Тема 8. Правовой аспект взаимоотношений государства с бизнесом
-
Основные положения хозяйственного и торгового права
-
Международное право предпринимательской деятельности: необходимость соответствия деятельности предпринимателей требованиям международного права
-
Экономический анализ законов. Теорема Коса. Формула Хенда
-
Интеграция Казахстана в мировую экономику. Государственное регулирование ВЭД
1. Право формируется и развивается с прямым участием государства, придающего юридическим нормам общеобязательную силу и обеспеченность. От характера государства, его политического режима зависят особенности права. Обусловленное в своем формировании и функционировании государством право, в свою очередь, в процессе социального развития может становиться определяющим фактором по отношению к государству, реализуясь в правовом государстве.
Если право призвано выражать нормативные начала общественной жизни, ее потребности, то государство во всех случаях неизменно остается институтом организованной политической власти.
Право представляет собой такой специфический феномен цивилизации, определяющие черты которого прямо зависят от государства, причем прежде всего именно от тех особенностей государства, которые характеризуют его как властную силу, как орган принуждения. Если говорить о странах СНГ, то трудности этапа становления, коренной политико-экономической трансформации объективно привели Казахстан и другие союзные республики к пониманию стабилизирующей роли взаимных связей как важнейшей предпосылки не только к выходу из глубокого кризиса, но и включения их в мировое хозяйство на приемлемых и адекватных потенциалу государств СНГ условиях.
С обретением суверенитета Казахстан и другие страны начали активно формировать новые внешнеэкономические связи. Новые независимые государства стали объектом стратегического интереса многих ведущих стран мира, международных организаций.
Экономический интерес объясняется несколькими причинами:
Во-первых, Казахстан и Центральная Азия в целом, Закавказье занимают исключительно важное геостратегическое положение на азиатском континенте, через их территорию пролегают важнейшие наземные, воздушные, коммуникационные линии.
Во-вторых, регион, и особенно Казахстан, - это одна из имеющих мировое значение кладовых драгоценных металлов, руднометаллургического сырья, энергетических ресурсов, среди которых особый интерес представляет Каспий с его колоссальными запасами нефти и газа.
В-третьих, центральноазиатские и закавказские государства - это огромный, ма- лоосвоенный рынок сбыта готовой продукции, потребительский потенциал которого будет расти одновременно с освоением его природных ресурсов и ростом благосостояния населения.
В-четвертых, имея ведущие позиции в производственной сфере молодых независимых государств, особенно в экспортных отраслях, транспорте, можно оказывать влияние на экономическое положение соседних государств и регионов.
В-пятых, это регион, требующий огромных инвестиций, которые могут быть вложены именно в отрасли, обеспечивающие значительную часть остального мира сырьевыми ресурсами, и которые, несмотря на колебания конъюнктуры и цен, будут всегда востребованы экономикой развитых, но не имеющих собственные ресурсы стран.
В-шестых, ослабление традиционного многовекового влияния России и российской экономики и потребность в поддержке самостоятельного развития делают республику потенциально более восприимчивой к влиянию со стороны других политических сил.
В данном отношении государство выступает в качестве формирующего и обеспечивающего фактора. Все же главное в миссии государства по отношению к праву состоит в том, чтобы сообщить определенным нормам, принципам, положениям особое, юридическое качество, а затем они начинают действовать сами, в значительной мере самостоятельно, и это действие может быть обращено уже и против государства.
Весьма важным представляется качественно различать два случая, два пути юридического воздействия. Первый, основной, органичный для права случай - придание определенным нормам, принципам, положениям качества юридических путем введения в виде юридических дозволений и юридических запретов. Здесь открывается простор для самостоятельного активного поведения (через юридические дозволения) и очерчиваются допустимые пределы такого поведения (через юридические запреты).
Второй случай, характеризующий непосредственное «включение» государственной власти в правовую сферу, - введение в правовую ткань прямых нормативных государственных предписаний для тех или иных лиц совершать определенные действия, поступки.
Эти два качественно различных случая выражают две различные функции права, различную степень государственного «присутствия» в праве и отсюда различную степень наличия в нем собственно правовых начал.
Формирующей и гарантирующей ролью государства не исчерпывается его миссия в отношении права. Здесь есть и другие грани. Важнейшая из них связана с тем, какой политический режим - авторитарный или демократический - выражен в государстве. Режим демократии, в отличие от авторитарных порядков, основан на ограничении политической власти, которая уже в результате этого не может превратиться в самодовлеющую силу. Сама демократия нуждается в адекватных юридических формах, которые обеспечивали бы необходимый простор для самоуправления, но в то же время оградили бы их от господства силы и беспредела. Режим демократии выдвигает на первый план политической жизни человека его статус и права.
Действительное правовое развитие, соответствующее демократическим, гуманным : положениям этого социального феномена, начинается в сферах государственного, административного, процессуального права именно тогда, когда деятельность государственных органов ограничивается, строго упорядочивается при помощи строго разрешительного порядка и их властные полномочия в отношении граждан закрепляются в исчерпывающем перечне.
При помощи права в рамках правового государства осуществляется придание цивилизованности государственной власти, когда снимаются или во всяком случае значительно преодолеваются негативные проявления феномена власти и когда оказывается возможным в полной мере раскрыть позитивный потенциал государства как формы управления, его роли в упрочении отношений в ряде сфер жизни общества, в том числе в экономике. С этим, в частности сопряжено формирование товарно-рыночного хозяйства, отличающегося относительной экономической чистотой.
Наиболее высокой ступенью развития права, всесторонне раскрывающей его потенциал, является не просто правовое государство, а его развитие - правовое общество, в котором устанавливается безусловное верховенство права, абсолютное и ненарушимое господство его начал и ценностей.
Государство - ближайший источник правотворчества, осуществляемого в формах прямой правоустановительной деятельности и санкционирования. Результат правотворчества - нормативный юридический акт. Именно здесь, в результате правотворчества, и обретают свою жизнь законы, нормы получают государственное признание и обеспечение, что и ведет к созиданию и совершенствованию права как нормативного институционального образования.
Непосредственно правообразующее значение в процессе формирования права имеет деятельность государства, его компетентных органов. Именно с этой стороны, со стороны активно-творческих элементов, выраженных в деятельности компетентных государственных органов, формирование права и выступает в виде правотворчества.
Следовательно, правотворчество - это завершающая процесс формирования права государственная деятельность, в результате которой определенные положения возводятся через закон, через иные источники в юридические нормы.
Имеющиеся подходы к разработке и осуществлению программы перехода основаны на опыте, накопленном как развитыми, так и развивающимися странами. Это - опыт стран, различающихся конкретными деталями экономической политики, основополагающими конституционными и институциональными структурами, степенью достигнутой в обществе свободы и подходом к проблеме экономического роста и развития в целом. Из этого опыта можно извлечь ряд уроков.
Общий замысел конституционных изменений, разрабатывающих «правила установления правил», должен быть воспринят населением.
Правовая и регулирующая инфраструктура (ПРИ), которая сформируется в соответствии с общим замыслом, должна обеспечить среду, благоприятную для неокрепшей рыночной экономики.
Политико-экономическая система должна включать в себя государственный сектор и политические структуры, способные подняться над собственными, сиюминутными интересами при решении жизненно важных вопросов.
Политика, ориентированная на поддержку антимонопольных сил, должна разрабатываться таким образом, чтобы одновременно способствовать устойчивому экономическому росту.
Конституционный проект. Речь идет не только о верховенстве закона, но и о выборе самого закона и желаемой степени свободы. Последняя предполагает выбор одной из многих правовых систем, которыми руководствуется человечество. Решающую роль здесь должны играть политико-экономическая ситуация, культура и обычаи страны. Основные вопросы, возникающие в связи с проблемой выбора конституционных альтернатив, следующие. Благоприятствует ли конституционный порядок свободе поиска и социальному экспериментированию, или же он по своей сути репрессивен? Обеспечивает ли он свободу доступа в экономическую и политическую системы, свободу формирования правовых исков новых институтов? Обеспечивает ли он механизмы, достаточные для сдерживания хищнических устремлений правительства? Стимулирует ли он чувство гражданского долга, эффективно уменьшающее издержки и риск неожиданных ситуаций? Стимулирует ли он самоорганизацию, устремленность к лидерству в бизнесе и политике? Оценить потенциальное влияние конституционных правил можно через ожидаемые трансакционные издержки, кото ые имеют место при реализации общественного или коллективного интересов.
Трансакционные издержки, -возникающие при реализации общественного интереса, включают в себя затраты, вызванные стремлением отдельных групп интересов получить часть общего дохода. «Творцы конституции» не могут с абсолютной точностью предсказать реакцию на свой выбор. Скорее они должны предусмотреть возможные варианты реакции и осознать взаимозависимость между первоначальным проектом и последствиями его реализации.
Очевидно, что само по себе законодательство не может создать благоприятных условий для рационального распределения ресурсов и предпринимательской инициативы. Необходимы также механизмы и структуры, способствующие формированию доверия к конституционным основам. Любая жизнеспособная и регулирующая инфраструктура, лежащая в основе рыночной экономики, основана на неприкосновенности частной собственности, выполнении контрактов и несении ответственности за причиненный ущерб. Одна из поразительных особенностей развивающихся стран в том, что механизмы ПРИ поощряют монополизм, низкую эффективность и коррупцию. А механизмы, необходимые для укрепления доверия к системе, уверенности в собственных силах и рыночной эффективности, либо неэффективны, либо отсутствуют вовсе. Во многих странах неадекватная ПРИ оказалась основным препятствием для формирования условий экономического роста. Без соблюдения основных прав человека невозможно развитие соответствующих мотиваций. Люди могут следовать своим интересам лишь в случае, если они сами и создаваемые ими организации обеспечивают реализацию неотъемлемых прав. Без права частной собственности отсутствуют стимулы к накоплению и инвестициям.
Основополагающим элементом ПРИ является система прав собственности. Экономическая теория прав собственности занимает в современной литературе по проблемам институциональной экономики важное место. Признается, что система прав собственности экономически эффективна в том случае, когда эти права универсальны, исключительны и могут быть переданы другому лицу. Если по вопросам собственности имеются многочисленные теоретические и эмпирические исследования, то по экономике договорного права таких работ значительно меньше. Однако договорное право играет ключевую роль в развитии рыночной экономики. Действенное договорное право позволяет предвидеть воз-; можные варианты развития событий и укрепляет доверие к контрактам, значительно снижая вероятность отступлений от них. Эффективный обмен возможен в том случае, если хотя бы одна из сторон действует в соответствии с принятыми правилами, отступать от которых не намерена. Если же договорное право получит поддержку со стороны судебной власти, число нарушенных контрактов уменьшится, а вместе с тем снизится угроза реформе в целом.
Еще одним элементом ПРИ, необходимым для широкомасштабного экономического, роста, является деликтное право. Оно охватывает область отношений между людьми, не подпадающих под действие договорного права. В той мере, в которой деликтное право позволяет предсказывать возможные последствия тех или иных действий, оно создает благоприятную базу для заключения действенных страховых контрактов, в основе которых лежит принцип распределения риска. Помимо трех упомянутых базисных составляющих, ПРИ включает в себя еще ряд элементов, относящихся как к частному сектору (свод коммерческих законов, законодательство о компаниях, закон о банкротстве, различные правила регулирования предпринимательской деятельности), так и к государственному (конфликтное право, институты социальной защиты, а в некоторых странах также и : различные службы поддержки реформ). Одновременно с политикой приватизации должны разрабатываться антимонопольные меры и мероприятия по стимулированию конкуренции.
Участие государственных чиновников в предпринимательской деятельности может стать серьезным препятствием для развития рыночных отношений. Часто чиновники заинтересованы в поддержании монополии в хорошо защищенных от проникновения новых
участников отраслях. В задачу ПРИ входит препятствовать подобного рода деятельности и наказывать за нее.
Еще одним элементом ПРИ, необходимым для получения надежного знания о происходящем, без чего невозможно осуществлять своевременные и предсказуемые меры по регулированию экономики, является служба информации. Любая информация в современном мире может предстать в двоякой ипостаси. Она является средством общественной и внутриполитической стабильности, но в ряде случаев может нести в себе возможности и угрозы внутриполитической стабильности. Как известно, информационный поток представляет собой силу, способную мобилизовать политический потенциал общества и направить его в определенную сторону, формировать стратегию развития общества посредством информационного воздействия на общественное сознание. Основную угрозу внутриполитической стабильности оказывает внешнее информационное воздействие, главными признаками и последствиями которого могут стать:
-
Бесконтрольное информационное воздействие иностранных СМИ на общественное сознание и поведение граждан республики.
-
Внешняя манипуляция общественным сознанием, способная привести к информационному расколу общества - искаженное противоречивое восприятие населением происходящих событий в стране.
-
Информационные конфликты, нарушающие стабильность.
-
Нарушение координированного функционирования основных субъектов.
-
Нарушение свободного, сбалансированного потока информации.
-
Нарушение информационного суверенитета и безопасности государства.
-
Разрушение единого информационного пространства
Эффективность ПРИ в этой области зависит от надежности и оперативности поставляемой гражданскими службами информации, отражающей состояние экономики на текущий момент. Такая информация может включать в себя данные о целях и сроках сделки, активах компаний, структуре собственности, ожидаемых результатах слияния, последующих бизнес-планах, объемах производства, продаж и закупок, географических рынках, вертикальных связях, кооперационных связях, перекрестных владениях, барьерах входа на рынок, информацию о конкурентах и пр. Как правило, для представления указанной информации законодательно устанавливаются специальные формы (например, форма СО в Европейском союзе, специальная форма нотификаций в США - HSR Pre-Merger Notification Report Form и Model HSR Second Request). Компании должны полностью и абсолютно достоверно представить требуемую информацию. Непредставление информации в срок или представление искаженной информации может повлечь штрафные санкции. Точность и качество этих данных должны быть подвергнуты тщательной проверке независимыми институтами, например свободной прессой.
Реформу экономической политики можно проводить сразу по двум или нескольким направлениям только в том случае, если принята конституция, определяющая основные права и действует ПРИ, обеспечивающая их соблюдение. Такая реформа включает в себя макроэкономическую стабилизацию, реформу ценообразования и рынка, разукрупнение и приватизацию предприятий и т. д. Для укрепления рыночных механизмов, регулирующих доступ и вытеснение предприятий с рынка, а также стимулирование инновационной активности, разработаны программы приватизации, демонополизации, развития свободной торговли и стимулирования иностранных инвестиций.
Движение к рыночно ориентированной экономике требует принятия поддерживающего ее хозяйственного и торгового права. Многие основные элементы права способствуют реализации рыночной экономики, такие как нормы, устанавливающие права собственности или разрешающие деятельность торгово-промышленных предприятий; законы, традиционно объединяемые в хозяйственное и торговое право; законы, регламентирующие договора, аренду, торговлю, средства платежа и кредитные обязательства, сделки с обеспечением и банкротство.
Функционирование рыночной экономики зависит от нескоординированных решений многих участников рынка в отношении характера и условий сделок, которые они заключают.
2. Международное право предпринимательской деятельности (МППД), тесно связанное с внешней торговлей, возникло одновременно с этой сферой человеческой деятельности. Для стран Запада моментом зарождения и того, и другого считается рубеж XI-XII вв. То было время, когда после длительного периода исключительно локальных торговых связей (начавшегося с падением Римской империи) на юге Европы с началом крестовых походов возродилось торговое мореплавание в Средиземном море, а на севере, во Фландрии получило развитие сукноделие. Кроме того, вскоре между Италией и Фландрией был положен и наземный путь. Вдоль этого пути возникли ярмарки (Бокэр, Ланью, Треза и др.), где в установленные дни сходились негоцианты из разных стран. С того времени развивались торговля и внешнеполитические связи, можно выделить ряд этапов становления:
Первым из них было право самоуправления гильдий. Его создателями были не политические власти, а купечество. Возникшее право было международным в том смысле,
что его положения были идентичны во всех странах. Целью нормотворчества купцов становилось ослабление государственной власти.
Расцвет купеческого права приходится на XIII-XIV вв., после чего начинается его упадок. Сказывается централизация власти и образование крупных государств. Право гильдий уступает место государственным законам. В Англии этот процесс растягивается на три столетия. В итоге, купеческое право растворяется в общем праве (Common Law, 1780).
Накануне Великой французской революции страны Запада располагали целым набором методов урегулирования конфликтов.
Возникает вопрос: если государство берет на себя часть международной торговли, можно ли считать его привилегированным субъектом? Большинство государств долгое время поддерживали точку зрения, что государство - субъект привилегированный, учитывая его природу суверена. На это возражали фирмы: «Для идентичных операций - идентичные правила». С 60-х годов эта точка зрения начала находить поддержку у всех развитых западных государств. Однако развивающиеся государства продолжают придерживаться точки зрения, что государство должно сохранить за собой статус привилегированного субъекта. Отметим, что комиссия ООН по Международному праву в 1991 г. закончила рассмотрение проекта статей об «иммунитете государства и его имущества», который, возможно, подготовит почву для договора, решающего на международном уровне проблему, которая на настоящий момент имеет только национальное решение.
Традиционно используемый принцип - государство не может быть объектом уголовного или административного разбирательства в иностранных судах. Основа государственного иммунитета - один из обычаев международного права, сложившегося в результате действия принципа уважения суверенитета и равенства государств. Но должен ли такой иммунитет, оправданный в случае, когда речь идет о суверенитете иностранного государства, поддерживаться в случае, если государство вступает на рынок и становится рядовым действующим лицом экономических взаимоотношений?
Как государство - редкий гость в суде, относится к арбитражной процедуре? Или если иначе сформулировать вопрос: в какой степени собственное право разрешает государству прибегать к этой форме негосударственного правосудия? И если право этого не позволяет, то что делать государству, если оно подписало международную конвенцию, опираясь на собственные правовые нормы?
Рассматривая вопрос об использовании арбитража, целесообразно разделить ответ:
страны англосаксонской системы не препятствуют государству и государственным органам участвовать в арбитражных судебных процедурах;
другие государства могут запретить это или установить более или менее жесткие ограничения.
Например, во Франции государство и государственные учреждения в принципе не могут быть участниками арбитражного разбирательства. Многие авторы (Риго, Венглер) с непримиримостью оспаривают возможность контракта, заключенного между государством и частным лицом, который регламентировался бы международным публичным правом. Их точка зрения основывается на следующих посылках:
а) контракт в этом случае имел бы характер международного договора, а такая возможность заранее исключена в деле англо-иранской нефтяной компании, рассмотренном
Международным судом ООН (1952);
б) частное лицо не является элементом международного правопорядка, а государство-участник не может предлагать ему «карточку участника клуба» субъектов международного права;
в) международное право не имеет достаточно конкретных принципов для регламентации контрактов.
Эти возражения - в центре ожесточенной теоретической полемики.
К числу внешнеторговых операций можно отнести куплю-продажу, предоставление кредита, страхование, перевозки, передачу залога, акцепт переводного векселя, подачу заявки на торговую марку или патент.
Существуют две правовые системы, в первую очередь претендующие на регулирование международного договора: право страны его заключения и право страны, где он исполняется. Исторически долгое время преобладало первое и некоторые национальные законы, например, итальянские, поддерживают эту позицию до сих пор. Право страны исполнения договора, однако, отражает более реалистичный подход:
Исполнение - цель договора и его важнейший этап, тогда как его заключение - лишь единовременное действие.
Исполнение договора отражает его содержание, тогда как место подписания может быть случайным или сомнительным.
В этой связи понятно, почему французская судейская практика, несмотря на принципиальные высказывания в пользу права страны заключения договора, склоняется к предпочтению права страны исполнения при важнейших видах договоров - договорах купли-продажи, комиссии, спорных перевозок, торгового посредничества. Аналогичная тенденция прослеживается в Швейцарии и Германии.
Примером игнорирования внешних связей может служить международный режим промышленной собственности (патенты, торговые марки, эскизы и модели).
Парижский союз 1883 г. и последующие соглашения в этой области регулируют лишь вопрос о положении иностранцев, которые приравниваются в правах к местным гражданам. Однако, поскольку существенной унификации статуса промышленной собственности до сих пор не проводилось, его регулирование остается в компетенции национальных государств и неодинаково в различных странах. Так действует принцип «независимости» патентов: торговых марок, эскизов и моделей. На практике возникают следующие последствия: количество патентов, находящихся в собственности изобретателя, зависит от количества стран, в которые он направил заявки. Ни международного патента, ни иных видов международной промышленной собственности не существует. Ситуация настолько неблагоприятна, что в рамках ЕЭС путем подписания 15 декабря 1975 г. соответствующей конвенции был создан «патент сообщества».
Поскольку продажи составляют огромное большинство предпринимательских операций, договор купли-продажи занимает особое место в МППД. Представляется, что по этому вопросу государство занимает реалистическую позицию в союзе с деловым миром. Со стороны профессионалов определяются цели, виды договоров, общие условия, со стороны государства - несколько конвенций, содержащих единообразные нормы или регулирующие конфликты законов. В сфере конфликтов законов наиболее значительной остается Гаагская конвенция о праве международных торговых операций от 15 июня 1955 г., применяемая в отношении движимого имущества. Подписанная 35 странами, конвенция ратифицирована лишь 8 европейскими государствами и одним африканским (Нигер). После разработки Венской конвенции 1980 г. появилась новая Гаагская конвенция от 22 декабря 1986 г. о праве, применяемом к международным договорам купли-продажи товаров, в обсуждении которой приняли участие 60 государств, и ее ратификация началась. Конвенция ООН о международной торговле товарами (КМТТ), принятая в 1980 г., представляет собой полезный образец для развивающихся стран, рассматривающих вопрос о применении современных законов о договорах или о сбыте. Она применяется к договорам между покупателем и продавцом о сбыте, причем каждый из них ведет свою деятельность в разных странах, которые являются сторонами, подписавшими ее, хотя в соответствии со сделанным в ней акцентом на принцип свободы заключения договоров стороны смогут предусмотреть и другие условия. КМТТ была подготовлена рабочей группой юристов из различных регионов мира под покровительством Комиссии Организации Объединенных Наций по международному торговому праву (ЮНСИТРРАП).
Многие страны приняли КМТТ, которая обещает впервые обеспечить эффективный комплекс правовых норм, регулирующих торговлю.
Во-первых, КМТТ является современным торговым правом, совместимым с правовыми традициями многих стран. В ней предусматривается принцип свободы заключения договоров, в соответствии с которым стороны получают свободу, достаточную для того, чтобы изменять или заменять практически любое положение на свои собственные условия.
Во-вторых, конвенция уже в значительной мере присутствует в торговом праве различных стран мира.
В-третьих, КМТТ уже была успешно приспособлена для местного применения и реализована в новых и, по существу, единообразных законах о торговле скандинавских государств; в частности, можно сослаться на законы Швеции и Финляндии, которые являются примером широкого использования КМТТ применительно к торговой деятельности отдельных государств.
В качестве отправной точки для реформы законодательства Казахстана в коммерческой деятельности КМТТ предполагает уникальные возможности.
3. Свобода хозяйственной деятельности всегда означает свободу в рамках законности, а не анархию. Поэтому обеспечение верховенства закона всегда рассматривалось как первоочередная обязанность государства.
Если рассматривать Казахстан, то можно сказать, что одной из характерных особенностей современной национальной системы регулирования внешнеэкономической деятельности является ее высокая нормативно-правовая обеспеченность. Солидная законодательная база гарантирует стабильность правового регулирования внешнеторговых операций, предсказуемость развития международных экономических отношений.
Государственное регулирование в этом случае опирается на специальные законы, в которых установлены пределы действия органов исполнительной власти, права и обязанности участников внешнеторговой деятельности.
Основными целями государственного регулирования внешнеторговой деятельности являются:
-
защита экономического суверенитета;
-
обеспечение экономической безопасности РК;
-
стимулирование развития национальной экономики при осуществлении внешнеторговой деятельности;
-
продвижение товаров, происходящих из РК, на мировой рынок;
-
обеспечение условий эффективности интеграции экономики РК в мировую экономику.
-
Действенная рыночная экономика предполагает экономическую законность. Экономическую законность можно определить как:
-
Взаимно непротиворечивый комплекс законов общего и абстрактного характера.
-
Уверенность населения в стабильности и обеспечение исполнения этих законов.
Государство должно иметь волю и полномочия для обеспечения верховенства закона в экономической сфере.
Новая отрасль экономической науки - экономический анализ права использует экономический анализ для определения того, какие правовые нормы являются экономически эффективными с тем, чтобы давать рекомендации, какими должны быть эти нормы.
Основатели экономического анализа права (1960 г.) - Гидо Калабрези и Рональд Коуз. Далее его развил Гари Беккер, который считал уместным включение в экономический анализ вопросов любви, расовой дискриминации, благотворительности, брачных отношений. Юрист должен заставить ответчика платить. Суд рассматривает, какой эффект будут иметь различные правовые нормы, экономист должен предотвратить будущие происшествия.
Теоретический анализ категории собственности показывает, что она выражает собой совокупность как правовых (волевых), так и экономических (объективных) отношений в обществе. Юридическое и экономическое содержание собственности взаимосвязаны и взаимообусловлены, между ними действует, образно говоря, «закон сообщающихся сосудов», в силу чего собственность является одновременно категорией и экономики, и права. Однако в этом единстве определяющее значение принадлежит экономической стороне собственности. Если собственность не приобретает форму экономической реализации, т. е. не используется в производстве или не приносит доход собственности, то она остается «юридической фикцией». Сама же экономическая реализация собственности осуществляется через производственные отношения, или, говоря более точно, через те или иные формы хозяйственной, предпринимательской деятельности.
Но юридическая форма собственности не есть только результат производства, она оказывает активное влияние на последнее, ускоряя или замедляя его развитие. Право собственности закрепляет материальную основу любого общества - экономические отношения собственности. Поэтому отношения собственности и право собственности - взаимосвязанные категории. Право собственности является юридическим выражением, формой закрепления экономических отношений собственности.
Традиционное, экономическое решение, например, обеспечивает формула Л. Хенда (названа в честь американского судьи, занимавшегося решением экономических споров), в соответствии с которой ответчик признается виновным в халатности, если убытки от несчастного случая, умноженные на коэффициент вероятности несчастного случая, превышают расходы на меры предосторожности, которые ответчик мог бы предпринять для предотвращения несчастного случая. В соответствии с этой формулой лицо наказывается лишь в том случае, если оно действовало неэффективно и не могло принять экономически оправданных мер предосторожности.
Данная формула предполагает разумную осторожность между неконтролируемыми сторонами и фокусируется на мерах предосторожности и на том, какая из сторон могла бы инвестировать ресурсы, чтобы предотвратить нанесение вреда.
Степень небрежности:
Издержки мер предосторожности меньше издержек несчастного случая, следовательно, ответственность ответчика;
Издержки мер предосторожности больше издержек, явившихся результатом несчастного случая, следовательно, неразумно инвестировать ресурсы на предотвращение.
Экономисты предвидят эффект законодательного права на стоимость, эффективность и существующее распределение дохода и богатства. Если суд знает ущерб пострадавшего, но не знает прибыли лица, нанесшего ущерб, то запрещение - неэффективное средство защиты, возмещение убытков - эффективное средство защиты.
Даже при неопределенности, анализ эффективности закона показывает, какое право и средство защиты выбрать.
Один из основных выводов из экономического анализа права - необходимость решительной поддержки свободы контрактов, которая позволяет сторонам включать в контракт любые взаимоприемлемые условия.
Р. Коуз продемонстрировал, что рыночная экономика при свободе контрактов и четко определенных правах собственности обычно приводит к эффективным решениям независимо от того, как распределены эти права собственности.
В условиях рыночной экономики с ее конкуренцией и неодинаковым уровнем социально-экономического развития в различных странах вся история международной торговли в этом столетии представляет собой борьбу двух противоположных курсов внешнеторговой политики государств - курса на либерализацию внешнеторгового режима и курса на протекционизм - защиту отечественных предпринимателей с помощью различных барьеров и ограничений
Государство никогда не оставалось безучастным к развитию внешнеэкономических связей. Государственная политика в этой области может варьировать от установления монополии государства на внешнеторговые операции до радикальных проявлений внешнеторгового радикализма.
Национальная система государственного регулирования внешнеэкономических связей
формируется с учетом ряда факторов - экономических, социально-политических, географических, исторических и др.
В стране происходят качественные изменения факторов роста производства и потребления. На фоне высоких темпов экономического роста и важных качественных изменений в экономике правительство начинает менять методы государственного регулирования, стратегию и тактику государственной экономической политики. Уже введена система долгосрочного, средне- и краткосрочного индикативного планирования, которая позволяет вести экономическую политику, основанную на долгосрочной стратегии структурного и институционального социально-экономического развития страны, учитывающую мировой опыт и активное участие государства в формировании полноценной развитой рыночной экономики .
Экономическое законодательство Казахстана претерпело серьезные изменения. Начиная с 1991 г., принято свыше 260 законов по экономике. Значительным событием в жизни страны стало принятие Гражданского кодекса. Он признан модельным и взят за основу странами-участницами межпарламентской Ассамблеи государств СНГ с целью унификации своих законодательств, состоялась официальная церемония представления новой Конституции Казахстана Президенту. Однако многие принятые законы не успевают за стремительными преобразованиями в экономике, противоречат друг другу. В феврале 1995 г. принят Таможенный кодекс - правовая база для цивилизованного прохождения таможенных процедур. Идет активная разработка экономического законодательства Казахстана. Пока об экономическом анализе законов вопросы не ставятся, хотя рыночная экономика требует этого прежде всего.
4. Важным компонентом экономического развития государств СНГ, в том числе и Казахстана, являются их интеграция в международную торговую систему. Это позволит им строить свою стратегию развития более предсказуемой к стабильной торговой среде, гарантирует им такие же права, какие имеют все другие партнеры.
Вступление в ГАТТ/ВТО диктует необходимость разработки национальной системы включения в систему мирохозяйственных связей. Государство должно обеспечить свой, национальный баланс интересов, свести воедино четыре составляющие государственной политики, обеспечить их эффективную взаимосвязь. Это:
Формирование цельной и единой системы внешэкономической деятельности, когда тарифные и нетарифные, экономические и административные методы регулирования применяются в комплексе.
Проведение в отношении национальных товаропроизводителей политики протекционизма и поддержки, развития конкуренции и качества выпускаемой продукции, формирование условий для интенсивного роста внутреннего производства.
Сохранение прежних выгодных двух- или многосторонних региональных торгово- экономических и производственно-технологических связей, определенных договорными
отношениями или фактически сложившихся за предыдущий период.
Развиваются взаимосвязи Казахстана с региональными экономическими организациями и комиссиями ООН, прежде всего с экономическими и Социальной комиссией для стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Европейской экономической комиссией (ЕЭК). Казахстан, будучи евразийским государством, заинтересован в расширении деловых контактов с обеими структурами. Пытаясь привлечь внимание к специфическим проблемам экономики стран переходного периода, наше государство стало инициатором проведения серии региональных семинаров в Алматы. Сегодня Казахстан является членом 72 международных и финансовых организации, конвенции и соглашении.
Необходимое в таких условиях торговое право разрешает участникам торгово-предпринимательской деятельности свободно договариваться об условиях сделок, препятствует мошенничеству и злоупотреблениям, использует власть государства для обеспечения соблюдения законных прав, возникающих в результате договорных соглашений. Торговое право направлено на уменьшение правовых препятствий на пути лиц, сотрудничающих на своих собственных условиях в целях создания материальных ценностей.
Торговое право всех государств пронизано логикой рынка, оно обнаруживает сильную международную направленность, о чем свидетельствует успех принятой ООН в 1980 г. конвенции о договорах по международной торговле товарами.
Когда две стороны соглашаются на обмен, каждая предпочитает то, что она приобретает, тому, чего она лишается. Соответственно каждый ожидает стать более богатым. Если бы рынок мог работать совершенно, то постоянный обмен должен был бы распределить каждый вид ресурсов той стороне, которая ценила бы его наиболее высоко, тем самым способствуя росту богатства и удовлетворению интересов участников рынка.
Решения покупателей и продавцов создают спрос и предложение, диктуя цены и сигнализируя производителям о желательном объеме выпуска продукции. Широкомасштабное вмешательство государства в этот процесс ведет к дефициту, нежелательным излишкам, устареванию продукции и общей экономической апатии.
Значительная часть торгового права существует для того, чтобы способствовать функционированию этой системы рыночного обмена и чтобы защитить ее. В основе большинства норм торгового права лежат четыре юридических принципа .
1. Свобода заключения договоров. Свобода сторон в принятии решений относительно того, заключать ли конкретную сделку и соглашаться ли на условия сделки, является правовой движущей силой рыночной экономики. Частные лица могут вступать в обязывающие правовые отношения быстро и непосредственно, без политических или бюрократических помех. Тем самым экономические решения могут приниматься немедленно и сторонами, самым непосредственным образом связанными с их успешной реализацией. Более того, целесообразность большинства коммерческих сделок будет определяться только участвующими в них сторонами.
Торговое право обеспечивает соблюдение только тех юридических обязательств, которые, как понимается, сторона взяла на себя добровольно. Право смогло выработать нормы, показывающие, когда сторона вступила в такие правовые обязательства, к примеру, обозначив границу, за которой переговоры о сделке становятся обязательствами по договору. Однако стороны сами могут устанавливать условия своих обязательств. Даже тогда, когда в торговом праве приводятся нормы ведения конкретных видов сделок, стороны часто остаются свободными отказаться от соответствующих норм или внести в них изменения. Хорошим примером является статья 6 из конвенции ООН о международной торговле товарами, которая разрешает сторонам «отменять применение настоящей конвенции или ... частично отменять, или изменять действие любого из ее положений».
Свобода заключения договоров, конечно, имеет свои пределы. Вообще договоры, предусматривающие действия, являющиеся нарушением закона, такие как нелегальный сбыт наркотиков, не будут создавать юридических прав. Другие договоры могут быть правомерными сами по себе, но могут иметь следствием независимые правовые санкции, к примеру, договоры, ограничивающие конкуренцию в торговле. В обоих этих случаях закон в первую очередь предусматривает защиту тех, кто не является сторонами договора. Помимо этого некоторые стороны, такие как потребители или меньшинства, могут пользоваться специальной защитой от невыгодных коммерческих сделок на том основании, что они не в состоянии должным образом защитить свои интересы. Однако государства обычно позволяют сторонам коммерческих сделок заключать сделки по своему усмотрению и воздерживаются от глубокого вмешательства в частные договоры, осуществляемого, к примеру, путем настаивания на «справедливых» ценах или на обязательных стандартах качества.
2. Защита обоснованных ожиданий. Стороны, которые вступают в коммерческие сделки, обычно зависят от закона в части защиты своих прав в будущем. Часто для сторон будет невозможно или неэффективно исполнять условия договора в одно и то же время.
Так, например, мастер, берущийся изготовить мебель по заказу, теперь полагается на закон для того, чтобы добиться в будущем соблюдения покупателем обязательств по обеспечению доставки мебели и по уплате за нее оговоренной цены. Такие права и обязательства могут создаваться либо соответствующими законами, либо соглашением между сторонами. Судам следует тщательно обеспечивать соблюдение условий соглашения, посредством которого стороны согласились защищать себя от неопределенностей в будущем.
Иногда трудно защитить ожидания обеих сторон. К примеру, покупатель может заключить договор с оптовым продавцом на приобретение апельсинов за определенную цену. Заморозки могут погубить много апельсинов, повысив текущую цену или цену при продаже за наличные (с немедленной доставкой) до рекордного уровня, так что продавец сможет поставить апельсины только с большим убытком для себя. Продавец мог не ожидать такого пагубного роста цен, однако покупатель, возможно, заключал форвардный договор прежде всего с целью защитить себя от неожиданных повышений цен. Законы торговых наций, регламентирующие сбыт, различаются в том, каким образом в них рассматриваются такого рода неожиданные проблемы, однако все они будут обеспечивать соблюдение того распределения рисков, которое можно обнаружить в договоре между сторонами.
Защита от мошенничества и злоупотреблений. Рыночные решения не могут эффективно распределять ресурсы до тех пор, пока эти решения не являются результатом свободного выбора, сделанного при наличии всей необходимой информации. Коммерческим сделкам, отмеченным печатью мошенничества или насилия, не следует давать юридической силы. К тому же подобные сделки разрушают у общественности доверие к рынку и правовой системе. Договоры, основанные на принуждении или обмане стороны, являются недействительными, подложные передаточные надписи на чеках являются не
имеющими силы, а должникам, которые лгут на судебном производстве по делам о банкротстве, отказывается в выгодах от банкротства. Пределы такого положения достигаются
только в том случае, когда жертву мошенничества нельзя будет защитить без ущерба для невиновной третьей стороны.
3. Сокращение издержек обмена. Торговое право стремится предоставить сторонам возможность вступать в сделки и исполнять их с наименьшими издержками при удовлетворении требования о сведении к минимуму мошенничества. Учет внешних эффектов в
экономической политике государства есть одно из проявлений тонкого регулирования рыночной экономики, которая склонна к перекосу цен: низкие цены на одни виды товаров
и услуг, как правило, обладающих негативным внешним эффектом, и слишком высокие цены на услуги с положительным внешним эффектом. В этом перекосе наблюдается одно из проявлений внутренней сущности рыночной экономики, в которой каждый преследует
лишь свои собственные интересы и равнодушен к общественной ползе. Если издержки в связи с заключением сделки будут велики, стороны откажутся от возможностей, которые могли бы быть выгодными. Так, к примеру, объем формальностей, необходимых для составления юридически действительного договора, таких как засвидетельствование у нотариуса в некоторых правовых системах, со временем уменьшается. Возможно, наиболее значительным способом, с помощью которого современное торговое право сократило издержки заключения договоров, является обеспечение стандартных условий для типового
соглашения. В современных законодательствах, регламентирующих торговлю товарами к примеру, главным образом предписываются готовые правила распределения рисков и руководства исполнения договоров, хотя стороны остаются свободными принять существующие правила по взаимному согласию.
Достарыңызбен бөлісу: |