(tenancy in common). В связи с институтом доверительной собственности и для
того, чтобы показать различие концепций английского и французского права,
отметим также две формы собственности, существующие в английском праве:
совместную собственность и общую собственность. Вторая из них эквивалентна
французскому институту, хотя в каких-то деталях их регламентация может быть
разной. Зато совместная собственность (joint tenancy) -- форма чисто
английская и для нас на первый взгляд совершенно чуждая и вызывающая
удивление. При этой форме никто не наследует за выбывшим собственником и
субъектом права собственности остается лишь более узкий круг оставшихся
собственников. Чему соответствует данная юридическая форма? Это легко
объяснить, имея в виду институт доверительной собственности. Бенефицианты
доверительной собственности обычно являются сособственниками (tenants in
common); управляющие, наоборот, выступают как совместные собственники. Часто
существует несколько управляющих (для бенефициантов -- это дополнительная
гарантия их интересов), и все акты по управлению имуществом должны
совершаться всеми управляющими. Если один из управляющих выбывает, не
следует, чтобы управление имуществом переходило к его наследникам, возможно
и некомпетентным. Это достигается при помощи формы joint tenancy.
доверительная собственность по выбытии одного из управляющих продолжает
управляться оставшимися, за исключением тех случаев, когда, согласно
договору о доверительной собственности или в соответствии с решением суда,
должен быть подобран новый управляющий (взамен выбывшего).
Подобные примеры, показывающие различия в структуре французского права
и права английского, и различие их концепций можно было бы умножить. Разная
история того и другого права породила и разную группировку норм во всех
отраслях права, и выработку разных концепций. Ведь концепции романских
правовых систем вырабатывались главным образом университетами на базе
римского права. Английские же концепции возникли из различных старых форм
судебной процедуры и пронизаны духом средних веков, хотя они с тех пор и
были значительно модифицированы применительно к нуждам современного
общества.
§ 3. Процессуальное право и нормы материального права
315. Тенденция романских юристов. По традиции, юристов Европейского
континента больше всего интересует материальное право. На судебную процедуру
они обращают меньше внимания, так же как и на все то, что касается судебных
доказательств или исполнения судебных решений. Эта традиция ставить право
выше процесса установилась еще в древности: уже в Риме строго различали
настоящих юрисконсультов и адвокатов (oratores), которые, безусловно,
считались рангом ниже первых. В дальнейшем эта традиция обозначилась еще
сильнее, особенно благодаря университетской подготовке юристов. Здесь право
выступало как нечто подобное моральной теологии. Юрист -- это тот, кто
изучил образец разума -- римское право; этим он отличается от практика,
который знает правила судопроизводства, местные акты, но не имеет общей
правовой культуры. Этого практика немного презирают за то, что он не имеет
диплома и не знает принципов.
316. Иной характер английского права. Английское право -- это не право,
изученное в университете, не право принципов. Наоборот, это право
процессуалистов и практиков. Крупный юрист в Англии -- это не профессор
университета, а судья, вышедший из практиков. Лишь незначительная часть
юристов обучалась в университетах, и в XIX веке в стране не было ни одного
судьи с известным именем, который имел бы университетский диплом.
Изучение принципов не дало бы этим юристам ничего. В Англии до XIX века
главным для юриста было уметь найти форму иска, позволяющую обратиться в
Королевский суд и избежать тех препятствий, которые готовила на каждом шагу
весьма формальная процедура. Если же начат процесс, можно положиться на
присяжных, которые вынесут правильное решение, подтверждающее вашу правоту.
Самая большая трудность -- возбудить процесс. Для этого надо было все свое
внимание обратить на всякого рода препятствия процедурного плана. С одной
стороны, процесс проходит в присутствии присяжных, поэтому необходимо было
выработать строгие правила о доказательствах, чтобы вердикт невежественных и
впечатлительных присяжных был разумным.
Таким образом, процессуальные вопросы выдвигались на первый план для
английских юристов. Во-первых, потому, что эти благоразумные люди хорошо
понимали, что быть правым -- этого еще мало для того, чтобы добиться
удовлетворительного решения, а во-вторых, потому, что материальное
английское право до XIX века было чрезвычайно бесформенным и нечетким.
Английское договорное право, в частности, возникло только в XIX и XX веках.
317. Современное английское процессуальное право2. За
последнее столетие английская судебная процедура упростилась. С другой
стороны, значительно обогатилось английское материальное право, достигнув
такой степени определенности, которая делает его сравнимым с правовыми
системами континентальной Европы. Английские юристы все чаще и чаще
появляются на правовых факультетах университетов, чтобы изучить принципы
английского права, систематизированные теперь так же, как и принципы
различных романских правовых систем. Однако стиль мышления, порожденный
вековыми традициями, сохраняется до сих пор.
Например, процедура в судах сохраняется та же, что и в те времена,
когда дела слушались с участием присяжных, хотя в настоящее время
гражданские дела с участием присяжных слушаются очень редко. Процесс
тщательно готовится, с тем чтобы разногласия сторон были ясно видны и
фиксировались бы вопросами, на которые можно отвечать только "да" или "нет"
(во Франции такой порядок существует только при рассмотрении дела в
единственной инстанции, где участвуют присяжные,--в суде ассизов). Вся
процедура совершается в публичном заседании суда, в ходе которого пункты
разногласий должны быть выяснены на основе системы устных доказательств --
показаний свидетелей, которых по очереди допрашивают адвокаты
сторон. Досье дела не существует, все должно быть изложено устно в
судебном заседании, чтобы присяжные (неграмотные в старину) могли составить
свое мнение по делу. Судебное заседание является непрерывным, и решение по
делу должно быть вынесено тотчас же: если участвуют присяжные, они должны
быть освобождены как можно скорее. Некоторые доказательства как по
гражданским, так и по уголовным делам исключаются, так как они могут
произвести нежелательное впечатление на несведущих присяжных
(предполагается, что таковые всегда имеются). Система доказательств
английского права весьма обширна и хорошо (некоторые считают, слишком
хорошо) технически разработана. В силу всех этих правил судебная процедура в
Англии сохранила большее значение по сравнению с ролью процедуры в странах
континентальной Европы, особенно в тех традиционных сферах английского
права, которые образуют то, что принято называть "правом юристов".
318. Образ мышления английских юристов. Надо отметить, что с точки
зрения психологической в Англии сохраняется и способ мышления, придающий
особо важное значение судебной процедуре. Юрист континентальной Европы видит
в праве принципы социального порядка. Он оценивает право в свете этих
принципов; он говорит о принципах политической свободы, социальных правах,
святости собственности и договоров, а практикам оставляет заботу о
проведении этих принципов в жизнь.
Английский же юрист -- своего рода наследник практиков, как правило, с
недоверием относится к тому, что считает пустыми словами: что стоит
какое-либо правовое положение или принцип, если на практике не существует
способов для его осуществления? Все внимание английских юристов веками было
обращено на судебную процедуру и очень медленно переносится на нормы
материального права.
319. Иллюстрация: административное и уголовное право. Подавляющее
большинство дел решается в Англии так называемыми нижестоящими судами --
комиссиями по административным спорам, частными арбитрами. Контроль,
осуществляемый за их деятельностью вышестоящими судами, во многих случаях
распространяется и на то, как было истолковано и применено право. Однако
очень часто контроль ограничивается лишь тем, как был проведен процесс.
Решение арбитра проверяется лишь тогда, когда вынесшее его лицо заслуживает
упрек в неблаговидном поведении (misconduct). Вышестоящий суд не стремится
проверять, обоснованно ли принятое решение. Главное -- это принять решение
на основе должной процедуры, в ходе которой заслушиваются все
заинтересованные лица и на основе которой решение может быть принято с
полным знанием дела. Каково же будет решение по существу, английского юриста
мало заботит; он доверяет администрации. В Англии не сочли нужным установить
возможность обжалования превышения власти, играющую столь значительную роль
во французском административном праве. Зато в Англии администрацию обязали
мотивировать свои решения, а во Франции Государственный совет не возложил
такой обязанности на администрацию (кроме исключительных случаев или когда
это предусмотрено законом).
Обвиняемый должен иметь так называемый fair trial (то есть в ходе
процесса к нему должны относиться лояльно), выносить решение можно только с
соблюдением установленных процессуальных форм -- вот ведущие положения
английского права, права, рассматриваемого по преимуществу под
процессуальным углом зрения, права, которое, кажется, более заботится об
отправлении правосудия, чем о самом правосудии2. Эти аспекты
нельзя, конечно, отделить друг от друга. Тем не менее такое деление
подчеркивает дух английского права. Следуйте строго регламентированной
лояльной процедуре, думает английский юрист, и вы почти наверняка добьетесь
справедливого решения. Французский юрист, наоборот, считает, что следует
сказать судье, какое решение будет правильным: если он знает это решение,
пусть выносит его с соблюдением всех деталей процедуры и системы
доказательств.
Обе эти позиции, безусловно, определены историей. Английская позиция
сложилась в стране, где не существовал свод законов, на которые можно было
опираться, и где судьи вынуждены были эмпирически создавать общее право.
Французская же позиция объясняется рецепцией или по крайней мере престижем
римского права, унаследованного французами.
Достарыңызбен бөлісу: |