Общее учение об обязательствах


§ 2. Элементы договора хранения



бет112/202
Дата03.12.2022
өлшемі3.69 Mb.
#466373
түріКнига
1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   ...   202
Возникновение обязательств

§ 2. Элементы договора хранения
Субъекты. В качестве субъектов этого договора — поклажедателей и хранителей — могут выступать как граждане, так и социалистические организации.
Поклажедателем является обычно собственник иму­щества, сдаваемого на хранение. Но это не составляет обязательного условия действительности заключенного договора. Даже не будучи собственником, всякий, кто испытывает юридический интерес в том, чтобы сохранить находящееся у него имущество, вправе заключить до­говор хранения как поклажедатель. Возможна, следова­тельно, сдача на хранение вещей залогодержателем, на­нимателем, ссудополучателем, перевозчиком и т. п. Что же касается собственника, то истребование им в таких случаях имущества от хранителя подчинено общим пра­вилам. Поскольку, однако, хранитель лишь владеет вещью, но не становится ни ее собственником, ни даже пользователем, действительный собственник, имеющий право на изъятие вещи у поклажедателя, приобретает та­кое право и по отношению к хранителю, независимо от его добросовестности и других обстоятельств дела. Доб­росовестность хранителя и способ выбытия вещи из обла­дания собственника могут оказать влияние лишь на рас­четы между сторонами. Так, если наниматель по истечении срока договора найма сдает имущество на возмездное хранение, виндикационный иск собственника будет удовлетворен даже и против добросовестного хра­нителя. Но истец должен внести хранителю причитаю­щуюся ему плату за хранение, переложив затем причи­ненные убытки на поклажедателя как их виновника.
Хранителем в возмездных правоотношениях чаще всего является специализированная организация. Граж­дане вправе принимать на себя функции хранителей по возмездным договорам лишь эпизодически, но не в виде промысла, так как в противном случае сделки по хране­нию могли бы превратиться в постоянный источник из­влечения нетрудовых доходов. Если же имущество хра­нится без взимания платы, то для заключения таких до­говоров гражданами в качестве хранителей вообще нет каких-либо препятствий. Напротив, заключение любых договоров о принятии имущества на хранение социали­стическими организациями допускается только при усло­вии, что эти договоры охватываются специальной право­способностью данной организации или по крайней мере сопутствуют ее основной деятельности.
Объект. Материальный объект рассматриваемого дого­вора составляет сдаваемое на хранение имущество, а юридический объект — обеспечивающая его сохран­ность деятельность хранителя.
Материальным объектом хранения могут быть как вещи, так и ценные бумаги (когда, например, сдаются на хранение в сберегательную кассу облигации государ­ственного займа). При этом объект хранения пере­дается во владение хранителя и переносится в его хозяй­ственную сферу. Если физические свойства объекта ис­ключают такой перенос, то и хранение становится невозможным. Не может быть, например, объектом дого­вора хранения жилой дом, и сторож, нанятый для его охраны, участвует в трудовом договоре, а не в договоре хранения. .Договор хранения отсутствует и в случаях, когда обязательства устанавливаются по поводу объек­тивно переносимых вещей, но фактически охрана осуще­ствляется в хозяйственной сфере их собственника. Так, если гражданин, уезжая в длительную командировку, договаривается с кем-либо о поселении в свою комнату, для охраны домашнего имущества, нельзя считать, что между сторонами заключен договор хранения.
В судебной практике проводится поэтому различие между охраной имущества и его хранением. Охрана предполагает выполнение только технических функций, необходимых для того, чтобы сберечь имущество от опасности физического уничтожения, порчи или утраты, которая может угрожать ему со стороны стихийных сил или действий неправомочных лиц. Напротив, лицо, кото­рому имущество поручено для хранения, осуществляет правомочие владения, как и другие необходимые для этого права и обязанности. Отмеченное различие имеет большое практическое значение. В частности, поскольку имущество, охраняемое сторожем, не считается находя­щимся в его владении, то, если бы сторож продал его третьему лицу, следовало говорить о хищении, которое дает собственнику право на виндикацию даже в споре с добросовестным приобретателем. Но если бы тот же акт совершил хранитель, признаваемый владельцем вещи, добросовестный приобретатель мог бы защи­щаться против виндикационного иска личного собствен­ника ссылкой на выбытие вещи из обладания истца по его воле.
Бывает, однако, и так, что имущество находится одновременно в сфере и поклажедателя, и хранителя. Напри­мер, при поселении в гостиницу, дом отдыха, санаторий, общежитие и т. п. гражданин не обязательно сдает свои вещи в камеру хранения, а зачастую оставляет их в комнате, отведенной ему для проживания. Тем самым соответствующие вещи, не выходя из обладания гражда­нина, включаются также в сферу организации, в доме которой он проживает и которая согласно существую­щим правилам обязана обеспечить их сохранность. От­носительно всех таких вещей (кроме денег и драгоцен­ностей) гостиница, общежитие и т. п. выступает в ка­честве хранителя. И если гражданин докажет факт их утраты или повреждения, то, хотя специально на хране­ние они не сдавались, ответственность будет все же возложена на хранителя (ст.429 ГК). Ответственность хранителя не исключается, даже когда он специально предупреждает поселившихся у него граждан о необхо­димости сдачи вещей в камеру хранения.
Договор обязывает хранителя возвратить поклажедателю ту же самую вещь, что свидетельствует об индиви­дуальной определенности объекта данного договора,
Практике известны, однако, случаи так называемого ир­регулярного хранения, когда имущество, сдаваемое хра­нителю, обезличивается у него, а поклажедателю в установленный срок возвращается то же количество таких же вещей. Так, например, хранится зерно на эле­ваторах, овощи в овощехранилищах и т. п. В этих слу­чаях предметом договора хранения становятся вещи, оп­ределенные родовыми признаками (ст. 432 ГК). Возни­кает, однако, вопрос: кому принадлежит право собствен­ности на такие вещи до момента их выдачи поклажедателю? В свое время, когда этот вопрос не на­ходил прямого разрешения в законе, он порождал дис­куссию в научной литературе.
С. Н. Ландкоф полагал, что хранимые вещи составляют общую собственность всех поклажедателей305. По мнению же К. А. Граве, та­кая позиция не выдерживает критики, ибо поклажедателям не при­надлежит ни одно из правомочий участников общей собственности: они не осуществляют общего управления имуществом, не распреде­ляют расходы по его содержанию, не имеют права преимущественной покупки, а с требованием о выдаче соответствующего количества ве­щей обращаются к хранителю на основе договора хранения, но не к другим поклажедателям в порядке, раздела общей собствен­ности306.
Положительное решение этого вопроса, предложенное К. А. Граве, сводилось к следующему: «Сторона, сдавшая вещи на хранение с их обезличением, не теряет права собственности на них. Освобождение стороны, получившей вещи на хранение, от обязанности вернуть те же вещи еще не означает само по себе перехода права собственности на них к получившему именно в момент передачи. Право собствен­ности на эти вещи может считаться перешедшим к хранителю лишь в тот момент, когда он возвращает взамен их такие же вещи и в том же количестве»307.
Но если считать, что хранитель не становится собственником имущества в силу лежащей на нем обязанности вернуть поклажеда­телю такое же количество аналогичных вещей, то право собственности не может быть за ним признано и после исполнения этой обязан­ности перед данным поклажедателем, ибо оставшиеся вещи должны быть возвращены всем другим поклажедателям. Поэтому, стоя на по­зиции К. А. Граве, надлежало бы прийти к выводу, что хранитель никогда не приобретает права собственности и что такое право при­надлежит только совокупности его контрагентов. В связи с этим нужно установить, могут ли быть материальным объектом права соб­ственности вещи, определенные родовыми признаками?
На поставленный вопрос положительно отвечала М. В. Зимелева, по мнению которой каждый поклажедатель при иррегулярном хранении обладает правом собственности, но не на индивидуальные пред­меты, а на соответствующее количество вещей в составе хранимого на складе имущества308. Однако подобная конструкция не мирится с природой права собственности. Если кто-либо должен вернуть не те же самые вещи, а их однородный эквивалент, уже один этот факт доказывает, что противостоящий ему управомочеиный обладает обя­зательственным правом требования, но не правом собственности. Та­кой характер как раз и носят взаимоотношения сторон при обезличен­ном хранении. И если поклажедатель выступает в этих отношениях как носитель права требования, то следует признать хранителя соб­ственником сданного на хранение имущества.
В действующих гражданских кодексах можно найти закрепление разных конструкций, ранее предлагав­шихся советской юридической наукой.
ГК РСФСР в ст. 432 исходит, как правило, из того, что при иррегулярном хранении имущество принадлежит всем поклажедателям на праве общей собственности по долям, соответствующим количеству сданных каждым из них на хранение вещей. Но соглашением сторон может быть установлено право собственности хранителя, обя­занного по требованию любого поклажедателя вернуть ему равное количество однородных вещей того же каче­ства.
Легко, однако, заметить, что в любом из случаев, предусмотренных ст. 432 ГК РСФСР, поклажедатель имеет в отношении хранителя только обязательственное право требования. Его участие в общей собственности никак не проявляется, если даже обратиться к отноше­ниям данного и других поклажедателей. Он никогда не ставит вопрос о выделе своей доли перед поклажедателями, а обращается с требованием о выдаче соответст­вующего количества вещей к хранителю. Конструкция общей собственности могла бы дать о себе знать при слу­чайной гибели хранимого имущества, так как она обо­сновывает возложение риска не на хранителя, а по до­лям на всех поклажедателей. Но и этот вывод, выте­кающий из конструкции общей собственности, лишен практического смысла, ибо иррегулярное хранение со­ставляет один из видов уставной деятельности органи­зации-хранителя, а такие хранители, как сказано в ч. 1 ст. 427 ГК, отвечают за случай, даже не стано­вясь собственниками хранимого имущества.
Вот почему целесообразней решение, принятое в тех республиканских гражданских кодексах (например, в ст. 430 ГК Казахской ССР), которые при иррегу­лярном хранении объявляют хранителя собственником, а поклажедателей — носителями обязательственного права на однородные вещи того же количества и каче­ства.
Форма. С точки зрения формы сделки по хранению подчиняются общим нормам ГК, поскольку иное не установлено в специальных правилах. Эти нормы уточ­нены в ч. - 1 ст. 423 ГК для отношений между гражда­нами в том смысле, что под суммой сделки понимается стоимость сдаваемого на хранение имущества: если оно стоит более 100 руб., хранение должно быть облечено в письменную форму. Для отношений между гражда­нами и организациями в той же ч. 1 ст. 423 ГК установ­лено специальное правило: они требуют письменного оформления не во всех случаях, а тоже лишь при усло­вии, когда на хранение сдается имущество стоимостью более 100 руб. Однако на практике, когда в качестве хранителя выступает специализированная организация ((ломбард, камера хранения и т. п.), квитанция, удосто­веряющая договор, выдается независимо от стоимости принимаемого на хранение имущества. Чаще всего такая квитанция выписывается на формуляре, где отражается и самый порядок хранения, определяющий права и обя­занности контрагентов.
Несоблюдение требуемой законом письменной формы не делает хранение недействительным, а согласно об­щему правилу ст. 46 ГК лишает контрагентов права ссылаться в споре на свидетельские показания. Они не допускаются, однако, только в спорах о существовании договорных отношений или об условиях хранения. Если же факт принятия имущества на хранение не отрицается, но стороны спорят о тождестве вещи, сданной на хране­ние и возвращаемой хранителем, то для решения та­кого вопроса могут быть привлечены наряду с дру­гими доказательствами также показания свидетелей (ч.2 ст. 423 ГК).
Закрепляя изложенные правила, ст. 423 ГК подвергает их ограничениям двоякого рода. Во-первых, при сдаче вещей (например, верхней одежды) в гардеробы организаций достаточны получаемые поклажедателем легитимационные знаки — номера, жетоны и т. п. Не являясь актами письменного оформления договора, они приобретают доказательственную силу в споре о том, было ли имущество сдано на хранение. Во-вторых, ко­гда вещи сдаются на хранение при чрезвычайных об­стоятельствах (пожар, наводнение и т. п.), требующих быстрых действий и исключающих соблюдение всякого рода формальностей, спор может разрешаться на ос­нове свидетельских показаний независимо от стоимости имущества (ч. 3 ст. 423 ГК).
По общему правилу, хранение — неплановый до­говор, а потому какие-либо другие требования к его оформлению не могут предъявляться. Но в отношениях между организациями этот договор иногда нуждается в определенных плановых предпосылках. В частности, холодильные емкости выделяются обслуживаемым ор­ганизациям по плану их распределения, и только емко­сти, не указанные в плане, могут быть предоставлены холодильниками по их собственному усмотрению.
Срок. Своеобразие срока хранения заключается в том, что он определяет границы обязанностей храни­теля: до наступления срока хранитель не вправе тре­бовать от поклажедателя, чтобы тот получил сданное на хранение имущество. Напротив, поклажедатель мо­жет в любой момент потребовать возврата имущества, даже если срок действия договора не истек (ч. 1 ст. 424 ГК). Сообразно с этим определяется прак­тический смысл деления сделок на срочные и заклю­ченные без указания срока или до востребования, ко­гда речь идет о хранении.
Если договор заключен на определенный срок, хра­нитель вправе требовать, чтобы поклажедатель принял от него имущество по наступлении срока. При бессрочном характере договора это требование может быть предъявлено в любой момент с предоставлением поклажедателю не обязательно 7-дневного (ст. 172 ГК), а такого — более или менее продолжительного — льгот­ного срока, который при данных обстоятельствах необходим для принятия имущества от хранителя (ч. 2 ст. 424 ГК). В отличие от этого хранителю льгот­ный срок вовсе не предоставляется, так как при над­лежащем исполнении им договора имущество может и должно быть возвращено немедленно.
В заключаемых организациями консенсуальных до­говорах хранения определяются сроки не только возвра­та имущества, но и сдачи его на хранение поклажедателем. Так, клиентура холодильников, хранящих мясо­молочную продукцию, обязана завозить грузы в количе­стве, соответствующем забронированной емкости по ме­сячным планам завоза. Нарушение этой обязанности влечет взыскание санкций в пользу холодильника.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   108   109   110   111   112   113   114   115   ...   202




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет