязательных разъяснений и нормативных постановлений верховных судов. Это должно происходить путем судебного решения, вынесенного по конкретным вопросам, а вышеназванные разъяснения в значительной степени ограничивают назависимость судей.

В большинстве стран СНГ в качестве одной из важнейших функций Верховных судов законодательно закреплено обеспечение единообразного применения законов.60 В этих странах Верховным судам предоставляется возможность принимать обязательные разъяснения для нижестоящих судов. Подобная концепция, как уже было сказано, противоречит принципам судейского права континентальной Европы и требованиям независимости судей по следующим соображениям:

Судейское право не свод императивных указаний, изданных Верховным судом на основе обобщения судебной практики, а правила, сформулированные судьями в результате толкования норм и восполнения пробелов в законе при рассмотрении конкретных дел. Практически не имеет значения, судами какой инстанции разработаны эти правила. Разумеется, вышестоящий суд правомочен отменить или изменить решения нижестоящих судов, однако это имеет место лишь по конкретным делам. В свою очередь, решения вышестоящих судов должны быть обоснованы. Именно так, а не по разъяснениям, созданным в результате обобщения, формируется судебная практика. Обобщение судебной практики – это дело правовой науки.



М.М. Камназаров

Судья Верховного Суда

Республики Казахстан

Нормативные постановления Верховного Суда

и вопросы судебного правотворчества
Для правовой теории и практики особую важность представляют вопросы понятия источников права, их структуры и содержания, соотношения с формами права, вопросы классификации источников права и их системно-иерархического построения, вопросы юридической природы различных источников права.

Предваряя различные позиции в данном вопросе, хотел бы присоединиться к высказыванию Марченко А.Н., который правильно заметил, что «было бы весьма опрометчивым и не в меру наивным, ожидать полного совпадения позиций и представлений об источниках и формах права, существующих в разных правовых системах и семьях, поскольку они формируются в разных географических, исторических, национальных, культурных и других условиях».61

В континентальной правовой системе, в отличие от англо-саксонской, не принято относить результаты судебного правотворчества к источникам права.

Вместе с тем, любая правовая доктрина эволюционирует и в итоге судебная практика все чаще признается самостоятельным источником права.

Для уяснения вопроса, почему судебная практика и формы ее выражения, в том числе постановления Верховного суда могут, включаются в состав действующего права необходимо в первую очередь обратиться к проблемам правопонимания.

Не останавливаясь на позитивном, естественном нормах права, «узконормативном» и «широком подходе» к определению права, хотелось бы привести высказывания американца Ст. Форда, который писал, «никто не знает сколько чернил было изведено и сколько времени было затрачено на то, чтобы хотя бы приблизительно понять и удовлетворительно определить то, что именуется правом. В результате интеллектуальной деятельности многих поколений юристов продолжал автор, был «создан весьма внушительный список дефиниций права, но ни одна из них до сих пор не является вполне дефинитивной, адекватно отражающей правовую реальность и всех устраивающей».62

Конечно, определение самого понятия права и решение проблем правопонимания является производным от решения вопросов, касающихся понятия формы права и его соотношения с источником права.

Форма права, как самостоятельная категория, является способом выражения права вовне, придания конкретным явлениям официальной юридической силы, качества общеобязательности и иерархичности.

Исходя из выработанной правовой теорией и подтвержденной юридической практикой постулатов, на наш взгляд представляется весьма важным иметь в виду, что форма права является постоянно развивающимся, динамичным явлением.

Изменения, которые происходят в обществе (экономике, политике, социальной и других сферах), оказывая прямое влияние на сущность и содержание права, так или иначе, воздействуют и на форму права. Различия, нередко и противоречия, возникающие по мере развития экономики, общества и государства между динамичным содержанием права и менее динамичными формами права, вызывают настоятельную необходимость, приведения формы права в соответствие с содержанием права.

Теория права несколько веков оперирует понятием «источник права».

По мнению И.В, Михайловского «в сущности, почти все ученые одинаково понимают источники права как факторы, творящие право, а разногласия начинаются только при решении вопроса, что должно считаться правотворящими факторами».63

При классификации источников права в ее основу можно положить структуру правовой системы. Она включает доктринальный, нормативный и социологические пласты. На доктринальном уровне формируются такие источники права, как доктрина и принципы права, нормативном – нормативный акт, а в сфере правореализации – правовой прецедент, судебная практика, нормативный договор, обычай.

Результатом правоприменительной деятельности нередко является выработка правоположений, для которых характерна известная степень обобщенности и обязательности.

Правоположения – концентрированное выражение юридической практики. В силу этого они в состоянии компенсировать естественное отставание норм права от динамики общественных отношений. В конечном счете, разумное использование правоположений, укрепляет законность, придает устойчивость проводимой государственной политике. В этой связи прав В.М. Жуйков, утверждая, что в настоящее время суды зачастую вынуждены и должны создавать (творить) право, иначе их деятельность станет не просто неэффективной, а приведет к результатам, противоположным тем, которые от них вправе ожидать общество: они будут не защищать права, а способствовать их нарушениям.64

Еще в начале 50-х годов предпринимались попытки представления руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда СССР в качестве источника уголовного права, однако в силу причин «идеологического порядка» судебный прецедент вынуждали объявлять чуть ли не персоной non grata для советского уголовного права».

И если, говоря словами А.Наумова, легальное возвращение прецедента в уголовно-правовую доктрину выразилось в теоретическом обсуждении вопроса о юридической природе руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда СССР, сегодня в соответствии с ст. 4 Конституции РК нормативное постановление Верховного Суда РК отнесено к источникам права.

История и теория правовой мысли определяет два типа понимания права и трактовки понятия права – естественное и позитивное. Непреходящая значимость доктрины естественного права заключается в утверждении идеи неотъемлемых прав человека и гражданина, и эти представления формулируются как правовые требования, обращенные к действующему праву. Их невыполнение как бы должно влечь и юридические последствия «Несправедливый закон не создает право», – такова формула, идущая еще от Цицерона.

Логическая обработка правового материала, разъяснение правовых понятий, толкование правовых норм и их виды, учение о правовой норме и ее структуре, и многие сходные проблемы догмы права обязаны позитивистской юриспруденции.

Между тем, по своей структуре, содержанию, характеру, цели, общеобязательности нормативные постановления Верховного Суда РК, содержат многие признаки естественного и позитивного понимания права.

Здесь же, уместным было бы обратить внимание на принципы права, которые всегда выступают в виде общеобязательных требований и являются важнейшими, неотъемлемыми элементами содержания права. От норм права они отличаются тем, что не содержат санкций, а нередко и других элементов структуры нормы (гипотезу или диспозицию). Вместе с тем, они выражаются, как правило, в максимально общих и универсальных нормативных предписаниях, такие как, презумпция невиновности, уважение чести и достоинства, неприкосновенность личности и жилища, обеспечение права на защиту и др.

Такие нормативные руководящие начала выступают важными ориентирами в правотворчестве, толковании и реализации права.

Нормативные постановления Верховного Суда РК, давая толкования данным базовым принципам, разъясняя и утверждая их, в конечном итоге, основываясь на них, и с этой точки зрения могут быть отнесены к праву.

«…обобщения, которые делаются сегодня из норм «писаного права» в традиции общего права – прецедента либо общего анализа предшествовавшей судебной практики и т.п., – полноправно могут рассматриваться и оцениваться как явления принципов права в рамках соответствующей традиции…»65

Всякая система позитивного права является в той или иной степени пробельной. Разъяснения высших судебных инстанций не могут содержать юридические нормы. Тем не менее, при наличии пробелов они вынуждены формулировать нормы, которые своим содержанием имеют правило поведения, обращенное не только к одному суду, а всем судебным инстанциям и к неопределенному кругу лиц, которые будут обращаться в судебные учреждения.

Такая деятельность судов по восполнению пробелов в праве обусловлена тем, что процедура принятия нормативных актов требует определенного времени и некоторые нормотворческие органы еще недостаточно оперативны. В таких случаях высшим судебным инстанциям остается либо оставить решение неурегулированных случаев на усмотрение нижестоящих судов либо выработать для них нормативное указание.

Подводя итоги своему выступлению, хотелось бы сказать, что высокий научно-теоретический и практический уровень обсуждения, важного не только для судебной ветви власти, но и для общества в целом вопроса о правотворчестве, позволяет несколько под иным углом зрения посмотреть на процедуру подготовки нормативных постановлений.

Прежде всего, что я имею в виду? Поскольку данным постановлениям придается значение как к праву, должна быть полная гармония между его содержанием и формой. Интерпретация норм не должна иметь место там, где гипотеза и диспозиция ясна, не требует каких-либо разъяснений, в противном случае вымывается нормативное содержание толкования, и постановления такого рода ничем не будут отличаться от методических пособий, учебников и комментариев.



Кенжалиев З.Ж.

доктор юридических наук,

профессор,заведующий кафедрой

«Конституционного и

административного права»

КазНУ имени аль-Фараби

Конституционно-правовая природа судебной власти и нормотворческая деятельность Верховного Суда Республики Казахстан
Вынесенный на обсуждение вопрос необходимо рассматривать в контексте расскрытия потенциала норм Конституции, направленных на то, чтобы судебная власть занимала достойное место в триадной системе единой государственной власти в Республике. Изучение конституционно-правовых основ судебной власти и норматворческой деятельности Верховного Суда должно способствовать улучшению качества и форм отправления правосудия в стране и укреплению казахстанской государственности и его суверенитета в целом.

Власть – явление не рукотворное, а объективное и естественное, и как таковая она имеет свою независимую, объективную реальность, обладает только ей присущими свойствами и качествами и функционирует в пределах только ей сообщенных закономерностей.

Однако это не означает, что нельзя «приручить» власть, очеловечить её и обобществить. Возможно, что само очеловечивание человека и его обобществление и социолизация происходит по мере того, как человек учится использовать власть в своих общих интересах и сотрудничает с нею. И потому человек давно учится использовать власть, её природные качества и свойства, в своих общественных интересах, в интересах семьи, социальной группы, класса и целого общества.

Власть адаптированная к использованию в условиях человеческого общества, это – производная власть, это власть договорная, точнее это естественно-договорная или естественно-правовая власть. То есть, это та же объективно-природная власть, но ограниченная условиями договора объединившихся в общество людей, это власть, ограниченная рамками публичного договора – так называемого закона, права, Конституции.

Самой высшей исторической формой использования власти в общечеловеческих интересах и целях является применение её в форме государственной власти, то есть, использование её для организации общественной или социальной жизни людей на началах мира и согласия, как мы сейчас называем «на правовых началах», на началах совместного их как можно длительного бессрочного и организованного безконфликтного существования, и решения их споров мирными способами, не доводя участников этого спора до решений их путем вооруженных столкновений и до кровопролития.

Государственная власть – это та власть которая, выражает то единство, то общее согласие и тот мир, которого достигло то или иное общество, (чтобы жить в таком договорном мире и согласии) и которая оберегает, охраняет и защищает данное достигнутое единство и мир в обществе, помогает поддерживать этот мир данному обществу уже путем использования и применения силы и мощи этой единой государственной власти. Такое общество, организованное на основе единой государсвтенной власти, поддерживающей единство и мир в этом обществе, мирную его самоорганизацию – и называется государством.

Государственная власть – это власть, действующая в правовом поле и это власть, использование которой вне правового поля развращает её носителя, вне зависимости от того кто является ее носителем – отдельный индивид, группа людей или целое общество (фашизм).

Государственная власть – это явление объективное, существующее вне нас и рядом с нами, и она по своей исконной природе прозрачная, нейтрально-объективная, справедливая, добрая и естественно-правовая. И требует, чтобы её применяли и использовали именно в рамках и в режиме этих её свойств и качеств. В противном случае она приносит вред человеку и его обществу нежели пользу, и ускользает, уходит, утекает от неадекватного реализатора её природы к другому своему истинному, адекватному носителю и реализатору.ственно-правовой природе человека и его общества, и действующая лишь в этом поле природно-правовой феномен.

Государственная власть – это договорная власть, то есть власть (властвование и властные отношения), осуществляемая в рамках заключенного между людьми (обществом людей) открытого и добровольного договора. Тем самым ясно, что государственная власть – это власть и властвование на основе публичного договора, чем в настоящее время выступают Конституции современных государств, что ёще раз подтверждает верность вывода о государственной власти как о публично-правовой или публично-договрной формы власти. Власть, оформленная в форме публично-правового договора (Конституции) и существующая лишь в рамках конституционно-правового поля – это и есть государственная власть или государственно оформленная правовая власть. Потому государственная власть направлена на обслуживание и обеспчение естественно-праововой природы человека. И не допустимо использование её (государственной власти) вне рамок естественно-правового и конституционно-правового поля бытия человека и его общества. Естественно-праововая природа существования человека и общества – вот конечные пределы и предельные сферы нормального функционирования государственной власти и системы ее органов (государство в узком смысле этого слова). Государственная власть и её органы могут реализовать своё истинное назначение – обеспечение мира между людьми и в их обществах, обеспечение мирного существования людей, мирного разрешения споров и конфликтов между ними, лишь функционируя в рамках конституционно-правового договора, который закрепляет и защищает естественно-правовые человеческие начала и ценности.

Отсюда ясно, что судебная власть, которая может быть реализована в различных формах судопроизводства и в виде отправления правосудия, по сути своей является искусством творения мира и согласия между людьми, позволившими себе попасть в конфликтные ситуации или между людьми, вступившими в конфликт друг с другом, и тем самым и с самим с собой, и которые нуждаются в том, чтобы им помогли выбраться из этих конфликтных ситуаций путем применение судебной власти.

Поэтому, суды находятся на авансцене борьбы за мир и за согласие в обществе, так как они должны творить мир между людьми, уже находящихся в водовороте спора и конфликта и этот огонь конфликта, если её вовремя не предотвратить или не погасить и не перенаправить в мирное русло, то этот огонь конфликта может стать длительным и долговременным и может перекинуться на всё общество, хотя бы на определенную её часть. Поэтому ценность судебной власти и деятельности судов состоит именно в том, что под их контролем охватывается все возможные сферы и случаи конфликтов и споров в обществе, и во-вторых, они вовремя и оперативно решают такие дела, не доводя их до возможных внесудебных и даже вооруженных конфликтов.

Осуществление государственной власти в сфере правовсудия и судебно-правовых отношений именуется судебной властью. Или, другими словами, единая государственная власть при реализации себя в сфере судебно-правовых отношений принимает форму судебной власти. Отсюда видно, что судебная власть по своей конституционной сущности и природе – это таже единая государствененая власть, но действующая в сфере отправления правосудия. Понимание единства государственной природы судебной власти с другими формами власти (мне больше нравится термин форма власти, чем ветвь власти), в частности с испольнительной и законодательной, даёт нам возможность приблизится к обнаружению истинной конституционно-правовой природы правотворческой деятельности судебной ветви власти в лице её высшего органа – Верховного Суда. Вырховный Суд при подготовке, обсуждении и принятии своих нормативных постанволений проявляет себя в первую очередь, как полномоченный орган единой госдарственной власти, а не только как высший орган судебной власти. Если сформулировать другими словами, то можно сказать, что Верховный Суд Республики при отправлении своей правотворческой функции, принимая нормативные постановления выступает как носитель единых начал государственного властвования, в том числе и таких начал как правотворческая деятельность государства. Единства государственной власти, воплощенная и реализованная в деятельности Верховного Суда – вот что такое норматворческая деятельность высшего судебного органа. Нормативные постановления Верховного Суда – это проявленная и реализованная через норматворческую деятельность высшего судебного органа единство и целостность всей государственной власти, единая природа и целостная неразрывность государоственного властвования в нашей Республике.

Принятие нормативного постановления Верховным Судом – это не есть форма отправления правосудия, потому нормативные постановления принимаются от имени самого Верховного Суда, а не от имени Республики Казахстан. Из норм Конституции вытекает, что принятие нормативного постановления не является формой судопроизводства. Вместе с тем, принятие нормативного постановления является одной из форм осуществления Верховным Судом единой государственной власти от имени Республики Казахстан. Согласно логике Конституции Верховный Суд принимая нормативные постановления реализует свою правотворческую функцию. При этом Верховный Суд выступает как орган единой государственной власти, как представитель и символ этого единства и целостности государственной власти в сфере правосудия и судопроизводства, осуществляющий специальные правотворческие функции в сфере судебно-правовых отношений, в сфере осуществления правосудия, в сфере реализации судебной власти как относительно самостоятельной сферы общественных отношений.

Нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан являются результатом норматворческой деятельности, осуществляемой в сфере судебной ветви власти и реализуемой высшим судебным органом – Верховным Судом Республики. Однако, несмотря на то, что судебная власть является относительно самостоятельной ветвью власти, при осуществлении норматворческой деятельности, Верховный Суд оставаясь высшим органом судебной власти, в то же время, и одновременно выступает как один из органов единой всеобщей государственной власти, обнаруживает в себе представителя единой государственной власти в сфере судебно-правовых отношений и потому выступает уже как полномочный представитель единой, всеобщей (а не только судебной) государственной власти в сфере отправления правосудия.

Принимая нормативные постановления Верховныей Суд Республики выступает как высший орган государственной власти в сфере судебной ветви власти или, другими словами, как высший орган государственной власти в системе судебных органов власти. При этом он выступает как полномочный представитель единой государственной власти в сфере судебной ветви власти и в качестве такового представителя, он занимает высшую ступень в иерархии судебных органов Республики и возглавляет систему судебной власти нашего государства.

Находясь в сфере судебной ветви власти, возглавляя систему её органов, являясь высшим судебным органом, Верховный Суд Республики Казахстан при осуществлении норматворческой деятельности и при принятии нормативных постановлений, осуществляет не судебную власть, а реализует единую общегосударственную власть. Конечно, Верховный Суд принимая постановления нормативного характера выступает как высший судебный орган, однако, при этом обнаруживается, что высшим судебным органом он становится благодаря тому, что является представителем единой общегосударственной власти в сфере отправления правосудия, в сфере судебно-правовых отношений.

Норматворческая деятельность Верховного Суда это не деятельность по отправлению правосудия. Поэтому нормативное постановление принимается не от имени Республики Казахстан, а лишь от имени самого Верховного Суда и даже от имени его пленарного заседания.

Тем не менее, норматворческая деятельность Верховного Суда это его самостоятельная конституционно-правовая форма деятельности.

Но поскольку отправление правосудия является главной и основной формой деятельности судебной ветви власти и её органов, норматворческая деятельность осуществляемая в этой сфере, хотя и является относительно самостоятельной и важной формой деятельности, но всё же она носит не основной, а дополнительный или восполняющий, не главный а второстепенный, где-то и обслуживающий характер по отношению к отправлению правосудия.

А если рассмотреть норматворческую деятельность Верховного Суда в системе норматворческих функций иных органов государственной власти в Республике то, можно заметить, что Верховный Суд является одним из многочисленных субъектов правотворческой деятельности в нашей Республике. Как известно, субъектами норматворческой деятельности, издающей действующее право Репсублики являются – казахстанский народ, Президент, Парламент, Правительство, Конституционный Совет и Верховный Суд нашей Республики.

Норматворческая деятельность Верховного Суда в юридической литературе в основном рассматриваются и обсуждаются в рамках различных концепций правопонимания и в частности в рамках отдельных теорий об источниках права и соответсвенно, выводы относительно природы и формы нормативных постановлений Верховного Суда нашей Республики ограничиваются и не выходят за пределы тех или иных конструкций правопонимания. Вместе с тем, необходимо отметить, что потенциал правопонимания как методологического подхода к изучению и познанию проблем правотворчества, в том числе, и правотворчества в сфере судебной власти (судебного правотворчества) не является абсолютно универсальным и неисчерпаемым , и потому не всегда плодотворным. Подход с точки зрения правопонимания к изучению судебного норматворчества, который в настоящее время доминирует в юридической литературе, должен быть дополнен с подходом к изучению данной проблемы с точки зрения властепонимания, вообще, и государствопонимания, в частности.

Дело в том, что как уже признают участники этой конференции, право не может существовать без власти, и потому, нормами права признаются именно те нормы, которые санкционированы государственной властью и их реализация обеспечивается поддержкой со стороны органов государственной власти. То есть, право и государственная власть это две неразрывные полюса одного нечто общего явления (общества, организованного в государство), в рамках которого они взаимопроникают друг в друга, дополняют друг-друга, и существовать друг без друга не могут. Если в одних случаях, право выступает как основа и источник возникновения и существования государственных органов и государственной власти, то в других случаях, само право (в форме законодательства, иных нормативных актов) выступает как результат деятельности государственной власти.

Неразрывное единство норм и власти или другими словами взаимопроникновенность норм и власти, их объективно слитное существование и превращает эти нормы в нормы юридические или по другому в правовые нормы. Вместе с тем, эта же слитность, неразрывность власти и нормы, превращают власть в нормативно-организованную власть или нормативно обеспеченную власть, служит основой легализации ее и превращает эту власть в публичную власть, в договорную власть, во власть государственную Договорный характер государственой власти и то, что общество основанное на такой договорной власти называется государством, лучше всего отражено в казахском значении термина «государственная власть» – «мемлекеттік билік» – договорная власть. А значит, государство – мемлекет – это общество, которое основано на договорном использовании власти в интересах всех членов общества и всего общества с учетом мнения и интересов каждого члена этого общества, так как все они являются равноправными участниками договора об условиях использования власти в данном сообществе людей.

Таким образом, становится ясным, что – линия рассуждения тех исследователей, которые подходят к изучению судебного правотворчества с точки зрения правопонимания сводится к тому, что они, вначале излагают свое понимание права, потом дают определение понятию «источники права», далее, в этих источниках права определяют место и значение нормативного постановления Верховного Суда и в дальнейшем, стараются обосновать необходимость и ценность этого источника права, возможности совершенствования и улучшения нормотворческой функции Верховного Суда, и повышения их роли в осуществлении главной деятельности судебной ветви власти – деятельности по отправлению правосудия.

Мы считаем необходимым дополнить подход к изучению судебного нормотворчества с точки зрения правопонимания подходом к исследованию его с позиции властепонимания и государствопонимания. При этом наша линия рассуждений состоит в том, чтобы отправным и исходным моментом анализа определить истинную объективную природу власти как явления естественно-природного, и в дальнейшем, перейти к уяснению смысла, содержания и основного целевого назначения государственной власти, как одну из форм и видов объективно-естественной власти вообще, как власти общественно-договорной или общественно-правовой, основное назначение которой в обществе заключается в недопущении войны в нем и в организации мирной жизни людей, охваченных общественным договором, и решать все возможные их конфликты и споры мирными способами, не доводя их до вооруженных конфликтов и катаклизмов.

С точки зрения такого подхода государственная власть – это власть, основанная на нормах публичного договор (которого мы называем правом, законодательством или именуем конкретными названиями таких договоров – Конституцией, Декларацией и т.д.), и ограниченная условиями его – это и есть правовая власть, и потому, общество, организованное на основе государственной власти и с помощью этой власти, называется государством.66

Мы согласны с мнением о том, что источниками права в нашей Республике являются нормативно-правовые акты органов государственной власти. Но мы считаем это определение не полным, поскольку оно исходит из такого понимания источников права, согласно которому источники права – это формы выражения права. Такое понимание источников права позволяет лишь перечислить те общепризнанные в данном государстве формы выражения права, которые прямо указываются в нормативно-правовых актах этого государства. В нашей Республике формы выражения действующего права указаны в Конституции и в законе о нормативно-правовых актах.

Если исходить их взгляда на источников права как на то, которое указывает на происхождение и на генезис права, на ту первопричину и основу возникновения и появления права, то тогда мы замечаем, что источниками права в Казахстане в конечном счете выступает народ Казахстана, который являясь единственным источником государственной власти и вместе с тем одновременно является и единственным источником казахстанского государственного права. Поскольку формами выражения права в Республике является нормативные правовые акты, то непосредственным источником права от имени народа выступает целое казахстанское государства, и реализует правотворческую функцию государства, конечно, государственные органы и должностные лица, которые вправе принимать нормативно-правовые акты в соответствии с их компетенцией, установленной Конституцией и соответствующим ей законодательством.

Анализ норм Конституции, посвященных органам судебной власти, их назначению и функциям, и в частности, нормотворческой деятельности Верховного Суда неминуемо приводит к вопросу о том какую власть осуществляет Верховный Суд принимая нормативные постановления? Если сформулировать этот вопрос по другому, более конкретно, то он звучит так: Правотворческая деятельность Верховного Суда по принятию нормативных постановлений может ли рассматриваться и оцениваться как осуществление и судебной власти, как составная и неразрывная часть функции отправления правосудия? Или судебная власть осуществляется лишь в форме судопроизводства? Можно ли допустить предположение о том, что нормотворческая деятельность Верховного Суда это составная и неразрывная часть деятельности судебных органов Республики и в целом судебной ветви власти по отправлению правосудия. Не наблюдаемым ли мы в данном случае факт разделения труда по отправлению правосудия внутри органов судебной власти, где деятельность по нормотворчеству как часть отправления правосудия вменена в обязанность Верховного Суда Конституцией нашей Республики? Если это так, то тогда почему Верховный Суд принимает свои нормативные постановления не от имени Республики Казахстан, а принимает их от своего имени, и даже от имени своих пленарных заседаний?

Конечно, все эти вопросы объективно существующее и резонные. Но я сам лично отношусь к ним скептически, и не принимаю логику рассуждений, которые лежат в основе этих вопросов.

Я исхожу из того, что нормотворческая деятельность – это не главная форма и не основное направление деятельности судебной власти. Это дополнительное направление деятельности судебной ветви власти, направленная на дополнительное и специальные нормативно-правовое обеспечение процесса отправления правосудия в РК, поскольку общее законодательное нормотворчество, осуществляемое Парламентом не всегда достаточно для нормативного полноценного отправления правосудия, и каждодневная практика отправления правосудия требует дополнения, уточнения, углубления и корректировки норм общего законодательства, не вводя в них новые нормы, а лишь облегчая, ускоряя их повсеместное однообразное применение на всей территории Республики. Отсюда видно, что нормотворческая деятельность Верховного Суда носит в основном характер толкования норм закона, уясняя и уточняя их смысла и значения, носит характер нормотворческого толкования, и по сути можно сказать, что норма Конституции о праве Верховного Суда принимать нормативные постановления, по сути даже узаконивает право Верховного Суда на официальное толкование норм законодательных актов Республики, действующих в сфере отправления правосудия, и которые не противоречат Конституции, но в то же время требуют дополнительного уточнения и уяснения их смысла, не меняя формулировку нормы закона.

Для судебной ветви власти главное – отправление правосудия. Нормотворческая деятельность должна осуществляться как вспомогательная деятельность по отношению к деятельности отправления правосудия, как деятельность обеспечивающая нормативное отправление правосудия, обслуживающая интересы, нужды и потребности должного отправления правосудия.



Трунк А.


Директор института

Восточно-Европейского права

Университета им. К. Альбрехта

(Германия)

Роль Верховного суда в обеспечении единообразия и развития судебной практики: опыт Германии


Задачей судебной практики, как это можно, пожалуй, сформулировать в общем, является «верное» применение предписанного законодателем права67. Судебная практика реализует тем самым также диктуемую конституционным правом правовую защиту сторон в процессе. К «верному» применению права относится также одинаковое применение права к равнозначным (одинаковым) обстоятельствам дела. Верное применение права предполагает методически обоснованное истолкование права, которое согласно сегодняшнему пониманию, может включать в себя также судебно-правовое развитие права.

Какая роль принадлежит в этой связи судебной практике Верховного суда – в Германии: Федерального Верховного суда (Bundesgerichtshof)? В качестве вклада к тематике этой конференции я хотел бы сказать несколько слов о функции Федерального Верховного суда Германии в обеспечении единообразия и дальнейшего совершенствования судебной практики в Германии. Возможно ли, чтобы для Казахстана из этого возникли какие-то импульсы, мы наверняка сможем обсудить в последующей дискуссии.



  1. О позиции Федерального Верховного суда Германии

Прежде всего несколько слов о позиции Федерального Верховного суда Германии в системе немецкой юстиции. В Германии - при населении примерно 80 миллионов человек - имеется в настоящее время 782 суда первой инстанции (666 участковых судов, 116 земельных судов) и 24 Высших земельных суда (апелляционная инстанция для земельных судов). Наряду с этим имеется 300 судов так называемой специальной подсудности (суды по трудовым спорам, административные суды, финансовые суды, социальные суды). Верховный суд в Карлсруэ является высшей инстанцией так называемой обычной (общей) подсудности, которая компетентна по гражданско-правовым спорам и уголовным делам.

В настоящее время в Федеральном Верховном суде задействованы 127 судей, которые работают в сенатах в составе 6 человек и одного председателя68. В Верховном суде в настоящее время имеется 13 сенатов по гражданским делам69, 5 сенатов по уголовным делам и 8 других сенатов по специальным отраслям права (картельное право, нотариальное право, право адвокатов, сельскохозяйственное право и др.). В 2008 году Федеральный Верховный суд вынес 3435 решений, полный текст которых доступен на сайте (www.bundesgerichtshof.de)70. Сенаты по гражданским делам Верховного суда в 2008 году вынесли 760 решений в ревизионном производстве – это основной вид их компетенций. Если учесть, что в немецкие суды по гражданским делам71 в год поступает примерно 2,3 миллиона новых дел72, становится ясно, что обеспечение единообразия судебной практики в этих условиях не является простой задачей.

Как немецкое право пытается решить эту задачу, и какую функцию при этом выполняет Федеральный Верховный суд?


  1. Действие судебных решений по немецкому праву

По этому поводу следует прежде всего сказать, что немецкое процессуальное право – это касается всех ветвей судебной власти с одним исключением в Федеральном Конституционном суде Германии 73 – не предусматривает формального прецедентного действия судебных решений, иначе, чем это в англоамериканском праве. Самая важная причина этого заключается в том, что с точки зрения немецкого законодателя прецедентная система производит опасность того, что устаревшие или даже неверные судебные решения будут применяться непрерывно. Отказ от формального прецедентного действия облегчает для судебной практики возможность приведения ее в соответствие с изменившимися правовыми или фактическим обстоятельствами или корректировку правового восприятия (как реакция на публичное обсуждение соответствующего решения специалистами). Достижение гибкости, связанное с отказом от формального прецедентного действия, может однако создать обратный риск возникновения недостаточной стабильности и единообразия права.

Немецкая судебная практика отвечает на этот риск посредством системы мер, которые должны обеспечить единство – и одновременно методически упорядоченное – дальнейшее развитие судебной практики. Возможно самый важный составной элемент в этом процессе – это «фактическая» привязка («фактическая» прецедентноcть) к судебным решениям, в частности, Федерального Верховного суда, но также и к решениям других судов. Как «фактическую» эту привязку можно обозначить потому, что она специально не изложена ни в гражданском процессуальном кодексе, ни потому, что она не приводит к правовой привязке к решениям других судов. С правовой точки зрения каждый суд свободен решить дело, исходя из собственной оценки правового положения, даже если он при этом должен отклониться от судебной практики Верховного суда. Практически суды ориентируются разумеется, как правило, на судебную практику Верховного суда, потому что иначе существует большой риск, что одна из сторон выдвинет ревизионную жалобу в Верховный суд, и решение исходного суда будет отменено в Верховном суде. Однако эта практическая типизация не гарантирована с правовой точки зрения. Всегда имеются дела, где суды низших инстанций отклоняются от судебной практики Верховного суда. И это как раз желаемый феномен, так как тем самым суды способствуют постоянному обновлению судебной практики. Стороны в этом случае, само собой разумеется, свободны в выборе доводить ли дело дальше до Верховного суда. Разумеется, что в таком случае у сторон возникнут значительные расходы и затраты по времени. В некоторых случаях стороны отказываются от подачи жалобы – либо потому, что они уверены в точке зрения исходного суда, либо потому, что они опасаются расходов. Немецкий законодатель однако придерживается мнения, что эта гибкая система в целом больше удовлетворяет интересы, чем строгая прецедентная система. Вряд ли является спорным то, что и прецедентная система содержит элементы гибкости, в частности за счет отграничения какого-то нового дела от «старого» посредством искусства так называемого «distinguishing» (отличия). Именно техника distinguishing показывает, что надежность права, которую пытаются достигнуть формальным прецедентным действием, на практике имеет место значительно меньше, чем этого возможно следовало бы ожидать в теории.



  1. Особые функции Федерального Верховного суда для обеспечения единообразия и инноваций в судебной практике: ревизионное производство

Понятие «фактической привязки» к судебной практике Федерального Верховного суда описывает разумеется только действие решений Федерального Верховного суда. Таким же важным является то, на какой основе возникают такие решения и в какой степени в них реализуется цель обеспечить в Германии единообразие и дальнейшее развитие судебной практики.

a) Понятие и основные структуры ревизионного производства

Центральная компетенция Федерального Верховного суда для обеспечения единообразия и дальнейшего развития судебной практики – это так называемое ревизионное производство (§§ 542 – 566 ГПК ФРГ)74. Немецкому процессуальному праву принципиально известны 3 инстанции: 1 инстанция (участковый суд или земельный суд), 2 инстанция – апелляционная инстанция (земельный суд или высший земельный суд), 3 инстанция – ревизионная инстанция (Федеральный Верховный суд). Ревизия (или ревизионное производство) – это предусмотренное средство обжалования в Верховном суде для проверки решений апелляционных инстанций75. В немецком праве не предусмотрено «надзорное производство» на основе «протеста». Ревизионное производство – это классическое средство обжалования («Rechtsmittel»), это право принадлежит только сторонам правового спора76 и не может быть возбуждено также ни Федеральным Верховным судом, ни каким-то иным государственным органом по своему усмотрению (ex officio). Немецкое процессуальное право не предусматривает также никаких абстрактных заключений Федерального Верховного суда по правовым вопросам, «информационных писем» или прочего 77, а полагается на то, что стороны сами воспользуются инициативой для выдвижения апелляционной жалобы. В некоторых редких случаях исключений предусмотрено право обращения судов низших инстанций в Федеральный Верховный суд. Далеко идущие права обращения или даже обязанность обращения, напротив, предусмотрены для обращения в Федеральный конституционный суд (относительно проверки конституционности правовых предписаний), или в Европейский суд (относительно толкования права ЕС). В отношении большого количества ревизионных производств и интереса сторон использовать все шансы в правовом споре, в Германии до настоящего времени исполнилось ожидание того, что стороны в достаточной степени возбуждают ревизионные производства.

b) Допустимость («Zulässigkeit») ревизионной жалобы в свете ее функций

Ревизионные производства согласно действующему праву могут возбуждаться только с целью выяснения «принципиальных вопросов», для «совершенствования права» или для «обеспечения единообразной судебной практики» (§ 543 абз.2 ГПК ФРГ). До 2001 года была предусмотрена ревизионная жалобa на основе суммы иска cвыше 50000 DM (= 25000 евро), т.е. тогда ревизионная жалоба могла быть подана также и в том случае, когда спор не ставил принципиальных правовых вопросов. Со временем Федеральный Верховный суд стал перегружен ревизионными спорами, не имеющими принципиального значения. Во время реформы ГПК в 2001 году была устранена ревизия, основанная на размере суммы иска, так что Верховный суд может сейчас больше, чем раньше, концентрироваться на решении прнинципиальных вопросов.

Принципиальные правовые вопросы – это вопросы, которые «требуют прояснения»78 и которые могут возникнуть в неопределенном множестве дальнейших дел79. Сюда попадают, например, так называемые типовые процессы80 или процессы, в которых речь идет об истолковании типичных условий договора (в частности также: т.н. общие условия договоров, договоры присоединения). Чтобы соответствовать значимости конституционного права, – сообразно практике Федерального Конституционного суда - также и те судебные решения, по которым из-за нарушения основных прав может быть выдвинута конституционная жалоба, – рассматриваются как «имеющие принципиальноое значение». По существу дела, это расширение понятия «принципиального значения», чтобы придать действенность конституционно-правовым гарантиям.

Для обеспечения единообразия судебной практики может быть подана ревизионная жалоба, если оспариваемое решение отклоняется от решения иного суда той же инстанции или суда вышестоящей инстанции81. Дополнительно необходимо, чтобы это отличие имело практическое значение, например, так как можно ожидать повторения или углубления этого расхождения. Изолированные ошибки правоприменения, которые приводят к противоречиям с решениями судов вышестоящих инстанций, еще не делают ревизию допустимой82.

Оба критерия – необходимость выяснения принципиального вопроса или необходимость ревизии, чтобы обеспечить единообразие судебной практики – первоначально проверяются судом апелляционной инстанции, который должен допустить ревизию, если этот суд утвердительно ответит на вопрос о том, что существует потребность проверки в Верховном суде. Если апелляционный суд не допустит ревизии, то стороны могут выдвинуть так называемое обжалование отказа в допущении («Nichtzulassungsbeschwerde»), в отношении которого решение выносит Федеральный Верховный суд. В 2008 году в Федеральном Верховном суде было возбуждено 3230 ревизионных производств, из них 753 – допущенных судом апелляционной инстанции и 2469 – в связи с обжалованием отказа в допущении. В 306 случаях Верховный суд удовлетворил обжалованиям по отказам в допущении83. Если апелляционный суд допускает ревизию, то Федеральный Верховный суд связан этим решением. Федеральный Верховный суд не имеет права на усмотрение для отклонения ревизионной жалобы, допущенной судом апелляционной инстанции, к примеру, если с точки зрения Верховного суда ревизия не ставит принципиальных вопросов.



  1. Сопутствующие меры

Ревизионное производство в Федеральном Верховном суде является важнейшим инструментом для обеспечения единообразия и совершенствования судебной практики в Германии. Его действенность, однако, сопровождается и поддерживается целым рядом иных обстоятельств, без которых судебная практика Верховного суда была бы в значительной степени менее эффективна.

Эти обстоятельства я хочу разделить на 2 группы: сопутствующие обстоятельства в сфере Федерального Верховного суда и общие сопутствующие обстоятельства.

a) Обстоятельства в сфере Федерального Верховного суда

К обстоятельствам из сферы действия Федерального Верховного суда относятся:

aa) Подробное обоснование судебных решений

Решения Федерального Верховного суда часто состоят из 20-30 страниц. Верховный суд подробно разбирает в них свою собственную судебную практику, практику других судов и мнения из специальной юридической литературы и прилагает усилия для формулировки новой, самостоятельной аргументации при истолковании закона. Особую весомость имеет часто установление смысла и цели какого-либо законодательного урегулирования, которое в необходимом случае требует расширения при истолковании, или более узкого истолкования, или развития аналогий.

bb) Ведомственные (или «руководящие») извлечения («Leitsätze»):

Решения, которым Федеральный Верховный суд придает значимость, выходящую за рамки значения отдельного решения, снабжаются так называемыми ведомственными (или «руководящими») извлечениями членами сената, вынесшего решение. В нем – с точки зрения суда – кратко обобщается ключевое правовое высказывание. Извлечение само не участвует в законной силе решения. Для оценки высказывания в отдельности в решении всегда необходимо обратиться к полному тексту решения. Также не исключено, что решение юридически значимо и в других аспектах, которые не были затронуты в этом извлечении. Для правоприменения в любом случае извлечение является существенной первой ориентацией по содержанию и значению решения.

cc) Публикации судебных решений и сообщения в прессе

Существенное значение для внедрения судебной практики Федерального Верховного суда в практику судов имеет прежде всего публикация почти всех без исключения решений Верховного суда на вэб-странице суда (http://www.bundesgerichtshof.de). Помимо этого, избранные решения публикуются в ведомственном сборнике по судебной практике Верховного суда (по гражданскому праву: BGHZ), далее также в специализированных юридических журналах – там часто с замечаниями ученых или практиков – и также в коммерческих базах данных84. Кроме того, решения Верховного суда систематически толкуются в научных комментариях с изложением позиций авторов комментариев. Комментарий, который бы не включал в себя существенные примеры и анализ из судебной практики, быстро потерял бы своих читателей и свой авторитет.

Наряду с публикациями судебных решений с недавнего времени сформировалась практика издания Верховным судом сообщений в прессе (пресс-релизов), промежуточная форма публикаций решений – короче, чем полный текст решения, но значительно подробнее, чем извлечение85. К этим сообщениям в прессе часто примыкают отчеты Верховного суда в средствах массовой информации о его судебной практике.

dd) Доклады и публикации судей

Следующий компонент распространения информации о судебной практике Верховного суда, это, наконец, многочисленные доклады и научные статьи членов суда. Многие судьи принимают активно участие в актуальном научном обмене мнениями, из которого впоследствии также снова возникают решения суда. В этой связи необходимо также указать на то, что в Федеральном Верховном суде (где 126 судей) в настоящее время работают 46 научных сотрудников86. Это, как правило, более молодые высококвалифицированные судьи, которые командируются на определенное время в Верховный суд, и оказывают помощь судьям при подготовке решений. С помощью научных сотрудников создается связь юридического персонала судов других инстанций с Верховным судом, которая способствует внедрению практики Верховного суда судами низших инстанций и, наоборот, обеспечивает Федеральному Верховному суду профессиональные знания из низших судов.

b) Общие сопутствующие обстоятельства

Федеральный Верховный суд не может единолично и собственными силами выполнять функции для обеспечения единообразия и совершенствования судебной практики, а только при взаимодействии с другими участниками правового сообщества. Цель упрощения судебной практики может быть достигнута только, если суды других инстанций также будут готовы и способны позволить интегрировать практику Верховного суда в свои собственные решения 87. Предпосылкой этого, с одной стороны, является уже описанный выше общий доступ к решениям Верховного суда. Точно также необходим определенный уровень качества юстиции, который позволяет «понимать» часто очень сложные решения Федерального Верховного суда и в соответствии с этим правильно его применять. Здесь тема этого доклада затрагивает общую тематику образования юристов, в частности образования судей. По сути можно сказать, что образование юристов в Германии направлено на то, чтобы сохранять равновесие между теорией и практическим применением права. В частности, судебная практика Верховного суда регулярно является составной частью лекций, семинаров и письменных практических работ при обучении юристов. При этом особое значение придается тому, чтобы эти решения рассматривались с научной и критической точки зрения. Это должно научить молодых юристов способности не только «следовать» решениям вышестоящих судов, но также и вносить свой собственный вклад для дальнейшего развития права.

5. Выводы

Центральный инструмент, с помощью которого Федеральный Верховный суд обеспечивает единство и дальнейшее развитие права, это ревизионное производство.

Решения Федерального Верховного суда не имеют формального прецедентного действия, но суды следуют на практике в большинстве случаев этим решениям.

Как существенный элемент убедительной («убедительности») силы решений Верховного суда рассматривается в Германии то, что решения этого суда имеют очень подробные обоснования.

Эффективность судебной практики Федерального Верховного суда, однако, возникает не только из самих решений этого суда, а из связи с многочисленны-ми сопутствующими мерами - например, публикация решений Верховного суда полностью в интернете, так называемая практика извлечений, издание публикаций в прессе и, прежде всего, активная поддержка постоянного диалога между судебной практикой и наукой.



Книпер Р

Доктор, Профессор

г. Бремен




Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет