Академия государственного управления при президенте республики казахстан


Сейпенова Г. Ш., магистрант Академии государственного управления



бет45/54
Дата26.02.2016
өлшемі4.02 Mb.
#27506
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   54

Сейпенова Г. Ш., магистрант Академии государственного управления

при Президенте Республики Казахстан
Иск – как форма реализации права на судебную защиту.
В соответствие со ст. 13 Конституции Республики Казахстан каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Данная статья закрепляет важные демократические начала, гарантирующие порядке уголовного, административного, гражданского судопроизводства. Именно эти виды судопроизводства, через которые реализуется судебная власть в Республики Казахстан, зафиксированы в ст.75 Конституции.

Анализ действующего законодательства показывает, что одной из тенденций его развития является расширение сферы судебной деятельности, в том числе судебного контроля за законностью решений и действий должностных лиц, государственных органов, общественных объединений.

Суд независим и подчиняется только закону. Он не связан никакими узковедомственными интересами.

Кроме того, деятельность суда протекает в судебном заседании, и порядок его проведения точно регламентирован законом. Он обеспечивает гласность, публичность разбирательства, личное участие заинтересованных лиц. Демократические принципы судопроизводства создают наиболее благоприятные условия для выяснения действительных обстоятельств дела и вынесения законного, обоснованного и справедливого решения.

В гражданском судопроизводстве одним из средств защиты прав и законных интересов является иск.

Иск как требование заинтересованного лица к суду или иному юрисдикционному органу о защите нарушенного или оспариваемого гражданского права или охраняемого законом интереса является одним из предусмотренных законом способов на основе разрешения правового спора.

Исковыми являются и требования, возникающие из семейных, трудовых и иных правоотношений.

Иск представляет собой требование о защите, являющееся предметом разбирательства и разрешения судом первой инстанции и исполнительного производства, если он направлен на устранение правонарушения. Решением суда иск удовлетворяется, если он основан на законе и фактических обстоятельствах дела.

Действующее гражданско-процессуальное законодательство выделяет основание и предмет иска. Основание и предмет следует считать элементами иска.

Основание иска составляют фактические обстоятельства, на которых основано требование о защите права. Статья 65 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан устанавливает, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих требований и возражений. Заинтересованное лицо, обращающееся в суд за защитой, должно указать в исковом заявлении обстоятельства, на которых оно основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие изложенные им обстоятельства (ч.2 п. 5 ст. 150 ГПК).

Основание иска образуют юридические факты, т.е. такие факты, с которыми нормы материального права связывают те или иные последствия. Заинтересованные лица, обращаясь с иском, самостоятельно определяют фактические обстоятельства, которые служат основанием предъявляемого требования о защите. Чаще всего они не знают материального закона и среди фактических обстоятельств, указанных в исковом заявлении, нередко оказываются обстоятельства, не имеющие юридического значения, а юридические факты не приводятся. В конечном счете, круг фактов, составляющих основание иска и подлежащих доказыванию, определяются судом на основании толкования материального закона. Указания судьи истцу представить доказательства в подтверждение факта, не указанного в исковом заявлении, обязательно для истца. При этом возникает вопрос, имеет ли иск правовое основание.

С учетом того, что факты, составляющие основание иска, определяются нормами гражданского права и иных материально-правовых отраслей, А. А. Добровольским высказано справедливое мнение, что иск имеет и фактическое и правовое основание.

Дело в том, что судам подведомственны споры о праве. Истец и ответчик спорят о правах и обязанностях и в основе иска лежат не просто фактические обстоятельства, а юридические факты, т.е. такие обстоятельства, с которыми связывается возникновение, изменение и прекращение правоотношений. Лицо, с предъявлением иска которого возникает спор о праве как предмет разбирательства и разрешения судом первой инстанции, требует защиты своего нарушенного права или охраняемого законом интереса, хотя в исковом заявлении термин «право» нередко даже не упоминается.

Ст. 150 ГПК требует изложения в исковом заявлении обстоятельств, на которых истец основывает свое требование, и доказательств, подтверждающих эти обстоятельства. Таким образом, ссылка на нормы материального права не предусмотрена, ибо, как общее правило, истец не знает закона, который лежит в основе его нарушенного, или оспариваемого права и требование к заинтересованному лицу указать закон, как основание иска служило бы препятствие к осуществлению права на обращение за судебной или иной защитой, которое закреплено за каждым заинтересованным лицом и гарантировано Конституцией РК.

Необходимо разграничивать, что составляет основание иска и что должно быть указано в исковом заявлении. В основании иска лежат и фактические обстоятельства и нормы материального права, но в исковом заявлении, подаваемом в суд, ссылка на закон, как правило, не обязательна.

Поскольку иск является требованием заинтересованного лица к лицу или иному юрисдикционному органу, предметом иска является защита нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса. Т.е. предмет иска составляют действия суда или иного юрисдикционного органа по защите путем признания права. Восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и иными способами.

Предусматривая требования к форме и содержанию искового заявления, закон вообще не упоминает о предмете иска. Согласно п. 5 ст. 126 ГПК в заявлении должно быть указано требование истца. Что послужило, по-видимому, основанием для признания в ряде работ такового требования предметом иска. Но ведь требование истца – это и есть иск, а не его предмет, ибо предметом может быть только то, чего добивается заинтересованное лицо, предъявляя иск.

Предмет иска является той целью, к которой стремиться заинтересованное лицо. Защита гражданских прав осуществляется признанием этих прав, восстановлением положения, существовавшего до нарушения права, и иными способами.

Таким образом, иск является требованием о защите права. Его содержание составляет обращение к юрисдикционному органу об определенном способе защиты, а форму – исковое заявление. Именно в исковом заявлении должны быть указаны и органы защиты и стороны, и предмет, и основание иска. Что же касается цели иска, т.е. защиты права и охраняемого законом интереса, то она является не содержанием иска, а его предметом. Иск индивидуализируется не всеми элементами искового заявления, а только теми, которые определяют стороны, основания и предмет иска и характеризуют спорное правоотношение и способ защиты права или охраняемого законом интереса.


Сейтжапаров Д. Г., магистрант КазГЮА
Актуальные проблемы гражданского законодательства

Республики Казахстан

На современном этапе развития гражданского законодательства, когда основные законы рыночной экономики созданы, наблюдается увеличение числа ведомственных законов, направленных на достижение сиюминутных интересов, порой без учета долгосрочных интересов общества и страны в целом.

Ученые отмечают усиление вмешательства государства в хозяйственную жизнь предпринимателей и утрату интереса законотворцев к новым идеям в пользу решения корыстных целей, консервацию, бюрократизацию и догмати­зацию законодательной системы.

Существует также мнение, что в условиях мирового кризиса усиливается роль государственного регулирования общественными отношениями, способного вывести страну на траекторию устойчивого экономического роста. Уловить эту тонкую грань между вмешательством в хозяйственную жизнь и регулированием правоотношений является задачей не из простых. Это требует постоянного совершенствования законодательства в целях рационального правоприменения.

Основным правовым документом, регулирующим и детализирующим особенности отдельных видов гражданских правоотношений, является Гражданский Кодекс. Отдельные его институты подробно регламентированы в иных законодательных актах – законы, указы и т.д. Однако практика показывает, что нормы Кодекса и соответствующего законо­дательного акта дублируются, что приводит к нарушению юридической техники и снижению эффективности законодательной работы. В связи с чем, в республике на сегодняшний день ведется работа по систематизации законодательства и уменьшению отсылочных норм.

Впервые Концепция правовой политики Республики Казахстан, одобренная Указом Президента от 20 сентября 2002 года, констатировала факт о том, что система законодательства рес­публики сложилась и была направлена на воспол­нение пробелов в правовом регулировании и уг­лубление его в наиболее важных сферах обще­ственных отношений до 2010 года. Она отметила, что для совершенствования законодательства «следует планировать работу по системати­зации массива национального законодательства на среднесрочную перспективу, вести научный анализ общественных отношений, требующих правовой регламентации. Такой упреждающий анализ позволит выявить сферы общественных отношений, не урегулированных нормативными правовыми актами и нуждающихся в разноуров­невой регламентации» [1].

В этих целях рас­ширена практика проведения научной экспертизы не только проектов концепций, законодательных и подзаконных актов, но также и анализ действую­щих законодательных и подзаконных актов, введено перспектив­ное планирование законопроектной деятельности. С 2007 года ведется антикоррупционная экс­пертиза нормативно-правовых актов, которая, как предполагается, поспособствует разработке законов прямого действия путем выявления общественных отношений, подлежащих рег­ламентированию на подзаконном уровне.

Также учеными отмечается, что все нормы, содержащиеся в иных гражданско-правовых законах (ука­зах), должны быть включены в Гражданский Кодекс, что позволит безошибочно отслеживать все соответствующие из­менения в гражданском законодательстве.

Однако, к сожалению, наблюдается продолжающееся «разбухание» системы. Страдает в первую очередь предприниматель. Он должен иметь «армию» юристов, чтобы быть информированным об изменениях и дополнениях в законодательстве, и своевременно сделать соответствующие корректировки в программе своей деятельности, отвлекая тем самым свои ресурсы.

Наряду с чрезмерным регулированием отдельных правоотношений существует отсутствие или несовершенство норм в не менее важных видах правоотношений. Например, причина слабого развития рынка ценных бумаг нами видится и в несовершенстве соответствующих норм Гражданского Кодекса, где нашли отражение только такие ее виды как акция и облигаци­я. Отсутствие же норм о не менее важных инструментах рыночного оборота как ипотечные свидетельства, складские свидетельства, коносаменты и другие приводит к не урегулированности соответствующих товарных отношений.

Институт возмещения морального вреда, созданный для защиты нарушенных гражданских прав, построенный с «нуля» путем фрагментарного заимствования отдельных, часто противоречивых и взаимоисключающих примеров из законодательств зарубежных стран, приводит к несоответствию общим положениям о гражданско-правовой ответственности и многочисленным проблемам в ходе правоприменительной практики.

Развитию правоотношений в сфере предпринимательства, по нашему мнению, поспососбствует и законодательное закрепление в Кодексе права ограниченного пользования чужим имуществом – сервитута.

Таким образом, несмотря на то, что в республике ведется большая работа, направленная на совершенствование гражданского законодательства, отстаются нерешенные вопросы, трубеющие объединения усилий, как ученых, так и практиков.
Литература
1. Концепция правовой политики Республики Казахстан (2002-2010 гг.), одобренная Указом Президента Республики Казахстан. Электронная база данных «Юрист».
Сейткулов Д. Б., магистрант Академии государственного упpавления

пpи Пpезиденте Pеспублики Казахстан
Становление института суда пpисяжных в Pеспублике Казахстан.
Bведeние инcтитута пpиcяжных заcедателей являетcя oднoй из cамых вaжных cовpeмeнных pефоpм в области обеспечения пpaв человека. Суд пpиcяжных заседaтелей – институт, нaходящийся на стыке между общeством и судeбной влaстью и дoпoлняющий деятeльнoсть таких институтов гpаждaнского общества, как национальные пpавозащитные учpeждения и непpавительствeнные оpганизации. Пpи этoм, если пoследние дeйствуют, как пpавило, в области исполнитeльной власти, то суд пpисяжных напpaвлен на обеспечение баланса интepесов общества и госудаpства именно в области судoпpоизвoдства.

Вoзможность oсуществления судопpoизводства с участием пpисяжных заседaтелей была закpеплeна в Конституции Peспублики Казахстан в 1998 году, когда была введена слeдующая ноpма: «В случаях, пpeдусмотpенных законом, уголовное судопpоизводство осущeствляется с участием пpисяжных засeдателей» (п.2 ст.75 Конституции PК) .

Таким обpазом, ввeдение суда пpисяжных в Казахстане – это не только очеpeдная peфоpма судeбной системы, но и созданиe услoвий для pеализации одного из важнейших пpав чeловека.

Сегодня сpеди некотоpых пpофeссионалов и общественных дeятелей бытует мнение о якобы поспeшности пpименeния и использования института суда пpисяжных. В то вpемя как суд пpисяжных в классичeском ваpианте пpактичeски в большинствe pазвитых стpан доказал свою цeнность и незамeнимость в судопpоизводстве.

Независимый суд пpисяжных, каким он можeт быть лишь пpи полном pазгpаничении деятельности пpофессионального судьи и пpисяжных заседатeлeй и самостоятeльном пpинятии peшeний послeдними, является важным этапом дeмокpатизации казахстанского общeства, так как сам пpисяжный – пpедставитель общества, а деятeльность суда пpисяжных – один из элемeнтов пpоявлeния конституционного пpинципа наpодовластия.

Институт пpисяжных засeдателей, оказывая влияние на ход судебного пpоцесса, одновpеменно способствует pосту пpавосознания, pаспpостpанeнию и укоpенению массовой пpавовой культуpы, налаживанию обpатной связи между обществом и госудаpством. Важность пpинимаемых пpисяжными заседатeлями pешeний, участие в пpоцессе пpименения юpидических ноpм, анализ существующих в обществе пpоблем – все это способствует фоpмиpованию чувства ответственности, самостоятeльности и независимости пpисяжных. Пpименяя свое пониманиe нpавственных категоpий, пpисяжные засeдатели, возможно, впepвые в жизни пpоникаются сутью пpава как такого, впитывают идеи пpав человека и имеют возможность наблюдать за пpоцессом несения отвeтственности за пpотивопpавные дeяния. В этой связи в них укpeпляется и ощущение гpажданствeнности, важности выполняeмых функций и pоли в общeстве.

С pазвитиeм института пpисяжных заседателей меняется и концепция пpав человека в стpане. Используeмый в суде пpисяжных заседателей механизм оценки доказательств с точки зpения житейской мудpости актуализиpует моpальный импеpатив в системе пpав человека, котоpый за годы pасцвета позитивизма в советском пpаве, занял втоpостепенные позиции, в то вpемя как концепция пpав человека cотpоится на нpавственных пpинципах свободы, спpаведливости, человеческого достоинства. Институт пpисяжных заседателей в таком случае является механизмом «оживления» ноpм пpава на уpовне пpавосудия.

Следует отметить и такой аспект оценки доказательств пpисяжными, как, так называемая, «стеpеоскопичность» воспpиятия фактов, обстоятельств, когда pасшиpяется поле и чувствительность воспpиятия инфоpмации. По нашему мнению, такая особенность суда пpисяжных – основной контpаpгумент пpотив утвеpждений об огpаниченности и субъективизме мнения непpофессиональных пpисяжных.

Деятельность независимого суда пpисяжных – это одновpеменно и «наpодный» анализ законодательства, когда пpимеpяемые к конкpетным событиям ноpмы получают оценку пpисяжных заседателей, пpинявших закон к сведению или отказавших его пpименять.

Именно поэтому необходимо пpедоставить пpисяжным заседателям возможность pешения вопpосов о судьбе человека, содеpжании конкpетных пpав. От этого зависит не только действенность pаботы института и уpовень довеpия населения к нему, но и интеpес к функциониpованию суда в целом, а с ним и укpепление ожиданий и устpемлений населения по совеpшенствованию судебной системы. Сегодня общественное мнение воспpинимает судебную систему как pаз и навсегда сложившееся и не подлежащее pефоpмиpованию. Введение же института пpисяжных заседателей «обновляет» общественное отношение к судебной системе, к пpоводимым в области судопpоизводства pефоpмам.

Пpотивники независимого суда пpисяжных заседателей опасаются большого количества опpавдательных пpиговоpов, однако судебная система не является методом pепpессивного воздействия, а обвинительные пpиговоpы не есть показатель плодотвоpной pаботы суда. Суд же сегодня действует по пpинципу «pазумного основания», когда факт пpивлечения к уголовной ответственности неотвpатимо пpиводит к обвинительному пpиговоpу. Пpезумпция невиновности зачастую остается конституционным пpинципом-деклаpацией, не влияющей на миpопонимание судей. В то вpемя как суд – основная гаpантия соблюдения пpав человека и от его эффективной pаботы зависит восстановление наpушенных пpав, а значит и ситуация с пpавами человека в целом. В госудаpстве с pазвитой системой судопpоизводства угpоза судебного pассмотpения дела является наиболее действенным механизмом обеспечения пpав человека.

Введением института суда пpисяжных госудаpство пpодемонстpиpует довеpие к мнению общества , откpытость судебного пpоцесса и судебной системы в целом. Часто упоминаемый аpгумент о том, что общество «не созpело» для суда пpисяжных, несостоятелен, так как мы никогда не будем готовы к введению данного института без пpактики его функциониpования.

Суд пpисяжных не pешит всех существующих в области судопpоизводства пpоблем, однако именно этот институт будет способствовать повышению качества pасследования уголовных дел, независимости, объективности, состязательности пpоцесса, совеpшенствованию судебной власти, гуманизации судопpоизводства и, самое главное, укpеплению в конкpетном гpажданине стpаны увеpенности в безопасности своей жизни, свободы и собственности, так как их судьба, в конечном итоге, будет находиться в его pуках.
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы

Мемлекеттік басқару академиясының магистранты Сламов О. Б.
Кісі өлтіру қылмысының қылмыстық-

құқықтық және криминологиялық аспектілері
Маман дәлелдемелерді жинауда, зерттеуде және бағалауда, сондай-ақ техникалық құралдарды қолдануда жәрдем көрсету үшін қажетті арнаулы білімі бар іс жүргізушілік тұлға болып табылады (ҚР ҚІЖК-нің 84-бабының 1-бөлімі). С.П. Вареникованың пікірінше маманның арнайы білімінің сипаты ҚР ҚІЖК-нің бірқатар баптарында нақтыланған. Сонымен қатар адам мәйітін ол табылған жерде сыртынан тексеруде; адам мәйітін сырттай қарау немесе қайта қарау кезінде; эксгумация кезінде сот медицина саласындағы маман-дәрігердің білімі міндетті ретінде көрсетілген (ҚР ҚІЖК-нің 224, 225-баптары). Маман сонымен қатар педагогикалық және психиологиялық білімдерді де меңгеруі тиіс, себебі он алты жасқа толмаған, сондай-ақ, осы жасқа толған, бірақ психикалық дамуынан мешеулік белгілері бар кәмелетке толмаған сезіктінің, айыпталушының қатысуымен іс жүргізушілік әрекеттерін жүргізу кезінде педагогтік немесе психологиялық арнайы білімі бар маманның қатысуы міндетті болып келеді.

Маманның кісі өлтіру қылмыстары бойынша сотқа дейінгі өндіріс сатысындағы қызметінің бағыттары:

1) дәлелдемелерді жинаудаоларды іздеу, табу, алу, бекіту, құжатпен бекіту, куәландыру және сақтауды басқа да жолмен заңдастыруда көмек көрсету.

Маман криминалистік маңызы бар ақпараттарды өңдеуде – көшірмелерін дайындауда, іздестіру кестелерін құрастыруда, криминалистік есепке алуды толтыруда және пайдалануда қатысады.

Маманның қызметінің маңызды бағыты болып кісі өлтіру қылмыстары бойынша тағайындалатын сот сараптамасы үшін материалдарды дайындап, сот сараптамасын тағайындауға көмек көрсету табылады, яғни маман арнайы білім мен ғылымды қажет ететін нақты тергеу жағдайын бағалай отырып,сараптаманың алдына қойылатын сауалдардың көлемін анықтайды, тергеушінің қаулы шығаруына көмектеседі, сараптамаға жіберілетін объектілерді, оның ішінде үлгілерді жіберу үшін дайындайды.

2) дәлелдемелерді зерттеудекісі өлтіру қылмыстары бойынша алынған дәлелдемелік ақпараттардың сапасын анықтауда және іс материалдарын арнайы ғылыми-техникалық құралдарды пайдалана отырып зерттеуде көмек көрсету.

Маманның зерттеулік қызметтінің нәтижелері негізінен жаңа версияларды болжауда, кейінгі жасалатын тергеу әрекеттерін жоспарлауда кеңінен пайдаланылады;

3) дәлелдемелерді бағалаудаяғни, кісі өлтіру қылмыстары бойынша алынған дәлелдемелердің іске қатыстылығын, оған жол берілетіндігін, айқындылығын және жеткіліктігін анықтау кезінде көмек көрсету.

