Субъекты федерации имеют свои конституции или подобные им другие нормативно-правовые документы. Они обладают правом самостоятельно определять свою внутреннюю государственную организацию, т.е. структуру, состав, функции и взаимодействие органов государственной власти и управления. В частности, земли ФРГ по своему усмотрению решают, каким быть законодательному органу — одно- или двухпалатным, и как его избирать -непосредственно населением или при помощи косвенных процедур. Российские субъекты федерации также самостоятельно определяют, например, название и численный состав своих представительных органов, некоторые процедуры выборов, решают кадровые вопросы, относящиеся к государственным организациям, учреждениям и предприятиям этих субъектов.
По мнению Джозефа Циммермана, всю совокупность принадлежащих штатам США полномочий можно разделить на три категории: полицейская власть, предоставление услуг населению, создание и контроль над местными органами власти. При этом полицейская власть рассматривается весьма широко: как основа обширного социального законодательства. Сам автор определяет ее как “власть регулировать личные и имущественные права с целью защиты и содействия общественному здоровью, безопасности, морали, удобству и благосостоянию” (61).
К числу вопросов общественной безопасности он относит определение стандартов строительства зданий и инспекцию последних; разработку инструкций по безопасности транспортных средств; разрушение строений с целью предотвращения распространения пожара. Здравоохранение включает: требование вакцинации против специфических болезней; издание законов о карантинах;
лицензирование медицинской профессии; инспекцию продуктов и лекарств; осушение болот, в которых обитают москиты; уничтожение больных животных; поддержание канализационной и водопроводной систем; управление государственными больницами.
Работа по поддержанию общественной морали — это принятие законов против мошенничества, запрещение проституции и использования наркотиков, запрещение непристойной литературы и регулирование продажи алкогольных напитков.
Под общественными удобствами понимаются регулирование деятельности по зонированию и другому использованию земли; строительство и поддержание магистральных дорог и парков; регулирование деятельности частных транспортных компаний.
К обеспечению общественного благосостояния относятся введение законов, запрещающих детский труд; законов, запрещающих монополии, которые сдерживают торговлю между штатами, а также регулирование деятельности компаний, поставляющих электроэнергию и натуральный газ; регулирование продолжительности рабочего времени, порядка установления рекламных щитов и других уличных знаков.
Так называемые общественные услуги включают в себя шесть больших типов разнообразных услуг. Это прежде всего осуществление надзора за школами, которые находятся в ведении местных органов власти, и частными школами, а также управление университетами и специализированными учебными заведениями в виде, например, морских академий или школ для отсталых в развитии детей.
Второй тип услуг — обеспечение общественной безопасности. Хотя определенную ответственность в этом деле несет федеральное правительство, а полиция находится в ведении местных органов власти, последняя дополняется полицией штата или относящейся к штату службой патрулирования и контроля на дорогах.
Третий тип составляют услуги, оказываемые в целях общественного благосостояния. Далее идут услуги по охране здоровья, которые значительно расширились в XX в. Это осуществление программ по психическому здоровью, помощь детям-инвалидам, работа стоматологических и родильных клиник, реализация программы по определению различных болезней, инспекция предприятий общественного питания и оборудования для переработки продуктов. Транспортные услуги тоже разнообразны: от строительства
и поддержания дорожных магистралей до обеспечения населения общественным транспортом, строительства и управления воздушными и морскими портами. Наконец, большую группу представляют услуги в области сельского хозяйства и хранения. “Все штаты направляют исследования в области сельского хозяйства, управляют водными ресурсами, восстановлением лесных массивов, консервацией почв, программами сохранения рыб и птиц” (62).
Разумеется, сказанным отнюдь не ограничиваются пределы ведения и полномочия американских штатов. Они имеют значительные права в области разработки и принятия конституции, внутригосударственной организации, отправления правосудия. Точно также здесь не указаны довольно большие ресурсы в виде собственности, представительства в Сенате и др., которыми они обладают и могут использовать для давления на федеральные власти и влияния на формирование и осуществление внутренней и внешней политики федерации.
В пределы ведения австралийских штатов и канадских провинций входят образование, здравоохранение и благосостояние, обеспечение закона и правопорядка, а также различные аспекты регулирования промышленности, индустриальных отношений и индустриального развития. Есть и различия, заключающиеся, например, в том, что контроль за работой железнодорожного транспорта в Канаде относится к ведению национального правительства, а в Австралии — к ведению штатов, и, наоборот, уголовное право относится в Канаде к предметам ведения провинций, а в Австралии — к ведению федеральной власти (63). Согласно другому источнику, к предметам ведения канадских провинций относятся развитие рынка труда и обучение, легкая и горная промышленность, туризм, жилищные вопросы, отдых и развлечения, муниципальные и городские дела (64).
В целом, по мнению автора сравнительного исследования австралийского и канадского федерализма, для функций членов обеих федераций — Австралии и Канады — характерно следующее: они затрагивают повседневную жизнь людей; это более заметные функции и, следовательно, более политические; они чаще используются для политических сделок с целью получения денег из федеральной казны; большинство капитальных затрат, производимых для выполнения указанных функций, не может принести доход, который окупил бы затраты (например, школы, больницы,
тюрьмы обычно не являются высокодоходными); более того, они создают для штатов, провинций долги. В конечном счете выполняемые субъектами названных федераций функции связаны с обеспечением инфраструктуры, а это на протяжении всего XX в было бременем для правительств обеих стран (65)
Потенциал субъектов федерации в осуществлении суверенитета федеративного государства не сводится к наличию исключительных предметов ведения и полномочий. Он проявляется в реализации совместной/конкурентной компетенции, а также в осуществлении общефедеративных функций. Словом, в демократическом федеративном государстве субъекты федерации не являются простыми исполнителями законов и других нормативных актов, принимаемых федеральными органами власти. Они активно участвуют в конструировании политической воли федеративного государства, будь то в конституции или законе. В Швейцарии, например, “кантоны не только участвуют непосредственно в законодательном процессе через своих представителей в Парламенте, а именно во второй палате, но с ними также часто консультируются в течение подготовительной процедуры при принятии законов или внесении в них поправок” (66).
В этом плане особенно большое значение в федерациях приобретает вторая палата парламента, представленная субъектами федерации. Именно в этой палате чаще всего обращают внимание на
сочетание общефедеральных и региональных интересов. В России
это Совет Федерации Федерального Собрания, в котором каждый
субъект федерации представлен двумя членами — главой исполнительной власти и спикером регионального представительного
органа власти. По Конституции Российской Федерации (ст. ст. 100,
102, 104, 105, 106, 107, 108) Совет Федерации обладает такими
правами, что без него, а тем более в противовес ему, в российском государстве не может быть принято ни одно сколько-нибудь
важное решение. Можно полагать, что Совет Федерации не допустит принятия ни одного решения, идущего вразрез с коренными
интересами регионов.
В Федеративной Республике Германии вторая палата парламента — Бундесрат — также зарекомендовала себя как обладающий большими полномочиями и авторитетный орган государства. Достаточно сказать, что Бундесрат имеет право абсолютного вето на все законопроекты, которые затрагивают земли, и право относительного
вето по всем остальным законопроектам. Особенно большой вес земли приобрели в связи с тем, что требуется согласие Бундесрата на конституционные поправки, финансовое законодательство и законодательство, затрагивающее административные вопросы, т. е. законы, посягающие на административные прерогативы земель.
Члены Бундесрата — представители правительств земель. Премьер-министр каждой земли является членом верхней палаты, а делегаты от земли, в отличие от членов российского Совета Федерации, всегда голосуют единым блоком, индивидуальное голосование не допускается. “Бундесрат воспринимается как институт, который смягчает асимметрию земель и имеет сильный, эффективный и гарантированный голос в разработке и осуществлении политики. В результате этих двух частично совпадающих ролей он имел глубокое влияние на институционализацию в Германии отношений между федерацией и землями” (67).
Мощным и влиятельным органом власти зарекомендовала себя вторая палата и в других федеративных государствах — США, Австралии, Канаде. Так, и в австралийской, и в канадской федерациях Сенат рассматривался и рассматривается как главное средство, посредством которого голос штатов и провинций становится “слышным при принятии решения на уровне общенационального правительства” (68).
Формирование верхних палат парламентов федераций происходит различными способами. В России персональный состав Совета Федерации определяется самим фактом избрания в субъектах федерации глав исполнительной власти и спикеров региональных представительных органов. В ФРГ члены Бундесрата назначаются правительствами земель. В США и Австралии сенаторы избираются населением, в Индии и Малайзии вторая палата формируется законодательными органами субъектов федерации. Общее заключается в том, что члены верхней палаты — это представители регионов. И есть общая нерешенная проблема: поскольку субъекты федерации отличаются по численности населения, их равное (или почти равное) представительство в верхней палате означает, что в этом случае члены этих палат представляют неравное число избирателей.
Для стабильности и жизнеспособности федерации чрезвычайно важно иметь систему гарантий прав субъектов федерации. Такая
система призвана воспрепятствовать превращению федеративного государства в унитарное. Гарантии прав субъектов федерации известны отечественной и зарубежной практике. Речь должна идти в первую очередь о защите статуса и территориальной целостности субъектов федерации. Так, согласно Конституции Российской Федерации (ст. ст. 66, 67) ни статус, ни территория субъектов федерации не могут быть изменены без их согласия. По Конституции США нормы, закрепленные в разделе 3 статьи IV по существу тоже запрещают передел территорий штатов. Американский Конгресс гарантирует также каждому штату охрану от нападения извне, а по просьбе государственных органов штата — и “от внутренних насилий”. Это положение было записано в США в силу тех конкретно-исторических условий, в которых принимался этот документ. Однако, даже если такого положения в Конституции федеративного государства нет, оно само собой подразумевается, ибо любой субъект федерации есть составная часть единого союзного государства и защищено всей его мощью.
Другая важная для федеративного устройства государства, а соответственно, и для прав субъектов федерации гарантия — обеспечение республиканской формы правления. В Конституции США об этом прямо говорится в разделе 4 ст. IV. В Конституции Российской Федерации такая гарантия непосредственно не сформулирована, но по смыслу преамбулы и целого ряда статей (например, ст. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13) российская Конституция содержит гарантии не только республиканской формы правления, но и демократического режима на всей территории Российской Федерации Правда, в реальной действительности федеральные органы власти и сами допускают отступления от демократических норм и часто не контролируют их реализацию в регионах, позволяя местной политической элите придерживаться авторитарной практики.
Огромное значение для субъектов федерации имеет гарантия соблюдения и невмешательства в их исключительные предметы ведения и полномочия. Такая гарантия может быть отражена в законодательстве, судебных решениях, договорах, правовых обычаях. Как правило, ведущее место в закреплении и реализации названной гарантии принадлежит Конституции федеративного государства. Всякие посягательства на юридически признанные предметы ведения и полномочия являются противоправными и влекут соответствующие последствия в виде прежде всего ничтожности
акта федерального центра или другого субъекта федерации, нарушающего права данного члена федерации. Заметим, например, что по Российской Конституции в случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным по вопросам его собственной компетенции, действует акт субъекта Российской Федерации.
Серьезной гарантией прав субъектов федерации служит, далее, наличие верхней палаты федерального парламента, которая, как правило, строго стоит на страже региональных интересов. И суть дела, конечно, не в том, чтобы обеспечить равное представительство субъектов федерации во второй палате парламента, как это имеет место во многих федеративных государствах, а именно в том, чтобы при решении общенациональных задач не игнорировались, и более того, в полной мере учитывались интересы населения регионов. Широкие полномочия второй палаты парламента, ее реальный авторитет, способность официально и неофициально лоббировать региональные интересы на самом высоком уровне, зависимость практической реализации принятых парламентом законов от членов верхней палаты, как в Российской Федерации или ФРГ, — все это делает названную палату действительным гарантом прав и интересов субъектов федерации. Более того, наличие мощной и влиятельной второй палаты парламента федеративного государства означает конституционно гарантированное право субъектов федерации участвовать в разработке и осуществлении общенациональной государственной политики.
К числу общих гарантий прав субъектов федерации относится
и то, что без их участия и веского голоса нельзя внести изменения и дополнения в Конституцию федеративного государства. В
Российской Федерации право субъектов федерации участвовать в
пересмотре и внесении поправок в Конституцию дифференцировано в зависимости от того, о каких частях Конституции идет
речь. Прежде всего законодательные (представительные) органы
субъектов федерации, а также группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации имеют право вносить предложения о пересмотре тех или иных положений Конституции РФ.
Далее, одно из условий дальнейшего рассмотрения предложения о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации — поддержка его тремя пятыми голосов от общего
числа членов Совета Федерации.
Наконец, поправки к главам 3—8 Конституции вступают в силу лишь после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации. С достаточной обоснованностью можно предположить, что вряд ли в нормальных условиях субъекты федерации согласятся на изменения Конституции, которые ущемляли бы их права.
По Конституции США (статья V), одним из условий внесения
Конгрессом предложения о поправках к Конституции является
согласие на это двух третей Сената, а по требованию законодательных собраний двух третей штатов для внесения поправок созывается Конвент. Внесенные поправки приобретают обязательную
силу лишь при условии ратификации их законодательными собраниями трех четвертей штатов или же конвентами в трех четвертях штатов, смотря по тому, какой из этих двух способов
ратификации предложит Конгресс. Согласно Конституционному
Акту 1982 г. (ст. 38), в числе условий изменения Конституции
Канады требуется согласие, выраженное резолюциями законодательных собраний по меньшей мере двух третей провинций,
население которых, согласно последней всеобщей переписи, составляет в совокупности не менее 50% населения всех провинций.
Наконец, на страже законодательно признанных прав субъектов федераций должен стоять Конституционный или Верховный Суд. Поскольку одна из функций такого суда — защита Конституции и конституционного строя, он обязан охранять от посягательств и права членов федерации. Например, в США “многие законы Конгресса и акты федеральной исполнительной власти были признаны неконституционными на том основании, что они вторгались в пределы ведения штатов” (69).
Наряду с общими гарантиями конституционное законодательство некоторых федеративных государств предусматривает и дополнительные (специфические) гарантии прав субъектов федерации. Так, в ФРГ существует правило предварительной консультации с землями при заключении соглашений, непосредственно затрагивающих их интересы. В соответствии с американской доктриной гражданин или гражданка не могут подать в суд на свой штат без разрешения законодательного собрания штата, хотя в соответствии с судебным прецедентом гражданин одного штата может подать в суд на другой штат (70).
Таким образом, разграничение предметов ведения и полномочий федерального центра и субъектов федерации проводится в федеративных государствах по трем направлениям выделение предметов исключительного ведения и полномочий федеральной власти, исключительных предметов ведения и полномочий субъектов федерации и сферы совместных и/или конкурирующих предметов ведения и полномочий федерального центра и субъектов федерации. Однако это не единственный известный практике способ разграничения компетенции.
Другой способ — разграничение с учетом разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную. Как отмечается в политологической литературе, одна из особенностей федерализма США, Канады и Австралии заключается в том, что распределение законодательной и исполнительной власти между федеральными и региональными органами государства означает обычно возложение ответственности за исполнение законов и управление на тот же уровень власти, на котором осуществляется законодательная деятельность (71). Иначе говоря, и на федеральном уровне, и на уровне субъектов федерации осуществляются оба вида власти — законодательная и исполнительная. К этой группе стран можно отнести и Бельгию, где распределение компетенции между центральной властью, коммунами и регионами основывается на принципе: тот, кто устанавливает нормы права, ответствен за их реализацию (72).
Напротив, в Швейцарии и особенно в Германии и Австрии “в широких сферах право законодательствовать принадлежит федеральному центру, а ответственность за исполнение законов и непосредственное управление в этих сферах возлагается в конституционном порядке на кантоны и земли” (73).
В данном случае границы между полномочиями федерального центра и субъектов федерации совпадают с границей распределения трех ветвей власти. Так, утверждается, что в ФРГ законодательство — это в основном прерогатива центральной власти, управление — фундаментальная задача членов федерации, а отправление правосудия — функция как федерального центра, так и субъектов федерации, в данном случае земель (74). И действительно, поскольку большая часть федерального законодательства реализуется землями, результатом являются высокая степень взаимодействия между двумя уровнями управления — федеральным
и региональным и ударение на координацию через совместную разработку и принятие решений (75). Соответственно численность аппарата федеральной исполнительной власти относительно невелика, в то же время в землях аппарат исполнительной власти довольно внушителен. Вместе с тем ошибочно полагать, что земли вообще не участвуют в законодательной деятельности. “...Несмотря на уменьшающуюся роль земель в принятии законодательства как такого, их влияние в процессе подготовки законодательства скорее несколько расширялось, чем сокращалось” (76).
Таким образом, земли законодательствуют сами, хотя и в небольшом объеме; участвуют в законотворческой деятельности через верхнюю палату парламента (Бундесрат) и, наконец, привлекаются к разработке федеральных законов непосредственно. И все это свидетельствует о том, что члены германской федерации не выступают в роли статистов или простых исполнителей верховных предначертаний, а являются активными участниками политического процесса на всех его этапах, хотя и в своеобразных формах.
По общему правилу разграничение предметов ведения и полномочий федерального центра и субъектов федерации получает юридическое закрепление в конституции федеративного государства. И это самый рациональный путь. Однако там, где придерживаются принципа “остаточной компетенции” в отношении предметов ведения и полномочий субъектов федерации (Конституции Российской Федерации, США, Австралии), трудно определить, что же точно относится к ведению членов федерации. В некоторых странах конституции допускают по отдельным вопросам разграничение предметов ведения между федеральным центром и субъектами федерации в текущем законодательстве (77). Немаловажную роль здесь может сыграть сложившаяся политико-правовая практика. Однако без солидной конституционно-договорной основы такая практика, скорее всего, не будет устойчивой и понятной.
Некоторые федеративные государства пошли по пути заключения соглашений между федеральным центром и субъектами федерации с целью усиления сотрудничества и совместных действий по конкретным вопросам, представляющим взаимный интерес для обеих сторон. В этом плане интересен канадский опыт заключения межправительственных соглашений между федеральной властью и членами федерации — провинциями. Эти соглашения могут
касаться разных вопросов и быть многосторонними (с участием всех или нескольких субъектов федерации) и двусторонними — между федеральным правительством и правительством провинции (78).
Аналогичная практика существует и в Австралии. В обоих случаях большинство соглашений отражает большое желание сторон сотрудничать и облегчить управление. Так, целями подобных соглашений, заключаемых в Австралии, могут быть: достижение единообразия в управлении общей функциональной сферой правительств обоих уровней; исключение накладок, совпадений в предоставлении административных услуг; распространение информации в общенациональном масштабе; объединение ресурсов правительства для более эффективного управления; применение законов к мобильным ресурсам, т. е. ресурсам, переходящим границы штатов; достижение национальной солидарности; содействие научным исследованиям; рассмотрение национальных приоритетов; решение проблемы, не разрешимой иным путем, или решение неконституционной проблемы и др. (79).
Совершенно иной характер носят договоры и соглашения между федеральным центром и субъектами Российской Федерации. Их главная особенность заключается в том, что это договоры и соглашения о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральным центром и субъектами федерации, хотя, разумеется, они в принципе нацелены на сотрудничество договаривающихся сторон. Начало этому процессу положили подписанные в разное время (начиная с 1992 г.) 12 межправительственных соглашений и заключение 15 февраля 1994 г. Договора Российской Федерации и Республики Татарстан “О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан”. К середине 1998 г. федеральный центр заключил такие договоры с 46 субъектами Российской Федерации.
Для объективной оценки этой договорной практики целесообразно разделить принципиальное отношение к российским договорам о разграничении предметов ведения и полномочий и отношение к уже заключенным конкретным договорам, в частности, к первому подобному договору — между Российской Федерацией и Республикой Татарстан. Указанная договорная практика вызвала
среди политических деятелей и ученых неоднозначные суждения. Если одни увидели в договорах средство углубления сотрудничества федеральной власти с регионами, способ учитывать большие региональные различия и объективно существующее фактическое неравенство субъектов федерации, то другие усмотрели в этой договорной практике путь усиления асимметричности Российской Федерации и, в конечном счете, приближение ее развала.
Более того, обнаружилось, что одни и те же авторы в своих суждениях допускают противоположные оценки сути договоров. Так, с одной стороны, утверждают, что “идущий в России договорный процесс вполне закономерен и необходим” (выделено нами — М.Ф.); с другой — читателя пытаются убедить, что “договоры о разграничении предметов ведения и полномочий — временное явление”, поскольку причины, обусловившие сам договорный процесс, “носят временный и конъюнктурный (выделено нами. -М. Ф.) характер”. А принадлежат столь разные оценки одному автору (80). Думается, одной из причин разнобоя в оценках как раз служит смешение принципиального отношения к допустимости и эффективности договорной практики по вопросу о разграничении предметов ведения и полномочий федерального центра и субъектов федерации с оценкой нынешней российской практики заключения таких договоров, практики, которая не поддается однозначной оценке: наряду с положительными моментами она породила серьезные юридические и политические проблемы.
Отвлекаясь от содержания конкретных, уже подписанных договоров, следует сказать, что в принципиальном плане заключение российским федеральным центром и субъектами Российской Федерации договоров о разграничении предметов ведения и полномочий в высшей степени целесообразно. В этой связи прежде всего отметим, что возможность заключения таких договоров вытекает из российской Конституции, а следовательно, оно бесспорно правомерно. Напомним, что п. 3 ст. 11 Конституции РФ гласит: “Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным договором и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий”.
Во-вторых, смысл указанных договоров заключается в том, что они позволяют учитывать существенные региональные географические,
природные, экономические, этнические, экологические и другие особенности. Не нарушая принципа равноправия субъектов федерации, такие договоры могут способствовать сближению и усилению сотрудничества двух ветвей власти — федеральной и региональной.
В-третьих, при отсутствии достаточно ясного и точного правового регулирования предметов ведения и полномочий субъектов Российской Федерации эти договоры могли бы помочь восполнить пробел и детализировать в понятной форме ту “остаточную компетенцию, о которой говорится в ст. 73 Конституции РФ, не вторгаясь ни в предметы исключительного ведения федерального центра, ни в предметы совместного ведения
Когда в отечественной литературе ставится вопрос: какой федерацией является или будет Россия — конституционной или договорной, нужно сказать, что это ложная дилемма. Политико-правовой статус Российской Федерации и ее субъектов должен определяться в первую очередь Конституцией как Основным Законом государства и только потом основываться на договоре и, следовательно, Россия должна быть конституционно-договорной федерацией.
Нынешняя же практика заключения договоров между российским федеральным центром и субъектами федерации не может не вызвать критические оценки. Рассмотрим подробнее первый такой договор — Договор между Российской Федерацией и Республикой Татарстан. Его заключение дало некоторым средствам массовой информации и ряду политических деятелей повод говорить о “модели Татарстана”. Произошло это с подачи местной политической элиты, которая затем при каждом удобном случае оповещала мир о своем выдающемся вкладе в развитие российского федерализма. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Для объективной оценки указанной “модели” важно вспомнить как предысторию, так и подлинный смысл названного Договора. Известно, что с самого начала местная политическая элита претендовала на особый статус Татарстана в виде ассоциированности (но не вхождения в состав РФ) республики с Российской Федерацией — Россией на основе Договора о взаимном делегировании полномочий и предметов ведения. Эту идею она внушала населению. Ее же она закрепила в Конституции Республики Татарстан 1992 г.
Местная элита очень гордилась тем, что она на шаг или хотя бы на полшага идет впереди руководства других республик, входящих в состав Российской Федерации, создавая выгодный для себя имидж лидера на пути к суверенитету. Отказавшись в свое время от подписания вместе со всеми Федеративного договора, политическая элита Татарстана заявила, что она добивается для республики особого статуса путем подписания отдельного договора с Россией.
В течение двух с половиной лет продолжался соответствующий договорный процесс. Центральная российская власть была не очень склонна заключать отдельный Договор с Татарстаном, который она рассматривала как часть России. Целесообразность заключения такого Договора тем более казалась сомнительной после одобрения на референдуме 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации, по существу уравнявшей национальные республики с краями и областями.
Катализирующим фактором стали итоги референдума по проекту Конституции Российской Федерации и выборов в Федеральное Собрание РФ на территории Татарстана. Под сильным прямым и косвенным давлением местной элиты за проект Конституции РФ высказались лишь 10 % от общего числа граждан, имевших на тот момент право голоса. Выборы же в Федеральное Собрание были признаны не состоявшимися. Под угрозой находились и повторные выборы, назначенные на 13 марта 1994 г. Выходом из ситуации стала сделка между центральной властью и местными руководителями. Суть сделки: вы нам договор, хотя бы и неполноценный, мы обеспечиваем вам проведение на территории республики выборов в российский парламент. Договор был подписан 15 февраля, выборы успешно прошли 13 марта.
В связи с заключением договора и некоторых межправительственных соглашений местная политическая элита развернула в традициях застойного времени шумную пропагандистскую кампанию по безусловному одобрению этих документов в виде телеграмм и писем руководителям республики, писем, телеграмм и выступлений в средствах массовой информации от трудовых коллективов, глав администраций и отдельных граждан. И чем громче были крики одобрения, тем очевиднее становилась необходимость объективного анализа подписанных документов.
Положительное значение подписания Договора и соглашений состояло в том, что тем самым была снята острота во взаимоотношениях
федерального центра и республиканской власти. Однако здесь нужно сделать оговорку: сама острота во многом была создана искусственно, и остался без публичного ответа вопрос: кто и зачем это делал?
Президент Российской Федерации, ссылаясь на пример Татарстана, утверждал, что договор с ним “предотвратил опасность раскола федерации” (81). Были и суждения его советников, что тогда удалось избежать чеченского варианта развития событий. Все эти суждения очень сомнительны, а попросту — ошибочны. Всякие аналогии с ситуацией в Чечне основаны на незнании народа Татарстана, элементарном непонимании положения в республике в постсоветский период и, по меньшей мере, абсурдны.
В Татарстане не было общенародных выступлений под лозунгом независимости и отделения от России; народ Татарстана, включая татарскую нацию, никогда бы ни взялся за оружие и не стал бы воевать с федеральными войсками ради упрочения господства местной правящей верхушки. В Татарстане нашли широкое понимание вполне оправданные выступления за значительное расширение прав республики, против мелочной опеки со стороны федерального центра, но опасности раскола Российской Федерации не существовало. Другое дело, что центр был относительно слабым и находился в растерянности, не знал реальной ситуации в регионе, а татарстанская номенклатура стремилась использовать выступления общественности для искусственного нагнетания политической напряженности и давления на федеральные власти, пугая их сепаратизмом и другими ужасами.
В нынешнем виде Договор Татарстана с Россией вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Например, о какой взаимности в делегировании полномочий идет речь? Следует ли это понимать так, что еще до заключения Договора стороны независимо друг от друга обладали некими полномочиями и затем решили взаимно делегировать их друг другу? Тогда какие из своих полномочий Россия передала Татарстану? Или, может быть, это Татарстан передал России полномочия по обороне страны, на проведение внешней политики, по денежному обращению, таможенному и валютному регулированию и т. д.?
Подписавшие договор должностные лица руководствовались, как сказано в преамбуле, Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Татарстан, иначе говоря, двумя противоположными
по своей направленности Основными Законами. Еще более одиозно звучит ст. I, согласно которой “разграничение предметов ведения и взаимное делегирование полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан осуществляются Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан и настоящим Договором” (82). Парадокс состоит в том, что обе Конституции по-разному разграничивают предметы ведения, и в этом отношении опираться сразу на оба эта документа равносильно сидению на двух стульях.
Содержание договора и соглашений свидетельствует, помимо прочего, о том, что местная политическая элита фактически отказалась от ряда положений Конституции Республики Татарстан. Как известно, в ст. 61 Конституции РТ предполагалось, что Республика Татарстан будет суверенным государством, субъектом международного права, ассоциированным с Российской Федерацией — Россией Договором о взаимном делегировании полномочий и предметов ведения. Понятно, что ассоциированный член федерации или любой другой организации — это не то же самое, что обычный член федерации с набором соответствующих прав и обязанностей. Ассоциированный член стоит как бы за скобками организации. Реальной ли была эта идея с самого начала, учитывая центральное геополитическое положение Татарстана на территории Российской Федерации? Ответ очевиден.
Заключенный 15 февраля 1994 г. Договор и не предусматривает так называемой ассоциированности Республики Татарстан с Российской Федерацией. Более того, само подписание такого договора есть признание факта вхождения Татарстана в Российскую Федерацию в качестве одного из 89 субъектов, хотя и с некоторыми дополнительными полномочиями, которых временно нет у других членов Российской Федерации. Примерно такая же оценка Договора имеет место и в некоторых зарубежных научных публикациях. Так, утверждается, что “...даже Татарстан, по-видимому, признал Российскую Федерацию как истинно федеративное государство, подписывая 15 февраля 1994 г. ельцинский межгосударственный договор” (83). Правда, здесь нужно говориться, что рассматриваемый договор носит внутрифедеративный характер, а по существу является декларативным соглашением двух уровней исполнительной власти — федеральной и татарстанской.
Договор вступает в прямую коллизию и со ст. 59 Конституции РТ, согласно которой “Республика Татарстан самостоятельно определяет свой государственно-правовой статус”. О том, что в действительности все обстоит иначе, теперь общеизвестно.
В той же 59-й статье фиксируется, что “законы Республики Татарстан обладают верховенством на всей ее территории, если они не противоречат международным обязательствам Республики Татарстан”. Договор по существу перечеркивает это конституционное положение, поскольку прямо относит к ведению Российской Федерации и ее органов, например, установление основ единого рынка, финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, судоустройство, уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство, гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство и т. д. Эти и другие законы, регулирующие вопросы, которые относятся к ведению Российской Федерации и ее органов, будут действовать и на территории Республики Татарстан. Нужно ли и после этого упрямо утверждать, что законы республики имеют верховенство на территории Татарстана, вовсе не упоминая о реальной правовой силе российских законов?!
Конечно, вряд ли следует осуждать руководство Татарстана за этот фактический отход от заведомо нежизненных норм Конституции РТ, хотя гарант Конституции должен был, по меньшей мере, как-то объяснить эту свою позицию. Но главное в другом: нужно набраться мужества и открыто отказаться от того, что не соответствует действительности и общефедеральному законодательству, — разумеется, с соблюдением соответствующих правовых процедур.
Особо следует сказать о неуклюжих и юридически неграмотных попытках поставить Договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий, заключенный между представителями исполнительной власти, выше Конституция Российской Федерации и Конституции Республики Татарстан, федерального и республиканского законодательства.
Высшим проявлением юридической необразованности составителей Договора служит включение в ст. VI положения о том, что “органы государственной власти Республики Татарстан, равно как и федеральные органы государственной власти, вправе опротестовывать законы Российской Федерации и Республики Татарстан, если они нарушают настоящий Договор”. Такое “творчество”
поистине достойно славы Герострата. По-видимому, еще никто не додумывался ставить договоренности исполнительных властей выше Закона.
В оценке Договора Татарстана с Россией, как и других подобных договоров, нельзя не согласиться с Председателем Государственной Думы Российской Федерации, который отметил, что сегодня многие положения подписанных договоров и соглашений “не соответствуют Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации, юридическая сила этих договоров и соглашений завышается, что становится причиной возникновения правовых коллизий и нередко влечет негативные последствия для государства в целом. Особенно это касается самых первых договоров и соглашений, которые подписаны представителями исполнительной власти и в которых содержится ряд принципиальных положений, не соответствующих Конституции Российской Федерации и вторгающихся в сферу федерального регулирования. В них явно прослеживается тенденция к подмене отдельных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов договорами и понимание договора как источника права, стоящего выше Конституции Российской Федерации и
федерального законодательства” (84).
Слабой стороной подписанных между представителями исполнительной власти федерального центра и Республики Татарстан Договора и соглашений является и то, что они в определенной части
просто-напросто не выполняются. Приведем примеры. Чего стоило, например, положение ст. 3 Соглашения Правительства Российской Федерации с Правительством Республики Татарстан об экономическом сотрудничестве, в котором говорилось, что “Россия
обеспечивает финансирование перепрофилирования производств
тех предприятий и организаций, целесообразность конверсии которых будет признана Сторонами”? (85). Много ли конверсионных
производств было профинансировано федеральным центром, учитывая нынешнее “лежачее” положение предприятий ВПК?
В ст. 12 того же Соглашения было заявлено, что “при правительствах создаются постоянные представительства Сторон с равными полномочиями. Стороны выделяют помещения и создают
необходимые условия для их работы”. Где же расположено в Казани представительство Российской Федерации при Правительстве Республики Татарстан?
Из ст. 2 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Татарстан в военной области можно узнать совершенно невероятное: оказывается, “Правительство Республики Татарстан участвует в выработке военной доктрины Российской Федерации через своих полномочных представителей при Правительстве Российской Федерации” (86). Где же скрываются эти татарстанские специалисты по военной доктрине России?
По Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Татарстан о разграничении полномочий в области внешнеэкономических связей к исключительному ведению Республики Татарстан отнесено создание свободных экономических зон на территории республики. Но как создавать такие зоны, если важнейшие вопросы, связанные с их организацией (освобождение не только от республиканских, но и федеральных налогов, таможенное и валютное регулирование, визовый режим и др.), относятся к компетенции федеральной власти? Перечислять в качестве предметов исключительного ведения Татарстана вопросы, которые сама республика не может решить до конца, можно сколько угодно, но нужно ли этим заниматься?
Одна из самых слабых сторон подобного рода договоров и соглашений заключается в том, что в их разработке и подписании или ратификации не участвует законодательная власть. Ни одно из соглашений, заключенных органами исполнительной власти, не может иметь обязывающего характера для власти законодательной. И принимая тот или иной закон, последняя вовсе не обязана обращать внимание на то, соответствует ли он договорам и соглашениям, заключенным на уровне исполнительной власти. Напротив, договоры и соглашения должны приводиться в соответствие с законом как актом, обладающим высшей юридической силой. Поэтому нельзя исключать, что принятие Федеральным Собранием Российской Федерации новых законов может упразднить или потребовать изменений тех или иных положений действующих договоров о разграничении предметов ведения и полномочий. Приведения их в соответствие с действующей Конституцией и другим федеральным законодательством может потребовать и Конституционный Суд Российской Федерации. Если это пока не делается, то исключительно по каким-то политическим соображениям.
Надо сказать, что в демократическом обществе в развитии федеративных отношений судебной системе, и в первую очередь Конституционному, или Верховному Суду, принадлежит весьма заметная роль. Именно Конституционный (Верховный) Суд выступает главным арбитром в спорах между федеральным центром и субъектами федерации, и в этом качестве особенно сильно проявляется его значение как третьей ветви власти.
В указанных спорах чаще всего фигурируют вопросы разграничения предметов ведения и полномочий. Как показывает практика, в тех случаях, когда связанные с разграничением вопросы достаточно четко регулируются в конституционном законодательстве (например, исключительные предметы ведения и полномочия федеральной власти), споров, как правило, не бывает. Напротив, недостаточно четкая и полная отрегулированность вопросов разграничения в конституциях федеративных государств (принцип “остаточной компетенции” субъектов федерации), расплывчатость формулировок (“подразумеваемые права” федеральной власти в США) порождают разночтение и споры, которые и становятся предметом рассмотрения в конституционных судах.
В самом деле. Обратимся к одному из принципов американского федерализма, предусматривающему возможность присвоения федеральной властью функции и связанных с нею полномочий и ответственности, которые ранее принадлежали штатам (preemption) Здесь остается неясным прежде всего то, в каких случаях Конгресс США имеет право производить такое присвоение осуществлявшихся штатом функций. В 1970 г. Конгресс понизил избирательный возраст для участия во всех выборах до 18 лет. Однако в следующем году, рассматривая дело Oregon v. Mitchell, суд постановил, что у Конгресса нет полномочия понижать избирательный возраст для участия в выборах органов власти штатов и местных органов власти, хотя незаконность акта Конгресса признается Верховным Судом, по мнению американских авторов, редко (87).
Во-вторых, во многих случаях остается неясным и то, действительно ли Конгресс намеревался присвоить функцию, поскольку, как отмечается в американских источниках, во многих актах Конгресса на это нет прямого указания и только суды определяют, имело ли фактически место указанное присвоение. Однозначный критерий для этого отсутствует, и, чтобы выяснить действительные намерения Конгресса, американский Верховный Суд
вынужден изучать происходившие в Конгрессе до принятия законодательного акта дискуссии, протоколы слушаний и заседаний комитетов Конгресса (88).
Одним из предметов судебного спора в федеративном государстве может оказаться выполнение сторонами федеративных отношений своих вытекающих из закона обязанностей. Такие случаи известны, например, судебной практике США. Так, в 1993—1994 гг. широкое внимание американских штатов привлек вопрос о незаконной иммиграции. Некоторые штаты были буквально поражены ею и потребовали в связи с этим от федерального правительства финансовой помощи. По самым грубым подсчетам общее число незаконных иммигрантов составило тогда 3,2 миллиона человек. Стоимость предоставления им услуг со стороны штатов оценивалась в 1993 г. в Калифорнии — в 1,8 млрд долларов, в Нью-Йорке — 970 млн долларов, во Флориде — 740 млн долларов.
С точки зрения штатов охрана государственных границ является конституционной обязанностью федерального правительства. И хотя последнее ответило на тревогу штатов увеличением пограничных патрулей, особенно в Калифорнии и Техасе, это не удовлетворило власти штатов. 11 апреля 1994 г. губернатор Флориды подал в суд иск, обвинив федеральное правительство в том, что оно не обеспечивает защиту государственных границ и тем самым поощряет незаконную иммиграцию во Флориду. Этому примеру последовали другие штаты. Калифорния предъявила федеральному правительству иск на сумму 2 млрд долларов в качестве компенсации за заключение и содержание в тюрьмах почти 17 000 незаконных иммигрантов (89).
В австралийской и канадской практике в качестве главного предмета спора между федеральным центром и субъектами федерации в содержательном плане чаще всего выступает собственность на ресурсы, особенно залежи полезных ископаемых, когда штаты и провинции способны представить юридически обоснованные требования собственности и/или контроля. Другой вопрос, часто вызывающий споры, — установление субъектами федерации международных связей (90).
В зарубежных исследованиях по проблемам федерализма неоднократно отмечалось опасение субъектов федераций относительно пристрастности Конституционных судов, их предвзятости в пользу федеральной власти. В частности, достаточно определенно
упоминался “профедеральный” опыт Конституционного Суда ФРГ(91).
В США Верховный Суд в течение всего времени своей деятельности колебался от одной крайности — значительного по масштабам судебного вмешательства с целью защиты интересов штатов от посягательств со стороны федерального центра — к другой ―нежеланию тщательно исследовать увеличение у федерального центра полномочий, которые в течение многих лет считались исключительными полномочиями штатов (92).
По мнению Брюса Макдоуэлла, в судебной интерпретации относительных полномочий штатов и федерального центра можно выделить три периода. В первом, продолжительностью около 150 лет (с момента образования до 1937 г.). Верховный Суд США обычно решал споры по поводу полномочий в пользу штатов. Затем в период с 1937 г. по 1985 г. Суд выказывал явное благоволение расширению федеральных полномочий. В указанный период Верховный Суд чаще всего слабо ограничивал федеральную власть и навязывание ею штатам определенньгх стандартов. “Несмотря на то, что Конституция США содержит только короткий перечень федеральных полномочий, оставляя все другие штатам, суды предоставляли по существу неограниченный простор для власти Конгресса; существует немного правовых ограничений (хотя и политически важных) на сферу действий федеральной власти”. Теперь Суд, по словам Б.Макдоуэлла, “по-видимому, говорит, что вопросы об относительной роли федерального правительства и правительств штатов должны решаться скорее политически, в основном в Конгрессе США, чем судебным постановлением, и многие штаты сожалеют по поводу этой позиции” (93). Не случайно поэтому штаты, как указывают некоторые авторы, традиционно побаиваются федеральных судебных органов как органов федеральной власти, наиболее изолированных от влияния штатов (94). И основания для такого опасения действительно есть. Из 22-х наиболее важных дел, затрагивающих ключевые вопросы федерализма и рассмотренных в период с 1980 по 1991 годы, Верховный Суд США оказывал предпочтение национальному правительству в 14 делах (95).
В отличие от этого в Канаде суды интерпретировали Конституцию, которая на первый взгляд защищает централизацию, таким образом, чтобы “расширить полномочия провинций и ограничить
федеральную власть”. В целом же "Канадский Верховный Суд остается намного более активным арбитром в федеративной системе, чем американский суд” (96).
Одна из возможных причин в ряде случаев пристрастного в пользу федерального центра разрешения споров Конституционным (Верховным) Судом заключается в том, что состав этого суда формируется федеральной властью, хотя нельзя, наверное, сказать, что субъекты федерации лишены всякого, даже косвенного, влияния на этот процесс. Так, кандидатуры членов Конституционного Суда Российской Федерации подбирает и представляет Президент РФ, но утверждает их Совет Федерации, состоящий из представителей регионов. Последний не может предлагать свои кандидатуры судей, но может влиять на состав Суда, утверждая или отвергая кандидатуры, предложенные Президентом.
Сказанное о случаях процентристской настроенности судов отнюдь нельзя воспринимать как довод против того, что Конституционный Суд стоит и на страже интересов субъектов федерации. Практике зарубежных федеративных государств известно много случаев, когда суд, например, ограждал предметы ведения и полномочия членов федерации от посягательств со стороны федерального центра. Так, в ФРГ землям удавалось воспрепятствовать передаче власти федеральному центру путем обращения в Конституционный Суд страны. Сам Суд неоднократно повторял о необходимости истолкования перечня федеральных полномочий строго в соответствии с Основным Законом государства, хотя и не всегда следовал этому при рассмотрении конкретных дел (97).
В США суды, защищая права штатов от посягательств со стороны федеральных властей, неоднократно ссылались в своих решениях на X поправку к Конституции страны, согласно которой полномочия, не предоставленные Конституцией Соединенным Штатам и не запрещенные для отдельных штатов, “сохраняются соответственно за штатами или за народом”. В частности, со ссылкой на указанную поправку Верховный Суд США в постановлении по делу New-York v. United States объявил недействительными те части федерального закона, которые возлагали на законодательные собрания штатов обязанность принять определенное законодательство. Некоторые суды (в штатах Монтана, Аризона) также ссылались на X поправку к Конституции США, указывая на неконституционность Закона о предотвращении насилия с использованием
огнестрельного оружия. Так, суд в штате Монтана в принятом в мае 1994 г. решении указал, что данный закон требует от должностных лиц штатов управлять осуществлением федеральной программы, что нарушает установленное X поправкой ограничение на власть федерального правительства над штатами. (98) Таким образом, при всех возможных колебаниях конституционные суды являются законно признанной процедурой разрешения споров и конфликтов в рамках конституционного поля. В силу этого они выступают в качестве чрезвычайно важного институционального средства обеспечения стабильности федеративных отношений
Достарыңызбен бөлісу: |