Тема 10. Право Нового и Новейшего времени:
Французское право
Самой грандиозной кодификацией в истории французского права стала кодификация, осуществленная в эпоху Наполеона. Тогда были приняты знаменитые Пять кодексов (Cinq Codes).
В 1804 г. вышел в свет Гражданский кодекс французов (Кодекс Наполеона), в 1806 г. издан Кодекс гражданской процедуры (Гражданско-процессуальный), в 1807 г. – Торговый кодекс, в 1808 г. – Кодекс уголовного расследования (Уголовно-процессуальный), в 1810 г. его дополнил Уголовный кодекс. Наибольшей известностью среди них пользуется Кодекс Наполеона, который с определенными изменениями и дополнениями действует во Франции до сих пор. Он оказал сильное воздействие на формирование гражданского законодательства во многих странах мира.
10.1. Кодекс Наполеона
(Гражданский кодекс французов 1804 г.)
История создания и источники Кодекса Наполеона. Комиссия для работы над кодексом была учреждена в 1800 г. В нее вошли известные юристы Франции: Порталис, Тронше, Мальвиль и Биго де Преамно. Главными авторами кодекса стали Порталис и Тронше. За четыре месяца проект был составлен, далее прошел обсуждение в высших судах, рассмотрен в Государственном совете при участии самого первого консула. По порядку принятия законов он должен был быть обсужден также в Трибунате и принят в Законодательном корпусе. Однако здесь проект натолкнулся на серьезную оппозицию: многие его положения были сочтены не соответствующими революционным изменениям в праве. Наполеон поэтому отозвал проект кодекса. Проведя затем в 1802 г. реформу Трибуната и исключив из него оппозиционеров, первый консул вновь внес проект на обсуждение. Теперь препятствий уже не возникло: в течение года с марта 1803 г. по март 1804 г. титулы (главы) кодекса были приняты в виде отдельных законов, а 21 марта 1804 г. объединены под общим названием Гражданский кодекс французов. Учитывая большую роль Бонапарта в подготовке и принятии кодекса, в 1807 г. ему было присвоено название Кодекс Наполеона1.
В составе Кодекса 36 титулов, включающих 2 281 статью. Первый титул вводный, остальные соединены в три книги. Расположение правовых норм в книгах строится по римской институционной схеме (взятой из Институций Юстиниана): лица – вещи – наследование – обязательства. Поэтому в первой книге речь идет о лицах, правовом положении физических лиц и брачно-семейных отношениях. Во второй – о вещах. Здесь приводятся нормы вещного права. В третьей –
о наследственном праве, имущественных отношениях между супругами, способах приобретения собственности, нормах договорного права. Римское влияние ощущается не только в расположении норм, но и в их содержании. Авторы Кодекса наиболее широко использовали римское право при создании статей, посвященных вещному и обязательственному праву. Оно является важным, но не единственным источником. Помимо римского права создатели Кодекса опирались на право кутюмов, особенно когда речь шла о семейном и наследственном праве. Поэтому в определенной степени Кодекс представляет собой компромиссное сочетание римского права, действовавшего на юге Франции, и кутюмного права, действовавшего на севере страны. Помимо этого были привлечены нормы канонического права: их воздействие ощущается в семейном праве Кодекса. Королевское законодательство повлияло на формирование норм, относящихся к дарениям и завещаниям. Закрепление же личных прав нашло опору в революционном законодательстве.
Субъекты гражданского права. Согласно Кодексу, любой француз пользуется гражданскими правами. Гражданская дееспособность наступает по достижении возраста в 21 год. Но полными гражданскими правами не обладают женщины и лица иностранного происхождения.
В качестве субъектов гражданского права Кодекс не признавал юридических лиц (данное понятие будет введено в него только в 1978 г.).
Вещное право. Согласно Кодексу Наполеона, все вещи делятся на движимые и недвижимые. При этом «имущества являются недвижимыми или по их природе, или в силу их назначения, или вследствие предмета, принадлежность которого они составляют» (ст. 517). Земельные участки и строения – это недвижимости по их природе. Предметы, помещенные на участок для его эксплуатации – это недвижимости в силу их назначения (например, инвентарь, семена, животные для обработки земли; пчелы в ульях и т.п.). К недвижимостям вследствие предмета, к которому они принадлежат, относятся: узуфрукт на недвижимые вещи; сервитуты или земельные повинности; иски, имеющие своей целью возвращение недвижимости.
Кодекс раскрывает понятие собственности через правомочия собственника. Он определяет, что «собственность есть право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсолютным образом, с тем, чтобы пользование не являлось таким, которое запрещено законами или регламентами»
(ст. 544). В Кодексе, однако, речь идет не о частной собственности, но о собственности вообще, понимая данное право в самом широком и абсолютном значении. Собственник по этому праву может пользоваться и распоряжаться вещью вплоть до полного ее уничтожения. Но свобода права собственности не означает полной свободы: Кодекс вводит ограничения в защиту прав третьих лиц и интересов общества в целом. Ст. 545 предусматривает подобное ограничение в пользу общества: «никто не может быть принуждаем к уступке своей собственности, если это не делается по причине общественной пользы и за справедливое и предварительное возмещение». Что касается интересов третьих лиц, то Кодекс, в частности, вводит ограничения по сервитутному праву. Под сервитутом понимается обременение, наложенное на имение в целях использования имения, принадлежащего другому собственнику. Так что в виде ограничения прав земельного собственника Кодекс запрещает возводить на своем участке сооружения, могущие нанести вред соседнему участку. (Например, нельзя строить плотину, из-за которой может остановиться мельница на участке соседа.) Вообще же собственник земли обладает правом возведения сооружений и эксплуатации недр своего участка: «собственность на землю включает в себя собственность на то, что находится сверху, и на то, что находится снизу» (ст. 552). Собственность на недвижимые вещи требует предъявления доказательств правового титула, для собственности на движимое имущество такой необходимости нет. Основанием права собственности на движимую вещь является владение данной вещью. Поэтому в споре о праве на движимую вещь необходимо доказать недобросовестность владения вещью. Добросовестность же владения всегда предполагается. Разница между движимыми и недвижимыми вещами проявляется также в различном регулировании института опеки. Движимыми вещами опекун может свободно распоряжаться сам, а для распоряжения недвижимым имуществом требуется разрешение семейного совета или суда.
Обязательства. Кодекс не дает общего понятия обязательства, но в нем есть определение договора. «Договор есть соглашение, посредством которого одно лицо или несколько лиц обязываются перед другим лицом или несколькими другими лицами дать что-либо, сделать что-либо или не делать чего-либо» (ст. 1101). Для действительности соглашения признаются существенными четыре условия:
-
согласие стороны, которая обязывается;
-
способность заключить договор; при этом неспособными к заключению договора признаются несовершеннолетние, лица, лишенные дееспособности, замужние женщины в случаях, предусмотренных в законе, и вообще все те, кому закон запрещает некоторые договоры;
-
определенный предмет, составляющий содержание обязанности;
-
дозволенное основание обязательства; основание является недозволенным, если оно запрещено законом, противно добрым нравам или публичному порядку.
Важным принципом договорных отношений является принцип незыблемости соглашений. Он сформулирован в ст. 1134: «соглашения, законно заключенные, занимают место закона для тех, кто их заключил». Условиями отмены соглашения являются взаимное согласие сторон или причины, по которым закон разрешает отмену обязательства. Убыточность договора для одной из сторон, как правило, не опорочивает соглашения и не является основанием для отмены обязательства. (Только в некоторых исключительных случаях Кодекс допускает отмену соглашения, когда налицо явная невыгодность договора для одной из сторон.) Нарушение договора одной из сторон влечет за собой ответственность перед другой стороной в виде возмещения убытков этой стороне. Кодекс предусматривает различные виды договоров: купли-продажи, дарения, мены, найма вещей, работы или услуг, товарищества, ссуды, хранения, договор вероятной прибыли и договор залога.
Помимо обязательств, вытекающих из договора, возможны обязательства, вытекающие из причинения вреда, из деликта. В этом вопросе законодатель исходит из признания вины нарушителя. Нарушитель несет гражданско-правовую ответственность перед потерпевшим, если у него было намерение причинить ущерб или вред был причинен по причине небрежности или неосторожности.
Особым видом обязательства, признаваемым Кодексом, является натуральное обязатель-ство. Его суть заключается в том, что нельзя требовать его исполнения в судебном порядке, а если оно уже исполнено, то нельзя требовать возвращения исполненного. Например, обязательство дать приданое детям. Обязательство также может возникнуть непосредственно из закона в специально предусмотренных законом случаях.
Новеллы вещного и обязательственного права. В дальнейшем в гражданском праве Франции появились новые нормы (новеллы), которые заменяли или дополняли нормы Кодекса 1804 г. В частности были введены нормы, ограничивавшие права собственника. Законом 1810 г. было постановлено, что эксплуатация рудников и каменоломен возможна только через концессию (разрешение) от государства. Новелла была введена Наполеоном I в пользу промышленников, которые испытывали неудобства из-за спекуляций земельными участками, где были открыты полезные ископаемые. В XX в. в связи с развитием электрификации и воздухоплавания были введены новые ограничения. По законам 1919 и 1938 гг. требовалось получение концессии для использования энергии падающей воды; законы 1924 и 1935 гг. ограничивали право собственника земли на воздушный столб над участком: самолеты свободно могли пересекать это пространство, запрещалось сажать деревья рядом с аэродромом и т.д. В связи с ростом стоимости движимого имущества появились также ограничения в праве опекуна распоряжаться крупным движимым имуществом (закон 1880 г.).
В договорном праве также вводились новые нормы. В частности, в 1850 г. была установлена публичность заключения договоров: их должны были заносить в особые книги. Это отвечало прежде всего интересам кредиторов, но само содержание договоров сохранялось в тайне.
Брачно-семейное право. Брак имеет характер договора, поэтому для его действительности необходимо согласие брачующихся. Для вступления в брак необходимо достижение определенного возраста: для юношей – 18 лет, для девушек – 15. Но до 25 лет для юношей и до 21 года для девушек требуется согласие родителей. При разногласии родителей относительно брака достаточно согласия одного отца. Препятствием к заключению брака является состояние в другом брачном союзе, а также близкое родство жениха и невесты. Кодекс запрещает браки между всеми прямыми восходящими и нисходящими родственниками (кровными и свойственниками в той же линии); браки между братом и сестрой и свойственниками в той же степени; браки между дядей и племянницей, теткой и племянником. Что касается формы заключения союза, то Кодекс закрепил гражданскую регистрацию брака. Церковный брак не имел обязательной силы.
Расторжение брака достигалось тремя путями: вследствие физической смерти одного из супругов, вследствие присуждения супруга к наказанию, влекущему за собой гражданскую смерть (см. раздел, посвященный Уголовному кодексу 1810 г.), и вследствие развода. Развод допускался в четырех случаях: 1) в случае прелюбодеяния (прелюбодеяние мужа может привести к разводу, если только являлось квалифицированным: муж держал сожительницу в общем доме); 2) как следствие злоупотреблений, грубого обращения и тяжелых обид одного из супругов в отношении другого;
3) в случае присуждения одного из супругов к мучительному и позорящему наказанию; 4) при взаимном и упорном согласии супругов (ст. 229–233). Допускалось и раздельное проживание супругов при формальном сохранении брака. Основания для него были такие же, как и для развода.
В соответствии с Кодексом муж являлся главой семьи и обладал полной властью в доме. Он обязан был оказывать покровительство своей жене, жена – послушание мужу (ст. 213). Жена была ограничена в своей правоспособности и дееспособности. Она не могла самостоятельно выступать в суде и самостоятельно вступать в сделки. Но ей принадлежало право возбуждать дело о разводе без согласия супруга и самостоятельно делать завещание. Имущественные отношения между супругами определялись брачным контрактом. При отсутствии особого соглашения в договоре действовало общее правило, по которому имущество жены поступало в управление мужа.
Дети до достижения совершеннолетия – до 21 года (или до освобождения из-под власти) находились под властью родителей, но во время существования брака отец один осуществлял эту власть. Власть отца над ребенком простиралась вплоть до возможности помещения его в тюрьму по желанию родителя. Относительно законности происхождения детей в ст. 312 было установлено правило, что «отцом ребенка, зачатого в браке, считается муж (матери)». Что касается внебрачных детей, то допускалось их узаконение посредством последующего заключения брака между родителями (при условии признания ребенка до брака или в самом акте совершения брачного союза). Отыскание отцовства было запрещено, но разрешалось отыскание материнства.
Нормы брачно-семейного права являются наиболее архаичными в Кодексе. Поэтому впоследствии именно в этой части Кодекс подвергся самым большим изменениям.
Наследственное право. По Кодексу, наследства открываются вследствие физической или гражданской смерти. Наследование могло осуществляться по закону и по завещанию. Наследниками по закону признавались все родственники наследодателя до 12-й степени родства, причем ближайшая степень исключала последующую. При отсутствии таких родственников имущество переходило к пережившему супругу, при отсутствии супруга – к государству. Внебрачные дети в круг наследников не входили. Но внебрачный ребенок, признанный в законном порядке, мог претендовать на получение 1/3 доли законного ребенка. Свобода завещательного распоряжения была ограничена и зависела от количества детей у наследодателя. При наличии одного ребенка завещатель мог распорядиться 1/2 частью имущества, двух детей – 1/3, трех и более детей – 1/4. В соответствии с революционным законодательством Кодекс не признавал майораты и субституции, действовавшие в интересах сохранения родовых дворянских имуществ. (Субституция – назначение в завещании последующего наследника на случай, если первый по каким-либо причинам не вступит в права наследства).
Новеллы брачно-семейного и наследственного права. В условия заключения брака было внесено следующее изменение: в 1907 г. стало возможным вступать в брак без согласия родителей по достижении 21 года, а в 1974 г. – 18 лет. Радикальным изменениям подвергался раздел Кодекса, посвященный разводам. В 1816 г. в эпоху Реставрации под влиянием католической церкви весь титул VI «О разводе» был изъят из Кодекса. В 1884 г. он был восстановлен изданием закона Наке (по имени автора законопроекта). Однако в нем уже отсутствовала статья о разводе по взаимному согласию. С другой стороны, в случае прелюбодеяния мужа жена получила безусловное право на развод. Нормы закона Наке почти без изменений действовали до 1975 г. (кроме периода режима Виши, когда разводы были вновь запрещены). Закон 1975 г. установил возможность развода по взаимному согласию, из-за разлада совместной жизни либо из-за виновного действия. Постепенно во Франции были расширены права замужних женщин. По реформе 1938 г. они получили полную дееспособность. В 1965 г. была установлена полная правоспособность каждого из супругов. В 1970 г. был отменено понятие «глава семьи»: отныне супруги должны были совместно обеспечивать «моральное и материальное управление семьей». Была ослаблена родительская власть над детьми. Отец лишился права помещать ребенка в тюрьму. Улучшилось и положение внебрачных детей. Закон 1912 г. разрешил отыскание отцовства. Закон 1972 г. допустил узаконение внебрачного ребенка одним из родителей в судебном порядке (если брак между родителями невозможен).
В наследственном праве был сокращен круг наследников по закону: с 1917 г. он стал ограничиваться 6-й степенью родства. Майораты и субституции были восстановлены Наполеоном I
в 1806 г., но в 1835 г. (а окончательно в 1849 г.) были вновь отменены. В XX же веке проявилась явная тенденция к установлению единонаследия в сфере сельскохозяйственного оборота. По закону 1961 г. оно стало обязательным для всех сельских хозяйств и ферм.
Достарыңызбен бөлісу: |