Маман қылмыстық процесті жүргізуші тұлғаға техникалық көмекпен қатар, жай ғана кеңес беру түрінде де көмек көрсетуі мүмкін.

Маманның қылмыстық іс жүргізуге қатысуының нәтижесін процессуалдық тұрғыдан оның қатысқан тергеу әрекетінің хаттамасында бекітеді. Сонымен қатар тергеу әрекетінің хаттамасында: маманның көзқарасы, оның сауалдар бойынша берген кеңестері; іске қатысушыларға қойған маманның сұрақтары; оның қатысуымен жүргізілген тергеу әрекеттерінің нәтижелерін бекіту бойынша жіберілген қателіктер мен ол бойынша ұсыныстар көрсетіледі. Маманның іс материалдарын зертеу бойынша жасалатын іс-әрекеттері маман қол қоятын тергеу әрекетінде де, сонымен қатар жеке процессуалдық құжат – «маманның қорытындысында» да өз бекімін табуы мүмкін. Маманның қорытындысы хаттаманың қосымшасы болып табылады және ол туралы хаттамада жазу жазылады (ҚР ҚІЖК-нің 203-бабының 8-тармағы).

Маманның іс жүргізушілік статусына кәмелетке толмағанның іске қатысуы кезіндегі шақыртылатын педагог, сонымен қатар тергеу әрекеттеріне қатысатын дәрігер (оны сарапшы деп тағайындаған кезден басқа уақыттарда) ие болады. Соңғысының іске қатысуы оның дәлелдемелерді жинау, зерттеу және бағалауда көмектесуімен байланыстырылады.

Маманның кісі өлтіру қылмыстары бойынша іске қатысу кезіндегі мақсаты өз бетінше жаңа дәлелдемелерді іздеп табу емес, тек қана оларды табу үшін көмектесу ғана болып табылады. Ғылыми-техникалық құралдарды пайдалана отырып іс материалдарын зерттеу ҚР ҚІЖК-нің 129-бабын ескере отырып жүргізіледі. С. Ф. Бычкованың көзқарасы бойынша маманның жүргізетін зертттеулерінің басқа да шарттары туралы айта отырып, біз келесілерді басшылыққа алуымыз қажет:

- маманның қызметі дара (автономды) болып табылмайды, яғни ол тек қана тергеушінің қызметін жалғастырушы болып табылады, оның арнайы білімдер бойынша кемшіліктерін тек толықтырушы қызметін атқарады;

- маманның барлық қызметі оның қатысатын тергеу әрекеттерінің шеңберінде (оны дайындауда, жүргізуде, нәтижелерін бекітуде) ғана жүгізіледі. Маманның қызметінің нәтижелері дәлелдемелік күшке ие болады. Дегенмен маманның қызметінің нәтижелері жеке дара дәлелдеменің қайнар көзі болып табылмайды, өткені оның қызметінің нәтижелері кісі өлтіру қылмыстарын тергеу әрекетінің хаттамаларында бекітіліп жатады.

- зерттеу объектісін бүлдіретін немесе оны тіптен жойып жіберетін әдістер мен тәсілдерді қолдануға жол берілмейді, себебі ҚР ҚІЖК-нің 242-бабаның 4-бөліміне сәйкес іс материалдарында маманның жүргізген зерттеулері бойынша жасалған құжаттың болуы, тергеушінің дәл сол сауалдар бойынша сараптама тағайындау мүмкіндіктерін жоймайды.

- маманның зерттеу әрекетінің нәтижелері іске қатысушы арнайы білімдері жоқ адамдарға түсінікті, жалпыға анық мазмұны бар көзге көрінетін факті түрінде болуы тиіс.


Смагулов Д. Т., магистрант Академии государственного управления

при Президенте Республики Казахстан
Роль и значение института доказательств

в гражданском судопроизводстве
Гражданский процесс осуществляется судами Республики Казахстан. В ходе процесса рассматриваются гражданские дела по искам, жалобам, заявлениям и иным основаниям. Гражданский процесс имеет место в тех случаях когда субъекты гражданских правоотношений в т.ч. физические и юридические лица, государство в лице государственных органов не нашли путей разрешения спора во внесудебном порядке. При этом законодателем детально урегулирован порядок ведения судебного производства по гражданским делам. Основной регулирующий нормативно-правовой акт – это Гражданский Процессуальный Кодекс РК (далее ГПК РК), введенный в действие Законом РК от 13 июля 1999 года за № 412. Особое, если не сказать главное, место в ходе рассмотрения судами гражданских дел является исследование и оценка доказательств.

В соответствии с принципом состязательности и равноправия сторон гражданского процесса каждая сторона в ходе процесса самостоятельно предоставляет доказательства в суд. При этом суд полностью освобожден от сбора доказательств по своей инициативе и принимает окончательное решение на основе тех фактических данных, которые были предоставлены сторонами.

Статьей 64 ГПК РК установлено, что доказательствами по гражданским делам являются полученные законным способом фактические данные, на основе которых в предусмотренном законом порядке суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. Доказательства могут быть представлены в виде объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, вещественных доказательств, заключений экспертов, протоколов процессуальных действий, протоколов судебных заседаний, отражающих ход и результаты процессуальных действий, и иными документами.

На практике доказательства и доказывание по гражданским делам представляют собой достаточно обширный и одновременно сложный институт. Исследованием проблем доказывания занимались многие ученные-правоведы в их числе Клейман С. В., Штутин Я. Л., Баймолдина З. Х. и другие. Интерес научного сообщества к данному институту более чем обоснован т.к. решение имеющихся проблем поможет в дальнейшем более полно и качественно рассматривать судами гражданские дела, в соответствии со всеми принципами гражданского судопроизводства, что существенно снизит вероятность нарушения прав и законных интересов сторон и иных участников процесса.

Что является целью доказывания? Исходя из различных точек зрения ученых-правоведов доказывание по гражданским делам это деятельность сторон, направленная на предоставление в суд, добытых законным способом, доказательств, подтверждающих правоту позиции либо доводы конкретной стороны, что для суда в дальнейшем послужит основанием для установления истины по делу. ГПК РК предусмотрен определенный порядок предоставления доказательств сторонами.

Так, доказательства предоставляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле, кроме того, обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, определяются судом на основании требований и возражений указанных субъектов гражданских процессуальных правоотношений с учетом подлежащих применению норм материального и процессуального права. Суд вправе предложить сторонам и другим лицам, участвующим в деле, представить необходимые для правильного разрешения дела дополнительные доказательства.

При этом каждое из предоставленных сторонами доказательств должно быть: а) относящимся к делу, т.е. должно представлять собой фактические данные, которыми подтверждаются, опровергаются либо ставятся под сомнение выводы о существовании обстоятельств, имеющих значение для дела; б) допустимым т.е. получено в порядке, предусмотренном ГПК РК; в) достоверным т.е. соответствующим действительности. Так же, ГПК РК установлен порядок признания фактических данных, недопустимых в качестве доказательств. В частности, судом таковыми признаются доказательства, полученные с нарушением требований закона путем лишения или стеснения гарантированных законом прав лиц, участвующих в деле, или с нарушением иных правил гражданского процесса при подготовке дела к судебному разбирательству или в судебном разбирательстве дела, которые повлияли или могли повлиять на достоверность полученных фактических данных в т.ч. и по иным основаниям, предусмотренным ГПК РК.

Недопустимость использования фактических данных в качестве доказательств, а также возможность их ограниченного использования при производстве по делу устанавливаются судом по собственной инициативе или по ходатайству участвующих в деле лиц. Доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу судебного решения, а также использоваться при доказывании любого обстоятельства, имеющего значение для дела. Фактические данные, полученные с нарушениями, указанными выше, могут быть использованы в качестве доказательств факта соответствующих нарушений и виновности лиц, их допустивших.

Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения гражданского дела. В соответствии со статьей 16 ГПК РК судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению. Совокупность доказательств признается достаточной для разрешения гражданского дела, если собраны относящиеся к делу допустимые и достоверные доказательства, неоспоримо устанавливающие истину обо всех и каждом из обстоятельств, подлежащих доказыванию, либо не опровергнутые стороной.



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   54




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет